著作權(quán)著作權(quán)著作權(quán)著作權(quán)著作權(quán)著作權(quán)著作權(quán)著作權(quán)著作權(quán)法規(guī)代理人產(chǎn)業(yè)發(fā)展注冊商標(biāo)申請
#本文僅代表作者觀點,不代表IPRdaily立場#
一、碧歐公司與碧鷗國際公司等侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案——規(guī)制商標(biāo)權(quán)權(quán)利濫用 維護(hù)公平市場秩序
二、“今日頭條”訴“今日油條”侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛案——合理劃定權(quán)利界限 維護(hù)公眾合法權(quán)益
三、棕科公司與浪升種植合作社侵害植物新品種權(quán)糾紛案——基因技術(shù)護(hù)航植物品種創(chuàng)新 司法審判助力綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展
四、華為公司訴英偉特公司確認(rèn)不侵害專利權(quán)糾紛案——能動化解標(biāo)準(zhǔn)必要專利糾紛 正向推動各方合作共贏
五、徐定朋與壹欣公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案——明確商標(biāo)先用權(quán)抗辯主體 維護(hù)商標(biāo)權(quán)人合法權(quán)利
六、李穎欣與奇虎公司侵害作品信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)糾紛案——厘清作品合理使用邊界 促進(jìn)信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)創(chuàng)新
七、快意公司與敏實集團(tuán)公司等侵害計算機軟件著作權(quán)糾紛案——規(guī)范軟件許可使用方式 營造誠實信用營商環(huán)境
八、P2I公司與菲沃泰公司等侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案——依托高水平技術(shù)調(diào)查力量 護(hù)航高質(zhì)量知識產(chǎn)權(quán)審判
九、騰訊公司與銀光公司、謝榮著作權(quán)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛案——規(guī)范軟件開發(fā)權(quán)限 加強數(shù)據(jù)安全保障
十、被告人周飛假冒注冊商標(biāo)罪刑事附帶民事公益訴訟案——嚴(yán)打知識產(chǎn)權(quán)違法犯罪 助力消費者權(quán)益保護(hù)
【案情與裁判】
碧歐公司系第12113899號“”注冊商標(biāo)權(quán)利人,其主張碧鷗國際公司、澳寶公司、汝寧韶關(guān)分公司實施了侵害其涉案注冊商標(biāo)的行為,要求各被告連帶賠償其經(jīng)濟損失及維權(quán)支出20萬元并登報道歉。一審法院認(rèn)為案外人鐘利民對于“”標(biāo)識的使用,符合商標(biāo)在先使用抗辯的構(gòu)成要件,有權(quán)在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo),碧歐公司無權(quán)加以禁止,但鐘利民在后續(xù)使用中,應(yīng)注意附加區(qū)別標(biāo)識,使其產(chǎn)品區(qū)別于碧歐公司產(chǎn)品,判決駁回碧歐公司的全部訴訟請求。
