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2019年濟(jì)南中院十大知識產(chǎn)權(quán)典型案例

產(chǎn)業(yè)
其言朗朗5年前
2019年濟(jì)南中院十大知識產(chǎn)權(quán)典型案例

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2019年濟(jì)南中院十大知識產(chǎn)權(quán)典型案例


1、騰達(dá)“無線路由器”侵害方法專利權(quán)案


原告:深圳敦駿科技有限公司(簡稱敦駿公司)

被告:深圳市吉祥騰達(dá)科技有限公司(簡稱騰達(dá)公司)

被告:濟(jì)南歷下弘康電子產(chǎn)品經(jīng)營部

被告:濟(jì)南歷下昊威電子產(chǎn)品經(jīng)營部


【案情摘要】原告敦駿公司是名稱為“一種簡易訪問網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商門戶網(wǎng)站的方法”發(fā)明專利的專利權(quán)人。該專利涉及一種簡易訪問網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商門戶網(wǎng)站的方法,是一種強(qiáng)制(Portal)業(yè)務(wù)技術(shù)。原告認(rèn)為被告騰達(dá)公司制造、銷售的W15E、W20E、G1等多款商用無線路由器侵犯原告涉案專利權(quán),業(yè)務(wù)用戶使用被控侵權(quán)的路由器訪問網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商門戶網(wǎng)站時,再現(xiàn)了原告涉案專利權(quán)利要求1、2的全部技術(shù)方案,并且銷售范圍廣、銷量多,給原告造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。


【裁判內(nèi)容】法院經(jīng)審理認(rèn)為,如果被訴侵權(quán)行為人以生產(chǎn)經(jīng)營為目的,將專利方法的實(shí)質(zhì)內(nèi)容固化在被訴侵權(quán)產(chǎn)品中,該行為或者行為結(jié)果對專利權(quán)利要求的技術(shù)特征被全面覆蓋起到了不可替代的實(shí)質(zhì)性作用,也即終端用戶在正常使用該被訴侵權(quán)產(chǎn)品時就能自然再現(xiàn)該專利方法過程的,則應(yīng)認(rèn)定被訴侵權(quán)行為人實(shí)施了該專利方法,侵害了專利權(quán)人的權(quán)利。本案中,業(yè)務(wù)用戶使用被控侵權(quán)的路由器訪問網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商門戶網(wǎng)站時,再現(xiàn)了原告涉案專利權(quán)利要求1、2的全部技術(shù)方案,侵犯了原告的專利權(quán)。判決被告騰達(dá)公司立即停止制造、許諾銷售、銷售涉案的路由器產(chǎn)品,并賠償原告經(jīng)濟(jì)損失包括合理費(fèi)用共計(jì)500萬元。


【典型意義】本案確立了涉及網(wǎng)絡(luò)通信多主體實(shí)施方法專利的侵權(quán)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)通信領(lǐng)域具有互聯(lián)互通、信息共享、多方協(xié)作、持續(xù)創(chuàng)新等特點(diǎn),為了更好地表達(dá)出發(fā)明的實(shí)質(zhì)技術(shù)內(nèi)容,絕大多數(shù)發(fā)明創(chuàng)造只能撰寫成為需要多個主體參與實(shí)施的方法專利。這些方法專利在實(shí)際應(yīng)用中,往往都是以軟件的形式安裝在某一硬件設(shè)備中,由終端用戶在使用終端設(shè)備時觸發(fā)軟件在后臺自動運(yùn)行。從表面上看,終端用戶是專利方法的實(shí)施者,但實(shí)質(zhì)上,專利方法早已在被訴侵權(quán)產(chǎn)品的制造過程中得以固化,終端用戶在使用終端設(shè)備時再現(xiàn)的專利方法過程,僅僅是此前固化在被訴侵權(quán)產(chǎn)品內(nèi)的專利方法的機(jī)械重演。因此,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定被訴侵權(quán)人制造并銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品的行為直接導(dǎo)致了專利方法被終端用戶所實(shí)施。


2、“魯花”馳名商標(biāo)案


原告:山東魯花集團(tuán)有限公司(簡稱魯花集團(tuán))

被告:慶云縣魯花制粉有限公司(簡稱慶云魯花公司)

被告:從某


【案情摘要】魯花集團(tuán)由萊陽市魯花植物油廠改制而來,是第519402號“魯花LH及圖形組合”商標(biāo)微信圖片_20200420101516.jpg、第1562836號扇形魯花商標(biāo)微信圖片_20200420101526.png的商標(biāo)權(quán)人,上述商標(biāo)的核定使用商品為第29類:食用油脂,食用油等。魯花集團(tuán)對魯花商標(biāo)持續(xù)使用并進(jìn)行了廣泛宣傳,獲得過多項(xiàng)榮譽(yù)。