廣州知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)為,在碧歐公司2013年1月28日申請涉案商標(biāo)之前,鐘利民及其經(jīng)營的相關(guān)企業(yè)在涉案商標(biāo)核定使用的化妝品、洗潔用品等商品上存在在先使用包含“”圖形商業(yè)標(biāo)識的事實并且符合《商標(biāo)法》第三十二條“有一定影響”的要件。由于鐘利民在先使用包含“”圖形的商業(yè)標(biāo)識并達(dá)到“有一定影響”的知名度,應(yīng)當(dāng)允許鐘利民及其許可的碧鷗國際公司等延續(xù)使用“”“”被訴標(biāo)識。碧歐公司在申請涉案商標(biāo)之前,應(yīng)當(dāng)知道鐘利民在化妝品、洗潔用品等商品上在先使用包含“”圖形的商業(yè)標(biāo)識,故其申請注冊取得涉案注冊商標(biāo)構(gòu)成《商標(biāo)法》第三十二條規(guī)定的以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響商標(biāo)的行為,碧歐公司在本案中以此作為權(quán)利基礎(chǔ)主張侵權(quán),有違誠實信用原則,難謂正當(dāng),構(gòu)成權(quán)利濫用,遂判決駁回上訴,維持原判。
【典型意義】
本案在細(xì)化商標(biāo)法條文,填補法律空白,統(tǒng)一裁判尺度等方面有一定指導(dǎo)意義。在本案之前,商標(biāo)法沒有明確區(qū)分第三十二條“搶注商標(biāo)行為的否定性評價”以及第五十九條第三款的“商標(biāo)在先使用抗辯”兩種情形的適用要件?!吧虡?biāo)在先使用抗辯”只是在先使用人被動、有限的抗辯理由,而“搶注商標(biāo)行為的否定性評價”制度則是全面否定濫用權(quán)利者的有力武器。二審判決創(chuàng)新性地指出應(yīng)當(dāng)區(qū)分“搶注商標(biāo)行為的否定性評價”以及“商標(biāo)在先使用抗辯”兩種情形。在后注冊商標(biāo)申請人在申請注冊商標(biāo)時主觀上是善意還是惡意,是區(qū)別適用商標(biāo)在先使用抗辯和對于搶注商標(biāo)的否定性評價兩種法律制度的關(guān)鍵。在后注冊商標(biāo)申請人主觀上明顯存有惡意,應(yīng)考慮對其搶注商標(biāo)濫用權(quán)利行為給予否定性評價,而非適用“商標(biāo)在先使用抗辯”制度對在先使用人施以“原使用范圍”“附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識”等限制后對先后二者的行為均予以肯定,避免了適用“商標(biāo)在先使用抗辯”制度放任有惡意的在后注冊商標(biāo)申請人的問題。本案首次在裁判中將這兩種情形的適用場景和法律要件加以區(qū)分并明確,更有力地遏制了權(quán)利濫用行為。裁判作出之后,在中國知識產(chǎn)權(quán)報上宣傳報道,獲得良好的法律效果和社會效果。
【案情與裁判】
抖音公司是、、、四個注冊商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)人。抖音公司訴稱,上述四注冊商標(biāo)在被訴侵權(quán)行為發(fā)生之前已為相關(guān)公眾廣為知曉,請求法院認(rèn)定為馳名商標(biāo)。今日油條公司等開設(shè)早餐店售賣油條、豆?jié){等食品,在餐館招牌、菜單、食品包裝、店鋪裝潢、員工服裝、微信公眾號、網(wǎng)站、招商加盟廣告及展覽會等多處大量使用、等標(biāo)識,侵害了其商標(biāo)權(quán)并構(gòu)成不正當(dāng)競爭,請求法院判令今日油條公司等停止侵權(quán),賠償經(jīng)濟損失及訴訟合理支出共計200萬元。
廣州知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)為,被訴標(biāo)識與涉案注冊商標(biāo)在文字、含義、顏色等構(gòu)成要素上不構(gòu)成相同或相似,相關(guān)公眾施以一般注意力易于區(qū)分,現(xiàn)有證據(jù)未能證實今日油條公司等具有混淆故意或已造成公眾實際混淆,故今日油條公司等不構(gòu)成普通商標(biāo)侵權(quán)。涉案注冊商標(biāo)使用的文字“頭條”“今日頭條”屬于常用詞匯,使用在新聞資訊領(lǐng)域固有顯著性較弱,被訴侵權(quán)標(biāo)識與涉案注冊商標(biāo)分別使用在完全不同的市場,抖音公司在餐飲領(lǐng)域不具有現(xiàn)實利益,雙方在該市場上沒有直接或間接的競爭關(guān)系,今日油條公司等未對馳名商標(biāo)造成弱化、貶損或丑化,亦未不正當(dāng)利用馳名商標(biāo)市場聲譽的情形。故即使涉案注冊商標(biāo)中的部分商標(biāo)可以認(rèn)定為馳名商標(biāo),今日油條公司等亦不構(gòu)成對馳名商標(biāo)的侵害。今日油條公司使用的企業(yè)字號“今日油條”與“今日頭條”區(qū)別明顯,其在微信公眾號、網(wǎng)站等使用的被訴侵權(quán)標(biāo)識與“今日頭條”手機APP的運行界面不構(gòu)成相同或近似,二者的廣告語及海報存在差異,故今日油條公司等的行為亦未構(gòu)成不正當(dāng)競爭。廣州知識產(chǎn)權(quán)法院一審判決駁回抖音公司的全部訴訟請求。
【典型意義】
本案涉及“今日頭條”知名商標(biāo),且抖音公司系國內(nèi)知名自媒體公司,自立案起即引起社會廣泛討論及高度關(guān)注。無論是從保護(hù)勤勉、鼓勵創(chuàng)新、維護(hù)公平的層面,還是從維護(hù)消費者合法權(quán)益的層面出發(fā),對馳名商標(biāo)進(jìn)行特殊保護(hù)都是必要和正當(dāng)?shù)?。但是,對于馳名商標(biāo)的特殊保護(hù),應(yīng)當(dāng)基于利益平衡原則合理劃定保護(hù)界限,避免對市場自由和公平競爭空間的隨意擠壓。本案的審理,較好把握了提升知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度與防止知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人濫用權(quán)利限制競爭之間的利益衡平,對營造公平競爭的市場環(huán)境產(chǎn)生積極影響。
【案情與裁判】
棕科公司主張浪升種植合作社所種植、扦插、嫁接的植物繁殖材料侵害其對“夏夢衍平”“夏夢小旋”“夏日七心”“夏詠國色”等植物新品種享有的權(quán)利,提起多案訴訟,要求浪升種植合作社停止侵權(quán)、賠償經(jīng)濟損失共計545.7萬元。雙方當(dāng)事人對于被訴植物繁殖材料的特征、特性是否與授權(quán)植物新品種相同,以及被訴植株的來源等問題均存在爭議。
廣州知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)為,被訴繁殖植株的品種特征、特性是否與授權(quán)品種一致的問題,需要通過專業(yè)檢測技術(shù)進(jìn)行測定。經(jīng)過向林業(yè)類技術(shù)專家了解基因指紋圖譜檢測原理后,法院通過釋法促成雙方當(dāng)事人協(xié)商選定基因指紋圖譜檢測方法作為確定被訴植物繁殖材料的特征、特性是否與授權(quán)植物新品種相同的方法,并組織當(dāng)事人當(dāng)庭取樣,使得從植物葉芽送檢至鑒定報告的出具得以在短期內(nèi)完成。國家林草局植物新品種分子測定實驗室采用SSR 分子標(biāo)記法進(jìn)行檢測并得出結(jié)論認(rèn)為,被訴繁殖材料與授權(quán)品種在選定位點上的DNA 指紋圖譜完全一致。法院據(jù)此認(rèn)定被訴茶花植株與“夏夢衍平”“夏夢小旋”“夏日七心”“夏詠國色”等植物新品種的特征、特性一致,并認(rèn)定浪升種植合作社的被訴行為構(gòu)成對涉案植物新品種權(quán)的侵害。鑒于浪升種植合作社的故意侵權(quán)性質(zhì),以及同時侵害多項植物新品種權(quán)、侵權(quán)繁殖材料種植面積廣、侵權(quán)時間持續(xù)長的侵權(quán)情節(jié),結(jié)合考慮涉案植物新品種的類型、涉案植物新品種權(quán)的授權(quán)費用高、授權(quán)品種的市場售價高等因素,法院在法定幅度內(nèi)確定較高的賠償責(zé)任,判令浪升種植合作社賠償共計135萬元。系列案件宣判后,浪升種植合作社不服,提起上訴。最高人民法院二審判決:駁回上訴,維持原判。