慶云魯花公司成立于2003年,經(jīng)營范圍為面粉加工、銷售等。該公司生產(chǎn)的麥芯粉、雪花粉、水餃粉及長粒香大米等在包裝袋顯著位置使用了微信圖片_20200420101530.png標(biāo)識被告注冊并使用域名為“l(fā)uhuashipin.com”“l(fā)uhuamf.com”的官方網(wǎng)站、名稱為“魯花食品”的微信訂閱號,并在其官方網(wǎng)站、天貓網(wǎng)店、微信訂閱號中多處使用了微信圖片_20200420101530.png標(biāo)識及“好米面 選魯花”的宣傳用語。


【裁判內(nèi)容】法院經(jīng)審理認(rèn)為,根據(jù)魯花集團(tuán)的商品市場份額、銷售區(qū)域、利稅、商標(biāo)使用及宣傳情況、獲得的榮譽(yù)以及作為馳名商標(biāo)被保護(hù)的記錄,其注冊并使用在食用油脂、食用油上的扇形魯花商標(biāo)微信圖片_20200420101526.png為馳名商標(biāo)。被告慶云魯花公司在大米及面粉產(chǎn)品上使用的微信圖片_20200420101530.png標(biāo)識與原告商標(biāo)構(gòu)成近似,雖然食用油與米、面不屬同類商品,但在我國的消費(fèi)傳統(tǒng)中糧油的關(guān)聯(lián)程度較高,由于原告的魯花商標(biāo)在食用油領(lǐng)域具有的馳名程度,容易使消費(fèi)者對商品來源產(chǎn)生混淆,或者誤認(rèn)為被告與原告之間具有許可使用、關(guān)聯(lián)企業(yè)等特定關(guān)系,因此,被告慶云魯花公司在其生產(chǎn)、銷售的米、面產(chǎn)品上使用“”標(biāo)識并在其官方網(wǎng)站、天貓網(wǎng)店及微信訂閱號上進(jìn)行宣傳的行為,侵害了原告的商標(biāo)權(quán)。被告注冊域名及微信訂閱號時,原告的魯花商標(biāo)已經(jīng)具有較高知名度和影響力,被告使用上述域名及微信訂閱號從事電子商務(wù)活動,容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認(rèn),損害了原告對魯花商標(biāo)享有的合法權(quán)益。被告作為與原告同處一省的企業(yè),對于原告魯花品牌知名度應(yīng)屬于明知的情況下,仍以魯花作為其企業(yè)字號,主觀上具有“傍名牌、搭便車”的意圖,客觀上容易導(dǎo)致混淆或誤認(rèn)的后果,構(gòu)成不正當(dāng)競爭。如允許被告繼續(xù)使用魯花字號對外進(jìn)行經(jīng)營將無可避免地導(dǎo)致混淆或誤認(rèn),損害魯花集團(tuán)的合法利益。判決被告慶云魯花公司停止生產(chǎn)、銷售侵害原告商標(biāo)權(quán)的產(chǎn)品、停止使用魯花字號、相關(guān)域名及微信訂閱號并賠償損失100萬元。


【典型意義】濟(jì)南中院作為有權(quán)認(rèn)定馳名商標(biāo)的法院,對于馳名商標(biāo)堅(jiān)持依法認(rèn)定、按需認(rèn)定原則,對于在相關(guān)領(lǐng)域具有極高知名度和影響力的商標(biāo),確有擴(kuò)大保護(hù)領(lǐng)域必要的,依法認(rèn)定為馳名商標(biāo)予以保護(hù)。對于將他人馳名商標(biāo)或馳名商標(biāo)的主要部分注冊為微信訂閱號名稱,并從事電子商務(wù)活動的行為,法律及司法解釋尚未作出明確規(guī)定,本案將微信訂閱號名稱與域名進(jìn)行了類推適用,將上述行為認(rèn)定為給他人注冊商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害的行為,實(shí)現(xiàn)了對馳名商標(biāo)的全方位保護(hù)。


3、《小戲骨》美術(shù)作品著作權(quán)案


原告:周某

被告:湖南廣播電視臺電視劇頻道(簡稱湖南電視劇頻道)

被告:湖南芒果小戲骨文化傳媒有限公司(簡稱小戲骨公司)


【案情摘要】2016年12月13日,周某在國家版權(quán)局登記了美術(shù)作品《小戲骨》,作品登記證書載明的創(chuàng)作完成時間、首次發(fā)表時間均為2015年10月30日。小戲骨公司系湖南電視劇頻道獨(dú)資控股的公司。該公司于2017年10月18日在湖南省版權(quán)局也登記了美術(shù)作品《小戲骨品牌圖樣》,作品登記證書載明的創(chuàng)作完成時間為2016年8月8日,首次發(fā)表時間為2017年9月8日。周某與小戲骨公司各自登記的作品除前者未著色以外,在構(gòu)圖和整體視覺效果上基本無差異。


湖南電視劇頻道于2015年6月開設(shè)的《小戲骨》欄目使用了小戲骨logo,先后拍攝了《劉三姐》《白毛女》《白蛇傳》等作品。其微信公眾號、官方微博使用小戲骨logo的最早上傳時間分別為2016年9月6日、2016年10月6日。周某認(rèn)為,湖南電視劇頻道與小戲骨公司的行為侵犯了其美術(shù)作品的信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)。兩被告辯稱,其使用的小戲骨logo在原告進(jìn)行版權(quán)登記之前就已在先創(chuàng)作并發(fā)表,原告主張的侵權(quán)事實(shí)不成立。為證明各自作品的創(chuàng)作完成時間,周某提供了落款日期分別為2015年3月17日、2015年5月6日的手繪畫稿及作品草稿、素材的電子文檔,小戲骨公司也提供了創(chuàng)作底稿、創(chuàng)意說明。


【裁判內(nèi)容】法院經(jīng)審理認(rèn)為,原告僅憑作品登記證書不足以證明其創(chuàng)作完成時間和首次發(fā)表時間的真實(shí)性。原告補(bǔ)充提供的創(chuàng)作底稿、電子文檔雖然顯示了落款時間及文檔形成時間,但上述時間均存在自行修改的可能,現(xiàn)有證據(jù)難以確定涉案作品的創(chuàng)作完成時間。而小戲骨公司提供的微信、微博及網(wǎng)絡(luò)新聞報(bào)道,均可以證實(shí)被控侵權(quán)作品已經(jīng)發(fā)表,且發(fā)表時間早于原告作品的登記時間。并且被告小戲骨公司從事《小戲骨》節(jié)目的文化經(jīng)營活動,有創(chuàng)作小戲骨logo的動力和市場需求。比較雙方的證據(jù)優(yōu)勢,原告主張被告侵犯其作品信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)的證據(jù)并不充分,應(yīng)承擔(dān)舉證不能的法律后果。判決駁回原告周某的訴訟請求。


【典型意義】本案涉及作品形成時間、發(fā)表時間的證明標(biāo)準(zhǔn)問題。我國實(shí)行著作權(quán)自愿登記制度,對于登記內(nèi)容版權(quán)部門并不進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查,因此著作權(quán)登記證書上記載的創(chuàng)作完成時間、首次發(fā)表時間等信息,必須有其他證據(jù)予以佐證才能確定其真實(shí)性。對于創(chuàng)作作品的電子文檔,由于其屬性中的創(chuàng)建及修改時間可以通過修改系統(tǒng)時間的方式進(jìn)行修改,不足以證明其真實(shí)的形成時間。本案在雙方作品的創(chuàng)作完成時間均無法確認(rèn)的情況下,根據(jù)證據(jù)優(yōu)勢規(guī)則,將作品公開發(fā)表時間的審查作為突破口,并以此作為作品完成時間先后的判斷依據(jù)。


4、“生榨椰子汁”包裝裝潢案


原告:江蘇蘇薩食品有限公司(簡稱蘇薩公司)

被告:濟(jì)南槐蔭笑一笑超市(簡稱笑一笑超市)

被告:安徽椰芝島食品有限公司(簡稱椰芝島公司)


【案情摘要】2012年2月2日,蘇薩公司委托設(shè)計(jì)完成“特種兵生榨椰子汁”飲料的包裝箱和標(biāo)簽,該包裝的瓶體為流線型圓柱體,上細(xì)下粗;頂部為白色螺紋瓶蓋,瓶貼包裹整個瓶體,瓶貼底紋為藍(lán)白灰相間花紋;正面瓶貼中有“特種兵文字及圖”商標(biāo)。蘇薩公司先后與多家公司簽訂廣告合同進(jìn)行宣傳,聘請知名演員為其植物蛋白系列產(chǎn)品提供代言及相關(guān)服務(wù),在多家地方電視頻道投放“生榨椰子汁”商品廣告。


蘇薩公司還就其使用在商品瓶貼上的“特種兵THESPECIALARMS及圖”申請注冊了商標(biāo),該商標(biāo)于2018年8月6日被宣告無效,理由是容易對我國政治、軍事等公共利益和公共秩序產(chǎn)生不良影響。原告蘇薩公司認(rèn)為,被告椰芝島公司生產(chǎn)、笑一笑超市銷售的“椰芝島椰子汁”產(chǎn)品的包裝裝潢,與原告包裝裝潢在內(nèi)容、外形、書寫方法與排列方式上高度近似,構(gòu)成不正當(dāng)競爭。