【典型意義】
本案屬運用基因技術(shù)保護(hù)植物新品種權(quán)利的典型案例。加大種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的司法保護(hù),事關(guān)農(nóng)業(yè)科技的自立自強,是護(hù)航“三農(nóng)”經(jīng)濟的司法擔(dān)當(dāng)。本案通過現(xiàn)代植物基因技術(shù)手段提升保護(hù)植物新品種權(quán)的司法效率,凈化種業(yè)市場,取得良好的法律效果和社會效果。本案是全國首例在侵權(quán)訴訟中通過基因指紋圖譜檢測方法確定山茶花類繁殖材料與授權(quán)品種特征、特性是否相同的案件。在國家林草局植物新品種分子測定實驗室的檢測結(jié)論基礎(chǔ)上,支持植物新品種權(quán)利人總計高達(dá)135萬元的訴訟請求。案件探索解決侵害植物新品種權(quán)糾紛案件中的檢測難題,縮短檢測時間,有效提升了植物新品種權(quán)的司法保護(hù)效率,不僅彰顯了種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)的司法保護(hù)力度,有利于形成對種業(yè)侵權(quán)行為的強力威懾,更有助于激勵種業(yè)自主創(chuàng)新,提升種業(yè)人的植物新品種權(quán)意識,促進(jìn)鄉(xiāng)村振興。
【案情與裁判】
本三案所涉發(fā)明專利分別為:專利號ZL02142556.6、名稱“自動請求重發(fā)發(fā)送和接收方法及其設(shè)備”,專利號ZL200910008458.0、名稱 “通信終端裝置和無線通信方法”,專利號ZL01803504.3、名稱 “正交頻分復(fù)用通信裝置”。2015年1月-10月,涉案專利原專利權(quán)人發(fā)函華為公司就其涉及3G、4G通信標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)必要專利進(jìn)行許可談判,因雙方存在較大分歧,未達(dá)成許可協(xié)議。英偉特公司于2017年受讓取得涉案專利權(quán),并于2020年2月就涉案專利的同族專利在德國對華為公司提起侵權(quán)訴訟。華為公司則認(rèn)為涉案專利不屬于標(biāo)準(zhǔn)必要專利,其在中國制造、銷售、許諾銷售的終端產(chǎn)品不侵害英偉特公司專利權(quán)。英偉特公司經(jīng)華為公司催告后未在中國起訴,華為公司遂提起本三案確認(rèn)不侵權(quán)之訴。開庭審理后,經(jīng)合議庭主持調(diào)解,雙方達(dá)成全球和解協(xié)議,華為公司于2022年8月9日向我院申請撤訴。
廣州知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)為,專利權(quán)人和標(biāo)準(zhǔn)實施者通過談判達(dá)成許可協(xié)議是標(biāo)準(zhǔn)必要專利糾紛解決的最優(yōu)途徑,談判達(dá)成的結(jié)果能夠充分地體現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)必要專利為市場所認(rèn)可的價值。本案雙方當(dāng)事人在人民法院的引導(dǎo)下,及時回歸理性、開展誠信和積極談判并達(dá)成全球許可,為此類糾紛的妥善解決起到了良好的導(dǎo)向和示范作用,應(yīng)予贊許。
【典型意義】