【裁判內(nèi)容】法院經(jīng)審理認(rèn)為,蘇薩公司的“生榨椰子汁”包裝裝潢系該公司首創(chuàng),產(chǎn)品銷售范圍廣,并連續(xù)多年進(jìn)行廣告宣傳,在同行業(yè)和同類產(chǎn)品中擁有較高的知名度,商品的包裝裝潢已經(jīng)與蘇薩公司及其商品產(chǎn)生了緊密聯(lián)系,具有區(qū)別商品來源的顯著特征,屬于有一定影響的商品包裝裝潢。其藍(lán)白灰相間的條紋設(shè)計(jì)在民用和軍用領(lǐng)域均有應(yīng)用,并不專屬于某一領(lǐng)域,不會使相關(guān)公眾產(chǎn)生不當(dāng)聯(lián)想或誤會,依法應(yīng)當(dāng)?shù)玫奖Wo(hù)。椰芝島公司在其生產(chǎn)的“椰芝島椰子汁”產(chǎn)品上使用的包裝,在瓶體的形狀、文字布局、色彩設(shè)計(jì)以及組合所產(chǎn)生的視覺效果等方面與蘇薩公司的產(chǎn)品包裝近似,普通消費(fèi)者施以一般注意力,容易導(dǎo)致混淆,構(gòu)成不正當(dāng)競爭。判決兩被告停止不正當(dāng)競爭行為,椰芝島公司賠償蘇薩公司經(jīng)濟(jì)損失20萬元。


【典型意義】本案對于“有一定影響的商品包裝裝潢”的保護(hù)范圍進(jìn)行了闡釋。商品包裝裝潢中包含有注冊商標(biāo),在該注冊商標(biāo)被宣告無效的情況下,如果排除注冊商標(biāo)后的商品包裝裝潢不屬于商標(biāo)法規(guī)定的不得作為商標(biāo)使用的標(biāo)志,并且通過持續(xù)使用已經(jīng)產(chǎn)生了較高的市場知名度,可以作為《反不正當(dāng)競爭法》第六條第(一)項(xiàng)所規(guī)定的“有一定影響的商品包裝裝潢”予以保護(hù)。


5、博士倫福瑞達(dá)公司職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造發(fā)明人報(bào)酬案


原告:高某
被告:山東博士倫福瑞達(dá)制藥有限公司(簡稱福瑞達(dá)公司)


【案情摘要】高某在福瑞達(dá)公司擔(dān)任知識產(chǎn)權(quán)專員,負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)管理工作。2013年2月1日,福瑞達(dá)公司向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請名稱為“過氧乙酸滅菌器”實(shí)用新型專利,于2013年7月17日獲得授權(quán)并公告,專利證書記載的專利權(quán)人為福瑞達(dá)公司,發(fā)明人為畢某、李某、孫某、高某。高某認(rèn)為,被告福瑞達(dá)公司已經(jīng)實(shí)施了該專利并取得了營業(yè)利潤,應(yīng)當(dāng)按照《專利法實(shí)施條例》規(guī)定向其支付獎金和報(bào)酬。福瑞達(dá)公司辯稱,高某在涉案專利申請過程中所從事的工作內(nèi)容和性質(zhì)是組織申請材料和辦理申請手續(xù),對發(fā)明創(chuàng)造的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)并未作出創(chuàng)造性貢獻(xiàn),不是涉案專利的職務(wù)發(fā)明人。發(fā)明人畢某出庭作證稱,涉案專利系在其已有專利基礎(chǔ)上,與李某、孫某共同研發(fā)而成,高某沒有參與研發(fā)。


【裁判內(nèi)容】法院經(jīng)審理認(rèn)為,《專利法實(shí)施細(xì)則》第十三條規(guī)定,發(fā)明人或者設(shè)計(jì)人,是指對發(fā)明創(chuàng)造的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)作出創(chuàng)造性貢獻(xiàn)的人。在完成發(fā)明創(chuàng)造過程中,只負(fù)責(zé)組織工作的人、為物質(zhì)條件的利用提供方便的人或者從事其他輔助工作的人,不是發(fā)明人或者設(shè)計(jì)人。在涉案專利申請期間,高某作為福瑞達(dá)公司的知識產(chǎn)權(quán)專員,負(fù)責(zé)組織申請材料和辦理申請手續(xù),且高某所學(xué)為法律專業(yè),并無與涉案專利相關(guān)的學(xué)習(xí)經(jīng)歷。鑒于高某所處崗位的特殊性,在高某不能舉證證明其在完成發(fā)明創(chuàng)造過程中所做出的貢獻(xiàn)的情況下,應(yīng)認(rèn)定高某僅從事了輔助工作,不是涉案專利的發(fā)明人,其要求獲得職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造報(bào)酬的理由不成立,判決駁回原告高某的訴訟請求。


【典型意義】本案涉及職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明人身份認(rèn)定問題。本案處理過程中并未簡單地徑行以專利權(quán)證書作為認(rèn)定發(fā)明人的唯一依據(jù),而是以是否對涉案發(fā)明創(chuàng)造作出創(chuàng)造性貢獻(xiàn)作為標(biāo)準(zhǔn),將利用職務(wù)之便列自己為發(fā)明人的行為進(jìn)行了甄別,具有一定的指導(dǎo)意義。


6、《藝考生》手機(jī)APP侵害作品信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)案


原告:山東人民出版社有限公司(簡稱山東出版社)

被告:北京橙色空間科技有限公司(簡稱橙色空間公司)


【案情摘要】教材類作品《影視作品分析》系由主編張福起、房偉負(fù)責(zé)召集人員編寫完成,其影評范文中有一部分由主編撰寫,一部分為編寫人員撰寫,還有部分范文由其他單位提供或選自相關(guān)書籍,對影評范文的評析則全部由主編撰寫。2014年5月7日,張福起、房偉以主編身份與山東出版社簽訂圖書出版合同,授權(quán)山東出版社行使該作品的專有使用權(quán)。橙色空間公司運(yùn)營的《藝考生》手機(jī)APP上的相關(guān)欄目中,全文收錄了上述作品中的60篇影評范文及評析。手機(jī)用戶下載該APP并在線支付168元開通超級會員后,可以在線閱讀或下載上述文章內(nèi)容。山東出版社請求判令橙色空間公司賠償經(jīng)濟(jì)損失及合理支出。橙色空間公司認(rèn)為,根據(jù)《影視作品分析》的署名,張福起、房偉系主編不是作者,并不享有涉案文章的著作權(quán),山東出版社不具有作為原告提起訴訟的權(quán)利。


【裁判內(nèi)容】法院經(jīng)審理認(rèn)為,張福起、房偉作為涉案圖書的主編,有權(quán)代表編寫組行使對該圖書的著作權(quán),其與原告簽訂的圖書出版合同合法有效,原告根據(jù)授權(quán),依法取得對涉案圖書的復(fù)制權(quán)、發(fā)行權(quán)及信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)。橙色空間公司在其運(yùn)營的手機(jī)APP中的相關(guān)欄目中全文收錄了涉案圖書的全部60篇影評文章及評析,使公眾在下載并注冊付費(fèi)后可以在自己選定的時間和地點(diǎn)閱讀,既侵犯了山東出版社對涉案圖書享有的匯編作品著作權(quán),也侵犯了其就圖書中原創(chuàng)作品享有的著作權(quán)。判決橙色空間公司賠償山東出版社經(jīng)濟(jì)損失及合理開支共計(jì)40萬元。


【典型意義】本案涉及匯編作品的權(quán)利行使問題。匯編作品的主編代表全體編寫人員就作品的使用對外進(jìn)行授權(quán)合法有效,原告依法取得匯編作品的專有使用權(quán)。本案用代表權(quán)理論確定了主編對外進(jìn)行授權(quán)的合法效力,對于匯編作品的著作權(quán)侵權(quán)案件審理具有典型意義。


7.“小鴨頂呱呱”不正當(dāng)競爭案


原告:山東小鴨集團(tuán)有限責(zé)任公司(簡稱小鴨集團(tuán))

被告:小鴨頂呱呱有限公司(簡稱小鴨頂呱呱公司)

被告:山東小鴨頂呱呱品牌運(yùn)營管理有限公司(簡稱小鴨頂呱呱品牌公司)


【案情摘要】小鴨集團(tuán)成立于1994年8月25日,擁有第144691號小鴨商標(biāo)“微信圖片_20200420101633.png”的使用權(quán)。1999年,小鴨商標(biāo)被認(rèn)定為馳名商標(biāo)。2001年至2015年期間,小鴨集團(tuán)先后獲得多項(xiàng)榮譽(yù)?!靶▲喰▲嗧斶蛇伞笔切▲喤葡匆聶C(jī)20世紀(jì)80年代起開始使用的廣告宣傳語。2014年以來,小鴨集團(tuán)繼續(xù)對小鴨品牌進(jìn)行宣傳,在媒體上刊登《“小鴨”依舊頂呱呱》《甩掉包袱,“小鴨”又要頂呱呱》等宣傳報(bào)道,并在央視及樓體上宣傳“小鴨小鴨頂呱呱”廣告標(biāo)語。