本三案為標(biāo)準(zhǔn)必要專利確認(rèn)不侵權(quán)之訴,技術(shù)事實認(rèn)定難度大,存在多國平行訴訟,談判過程亦存在包括華為公司在全球市場布局變化、英偉特公司作為非專利實施主體、雙方報價差距近百倍以及全球平行訴訟持續(xù)升溫等諸多難點??紤]到標(biāo)準(zhǔn)必要專利糾紛的特殊性質(zhì),雙方協(xié)商合作不僅有利于技術(shù)運用和轉(zhuǎn)化,更能充分體現(xiàn)專利市場價值,符合雙方根本利益。調(diào)解過程中,法院并不局限于本案訴訟,而是從解決雙方全球糾紛著眼,要求雙方全球平行訴訟的代理人一并參與和解談判過程,充分陳述立場和方案,法院綜合評估并與各方溝通。最終,雙方達(dá)成全球一攬子和解,原被告雙方先后寄來感謝信和錦旗。本三案糾紛的成功化解,不僅推動雙方重回協(xié)商談判的理性軌道,促使雙方建立穩(wěn)固的合作基礎(chǔ),更為當(dāng)前愈演愈烈的標(biāo)準(zhǔn)必要專利爭奪戰(zhàn)提供了正向引導(dǎo),是人民法院充分發(fā)揮司法能動作用、推動重大涉外案件妥善解決的良好范例。
【案情與裁判】
徐定朋是“牧馬人”注冊商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)人,其在另案中起訴廣州市派仕盾電子有限公司(簡稱派仕盾公司)侵害該商標(biāo)權(quán),派仕盾公司在該案中提出在先使用抗辯,該案經(jīng)二審終審認(rèn)定派仕盾公司的商標(biāo)先用權(quán)抗辯成立。壹欣公司在本案中提交的商標(biāo)先用權(quán)抗辯證據(jù)與派仕盾公司在上述案件中提交的相關(guān)證據(jù)相同,一審法院認(rèn)定壹欣公司的先用權(quán)抗辯成立,判決駁回徐定朋的訴訟請求。壹欣公司和派仕盾公司系同一法定代表人、同股東的關(guān)聯(lián)公司。壹欣公司和派仕盾公司在上述兩案中的被訴侵權(quán)行為是在其各自的淘寶網(wǎng)店中銷售鏈接的商品名稱上使用了被訴侵權(quán)標(biāo)識“牧馬人”,被訴侵權(quán)鼠標(biāo)上沒有該標(biāo)識。壹欣公司在二審中提交了采購合同、協(xié)議書等,擬證明其銷售的被訴侵權(quán)產(chǎn)品來自于派仕盾公司。
廣州知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)為,在維護(hù)我國商標(biāo)注冊制度穩(wěn)定的框架下,商標(biāo)先用權(quán)抗辯的主體除了在先使用者本人外,還包括:1.源自在先使用人的商標(biāo)先用權(quán)。(1)在先被許可使用人。本案中,雙方簽訂協(xié)議書的時間是在涉案商標(biāo)申請日之后,故壹欣公司不屬于在先被許可使用人。(2)在先使用供應(yīng)商的銷售商。本案中,壹欣公司在二審提交的證據(jù)不能證明其銷售的被訴侵權(quán)產(chǎn)品來源于派仕盾公司,且被訴侵權(quán)標(biāo)識并非使用在被訴侵權(quán)產(chǎn)品上,而是使用在商品鏈接名稱上,因此壹欣公司不屬于在先使用供應(yīng)商的銷售商。2.承繼在先使用人的商標(biāo)先用權(quán):法人或者非法人組織權(quán)利義務(wù)變更或轉(zhuǎn)移后的繼承者、自然人的法定繼承人、遺囑繼承人以及個體工商戶的受讓方。壹欣公司和派仕盾公司雖是同一法定代表人、同股東的公司,但雙方均是獨立的法人,有獨立的法人人格,且派仕盾公司并未注銷,故壹欣公司不能作為派仕盾公司的承繼人或受讓方承繼其商標(biāo)先用權(quán)。綜上,壹欣公司的商標(biāo)先用權(quán)抗辯不成立,遂二審判決撤銷一審判決,改判壹欣公司停止侵權(quán)及賠償徐定朋經(jīng)濟損失和合理維權(quán)費用。
【典型意義】