被告小鴨頂呱呱公司、小鴨頂呱呱品牌公司分別于2017年9月、2016年10月變更企業(yè)名稱,使用“小鴨頂呱呱”作為企業(yè)字號。兩被告授權(quán)慈溪市可意電器有限公司生產(chǎn)的脫水機(jī)外包裝及機(jī)身上標(biāo)注了小鴨頂呱呱公司的企業(yè)名稱,以及“微信圖片_20200420101640.png”、“頂呱呱”微信圖片_20200420101643.png“標(biāo)識。小鴨集團(tuán)主張兩被告使用現(xiàn)有企業(yè)名稱從事經(jīng)營的行為構(gòu)成不正當(dāng)競爭,起訴要求兩被告停止使用其企業(yè)名稱并賠償損失。


【裁判內(nèi)容】法院經(jīng)審理認(rèn)為,原告的小鴨商標(biāo)具有較高的知名度和影響力,該商標(biāo)的主要識別部分為“小鴨”文字,該文字同時又是小鴨集團(tuán)的字號,在小鴨商標(biāo)具有較高知名度和影響力的前提下,小鴨字號也在全國范圍內(nèi)具有一定的市場知名度,為相關(guān)公眾所知悉,應(yīng)當(dāng)作為反不正當(dāng)競爭法規(guī)定的“企業(yè)名稱”進(jìn)行保護(hù)。兩被告變更后的企業(yè)字號為“小鴨頂呱呱”,包含了原告小鴨集團(tuán)的字號及商標(biāo)主要部分,加之“小鴨小鴨頂呱呱”作為原告的宣傳用語產(chǎn)生的知名度和影響力,被告的企業(yè)字號在使用過程中容易導(dǎo)致相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆或誤認(rèn)。并且兩被告公司的法定代表人曾長期在濟(jì)南洗衣機(jī)廠及山東小鴨電器有限公司任職,對于小鴨品牌知名度屬于明知的情況下,使用“小鴨頂呱呱”的企業(yè)字號從事同業(yè)經(jīng)營,主觀上明顯具有攀附原告小鴨集團(tuán)品牌商譽(yù)的惡意。被告的行為破壞了公平競爭的市場秩序,損害了原告的合法權(quán)益,構(gòu)成不正當(dāng)競爭,依法應(yīng)予制止。判決被告立即停止使用帶有“小鴨”字樣的企業(yè)名稱并賠償原告經(jīng)濟(jì)損失包括合理費(fèi)用共計(jì)20萬元。


【典型意義】經(jīng)營者的商標(biāo)、企業(yè)名稱以及通過使用產(chǎn)生了較高知名度影響力的特有廣告宣傳用語,均能夠成為反不正當(dāng)競爭法所保護(hù)的合法利益。同業(yè)競爭者在明知的情況下,將原告的商標(biāo)及廣告宣傳用語作為其企業(yè)字號使用,容易導(dǎo)致相關(guān)公眾對于商品來源產(chǎn)生混淆或者對雙方的關(guān)系產(chǎn)生誤認(rèn)的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)為具有攀附他人商譽(yù)的惡意,即便該企業(yè)字號已經(jīng)被注冊為商標(biāo),仍然構(gòu)成不正當(dāng)競爭。本案從反不正當(dāng)競爭法規(guī)定的誠實(shí)信用原則出發(fā),考察被告的使用行為主觀上是否具有攀附他人商譽(yù)的意圖,客觀上是否造成混淆和誤認(rèn),對侵害經(jīng)營者多種利益的復(fù)合型不正當(dāng)競爭行為做出了認(rèn)定,對于經(jīng)營者具有關(guān)聯(lián)性的商標(biāo)、企業(yè)名稱以及特定廣告宣傳用語進(jìn)行了綜合保護(hù)。


8.“七波威”侵害“七波輝”商標(biāo)權(quán)案


原告:七波輝(中國)有限公司(簡稱七波輝公司)

被告:超日(福建)體育用品有限公司(簡稱超日公司)

被告:丁某

被告:王某


【案情摘要】七波輝公司享有七波輝系列商標(biāo) “微信圖片_20200420101658.png”“微信圖片_20200420101703.png”“微信圖片_20200420101706.png”的獨(dú)占使用權(quán),上述商標(biāo)核定使用商品包括鞋、足球鞋、服裝等。七波輝公司及其品牌獲得了“全國青少年專屬產(chǎn)品第一品牌”“中國500最具價值品牌”等榮譽(yù),第1545218號“微信圖片_20200420101658.png”商標(biāo)還于2013年被國家工商行政管理總局認(rèn)定為馳名商標(biāo)。臺灣七波威兒童體育用品投資有限公司(簡稱臺灣七波威公司)授權(quán)超日公司生產(chǎn)、銷售的童鞋包裝上,多處標(biāo)注與原告商標(biāo)近似的“微信圖片_20200420101730.png”商標(biāo)及臺灣七波威公司的企業(yè)名稱,但“臺灣七波威”的字體大而突出醒目,形成“微信圖片_20200420101730.png”圖形和 “臺灣七波威”上下組合的標(biāo)識。根據(jù)超日公司在其微信公眾號、阿里巴巴網(wǎng)頁上的宣傳,其公司童鞋的年生產(chǎn)能力達(dá)到300余萬雙,年?duì)I業(yè)額人民幣1億元以上。


【裁判內(nèi)容】法院經(jīng)審理認(rèn)為,七波輝公司的商標(biāo)及企業(yè)字號在童鞋行業(yè)取得了很高的市場知名度,為相關(guān)公眾所知悉,應(yīng)當(dāng)獲得較高水平的保護(hù)。被告超日公司在童鞋包裝上使用與七波輝公司商標(biāo)近似的標(biāo)識,構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。被告超日公司不正當(dāng)使用與“七波輝”近似的“七波威”企業(yè)字號,具有攀附在先知名企業(yè)商譽(yù)的意圖,容易導(dǎo)致混淆或誤認(rèn),構(gòu)成不正當(dāng)競爭。被告應(yīng)當(dāng)停止商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭行為并賠償損失。關(guān)于賠償損失的數(shù)額,七波輝公司主張以侵權(quán)獲利確定賠償數(shù)額,超日公司雖然否認(rèn)網(wǎng)頁宣傳內(nèi)容的真實(shí)性,但并未提供有效財(cái)務(wù)賬簿等證據(jù)予以推翻。在沒有確切證據(jù)證明超日公司侵權(quán)獲利的情況下,根據(jù)超日公司在阿里巴巴網(wǎng)站的宣傳內(nèi)容,其獲利明顯超過商標(biāo)法規(guī)定的法定賠償上限300萬元,故酌情確定400萬元的賠償數(shù)額。


【典型意義】本案是對顯著性強(qiáng)、知名度高的商標(biāo)及字號加強(qiáng)保護(hù)的典型案例。具有較強(qiáng)顯著性、市場知名度,為相關(guān)公眾所知悉的商標(biāo)和字號應(yīng)當(dāng)獲得較高水平的保護(hù),這是知識產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)政策的導(dǎo)向。確定賠償數(shù)額時,如果有證據(jù)證明被告宣傳的經(jīng)營規(guī)模大,銷售范圍廣,可以突破法定賠償數(shù)額的上限確定賠償數(shù)額。


9.“果樹開甲刀”實(shí)用新型專利權(quán)案


原告:齊某

被告:邴某


【案情摘要】原告齊某是名稱為“新型果樹開甲刀”實(shí)用新型專利的獨(dú)占實(shí)施被許可人。涉案專利權(quán)利要求書有“在所述的定握板的前端兩側(cè)分別設(shè)有安裝板,U型刀片兩側(cè)的第一縱板和第二縱板分別固定在兩安裝板上”的表述,但是,根據(jù)涉案專利附圖顯示,U形刀片與安裝板是安裝在動握板的前端,而不是在定握板的前端。原告齊某認(rèn)為,被告邴某制造、銷售的環(huán)剝器的全部技術(shù)特征落入涉案專利權(quán)利要求1、4的保護(hù)范圍,起訴要求邴某停止侵權(quán)并賠償損失。邴某則認(rèn)為,被控產(chǎn)品是U形刀片與動握板具有連接關(guān)系,而權(quán)利要求1記載的是U形刀片與定握板具有連接關(guān)系,故被控產(chǎn)品有一處技術(shù)特征與涉案專利權(quán)利要求不符,沒有完全落入涉案專利權(quán)保護(hù)范圍。原告則主張,其涉案專利權(quán)利要求1關(guān)于“在所述的定握板的前端兩側(cè)分別設(shè)有安裝板”的表述中,“定握板”應(yīng)為“動握板”的筆誤。審理過程中 ,邴某為證明涉案專利權(quán)利要求書在該處記載的“定握板”并非筆誤,按照權(quán)利要求書的記載制作了一件果樹開甲刀,該開甲刀的U形刀片通過安裝板安裝在定握板上,也能夠?qū)崿F(xiàn)開甲的功能,但美觀度較低,使用效果較差。


【裁判內(nèi)容】法院經(jīng)審理認(rèn)為,根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)》第四條的規(guī)定,權(quán)利要求書、說明書及附圖中的語法、文字、標(biāo)點(diǎn)、圖形、符號等存有歧義,但本領(lǐng)域普通技術(shù)人員通過閱讀權(quán)利要求書、說明書及附圖可以得出唯一理解的,人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)該唯一理解予以認(rèn)定。根據(jù)涉案專利權(quán)利要求書記載,定握板的前端兩側(cè)分別設(shè)有安裝板,而專利附圖則清晰地顯示,安裝板系安裝在動握板的前端,而非定握板的前端;其次,根據(jù)專利說明書的記載,使用時按壓定握板和動握板,使樹干卡在兩刀片與夾板之間,然后手握開甲刀繞樹干轉(zhuǎn)動,實(shí)現(xiàn)對樹皮的橫向環(huán)剝。該處記載意在說明,刀片與夾板是相對設(shè)置(即分別相對設(shè)置在動握板、定握板上);再次,從涉案產(chǎn)品設(shè)計(jì)常理來看,定握板的前端已經(jīng)設(shè)有夾板,而為了更好地貼合樹枝實(shí)現(xiàn)夾持,夾板一般都會帶有一定弧度,而在弧形板上再設(shè)置安裝板,如邴某自行制作的產(chǎn)品實(shí)物,雖然也可以實(shí)現(xiàn)果樹開甲的功能,但不符合產(chǎn)品工學(xué)、美學(xué)及適于實(shí)用的要求,不合理地增加了產(chǎn)品的制造難度,且影響產(chǎn)品的功能和技術(shù)效果。綜上,根據(jù)涉案專利權(quán)利要求書的記載,并結(jié)合專利說明書及附圖的描述,可以直接、明確地得出涉案專利權(quán)利要求1中記載的“定握板的前端兩側(cè)分別設(shè)有安裝板”中的“定握板”系“動握板”的明顯筆誤,應(yīng)當(dāng)修正為“動握板的前端兩側(cè)分別設(shè)有安裝板”,并以修正后的含義進(jìn)行解釋并確定涉案專利權(quán)保護(hù)范圍。被控產(chǎn)品的全部技術(shù)特征落入涉案專利的保護(hù)范圍,構(gòu)成侵權(quán)。判決被告邴某停止侵權(quán)并賠償損失。


【典型意義】對于專利權(quán)人主張的權(quán)利要求書中存在的筆誤,被訴侵權(quán)人依照專利權(quán)利要求書的字面含義實(shí)施的技術(shù)方案雖然能夠?qū)崿F(xiàn)相同的技術(shù)功能,但明顯與說明書及附圖不一致,也不符合工學(xué)、美學(xué)及本領(lǐng)域的技術(shù)常識,不能達(dá)到相同的技術(shù)效果,而以修正后的含義進(jìn)行解釋符合本領(lǐng)域普通技術(shù)人員通過閱讀說明書及附圖可以得出通常理解的,人民法院應(yīng)當(dāng)以修正后的含義予以認(rèn)定。本案是關(guān)于如何適用《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)》第四條規(guī)定的“唯一理解”的典型案例。


10、呂某等假冒注冊商標(biāo)罪案


公訴機(jī)關(guān): 濟(jì)南市槐蔭區(qū)人民檢察院

被告人: 呂某

被告人:龔某


【案情摘要】呂某、龔某系夫妻關(guān)系,為牟取非法利益,在其租住的居民房內(nèi),使用購買的原料自行勾兌或者購買散裝醬油進(jìn)行灌裝,生產(chǎn)印有“欣和味達(dá)美味極鮮”字樣的醬油,并購買印有“味達(dá)美”商標(biāo)標(biāo)識的包裝箱,自行包裝后通過物流渠道對外銷售。自2016年1月至2017年10月,呂某、龔某分別通過杜某、韓某、魏某累計(jì)銷售金額共計(jì)164萬余元。2017年10月12日,公安機(jī)關(guān)在龔某的租住處將其抓獲,當(dāng)場查獲印有“欣和味達(dá)美味極鮮”字樣的醬油1668瓶以及制造醬油的原料、包裝瓶、包裝箱等。2017年10月18日,二被告人被公安機(jī)關(guān)抓獲。


【裁判內(nèi)容】法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告人呂某、龔某未經(jīng)注冊商標(biāo)所有人許可,在同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)相同的商標(biāo),非法經(jīng)營數(shù)額巨大,犯罪情節(jié)特別嚴(yán)重,二被告人的行為已構(gòu)成假冒注冊商標(biāo)罪。鑒于二被告人均簽字具結(jié)認(rèn)罪認(rèn)罰,可對二被告人依法從輕處罰,分別判處二被告人有期徒刑五年,并處罰金人民幣八十五萬元。


【典型意義】本案是刑事案件認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度試點(diǎn)過程中審理的知識產(chǎn)權(quán)刑事案件。本案被告人的非法經(jīng)營數(shù)額巨大,嚴(yán)重侵犯注冊商標(biāo)所有人的權(quán)益,并對食品安全造成威脅,但考慮到被告人簽字具結(jié)認(rèn)罪認(rèn)罰,故在公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議幅度之內(nèi)對二被告人依法從輕處罰。本案的處理,及時有效的打擊了知識產(chǎn)權(quán)犯罪,維護(hù)了社會經(jīng)濟(jì)秩序及人民群眾的生命健康安全。




來源:濟(jì)南中院

編輯:IPRdaily王穎          校對:IPRdaily縱橫君

 


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