商標(biāo)法并未對可行使商標(biāo)先用權(quán)抗辯的主體進(jìn)行明確規(guī)定,司法實踐中對該問題也沒有形成統(tǒng)一的裁判規(guī)則。本案提出商標(biāo)先用權(quán)是對抗商標(biāo)侵權(quán)指控的消極權(quán)利即抗辯權(quán),并不是與商標(biāo)權(quán)平行的權(quán)利,其性質(zhì)是民事法益而非民事權(quán)利。在維護(hù)我國商標(biāo)注冊制度穩(wěn)定的框架下,以下兩種類型主體亦可以主張商標(biāo)先用權(quán):1.源自在先使用人的商標(biāo)先用權(quán):在先被許可使用人和在先使用供應(yīng)商的銷售商;2.承繼在先使用人的商標(biāo)先用權(quán):法人或者非法人組織權(quán)利義務(wù)變更或轉(zhuǎn)移后的繼承者、自然人的法定繼承人、遺囑繼承人等。二審判決對商標(biāo)權(quán)人與在先使用人的權(quán)利邊界,規(guī)范在先使用人的商標(biāo)使用行為等方面作出了有益的探索和嘗試。
【案情與裁判】
李穎欣在2020年4月30日發(fā)表了標(biāo)題為《歐洲九大文化城市之一,充滿北歐優(yōu)雅,到處都是特色建筑》《塞班島最有趣的沙灘,沙子像星星,游客禁止帶走卻可以花錢購買》的文章,并主張文章中的兩張配圖構(gòu)成攝影作品,其為涉案攝影作品的作者和著作權(quán)人。在奇虎公司經(jīng)營的360搜索網(wǎng)站搜索框內(nèi)輸入“歐洲九大文化城市之一,充滿北歐優(yōu)雅,到處都是特色建筑”,檢索結(jié)果出現(xiàn)的網(wǎng)頁包括涉案被訴侵權(quán)圖片在內(nèi)的多張圖片,且該圖片下方標(biāo)有廣告字樣,點擊圖片,頁面跳轉(zhuǎn)到帶有“絲路教育”字樣和標(biāo)識的網(wǎng)站;在搜索框內(nèi)輸入“塞班島最有趣的沙灘,沙子像星星”,檢索結(jié)果出現(xiàn)的網(wǎng)頁包括被訴侵權(quán)圖片在內(nèi)的多張圖片,且該圖片下方標(biāo)有廣告字樣,點擊圖片,頁面跳轉(zhuǎn)到帶有麗江旅游攻略旅游最佳路線推薦的網(wǎng)頁。李穎欣主張奇虎公司在其經(jīng)營的360搜索(so.com)網(wǎng)站上未經(jīng)許可向公眾提供上述攝影作品且未署名,侵犯了其對涉案攝影作品的署名權(quán)和信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán),遂向廣州互聯(lián)網(wǎng)法院提起訴訟,請求判令奇虎公司賠償經(jīng)濟損失及合理維權(quán)費用每案3000元。一審法院經(jīng)審理后認(rèn)為,奇虎公司的行為侵犯了李穎欣對涉案攝影作品的信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán),判令奇虎公司賠償李穎欣經(jīng)濟損失及合理維權(quán)費用每案600元。奇虎公司不服一審判決,向廣州知識產(chǎn)權(quán)法院提出上訴。
廣州知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)為,奇虎公司作為網(wǎng)絡(luò)搜索服務(wù)提供者,其上述廣告行為并未改變自然搜索的結(jié)果,也不會導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)用戶無法通過搜索結(jié)果查找原始網(wǎng)頁,實質(zhì)上既不影響李穎欣涉案攝影作品的正常使用,亦未不合理損害李穎欣對該作品的合法權(quán)益,客觀上還能夠增加該作品的曝光量。從維護(hù)社會公眾利益的角度出發(fā),在不打破權(quán)利人、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者和社會公眾之間利益平衡的情況下,可以認(rèn)定奇虎公司對涉案攝影作品縮略圖的使用并未超出合理使用的范疇。李穎欣作為涉案攝影作品的著作權(quán)人,如果對奇虎公司360圖片搜索服務(wù)中縮略圖的呈現(xiàn)方式持有異議,可以適用“通知-刪除”規(guī)則,通過奇虎公司網(wǎng)站上公布的投訴渠道和投訴方式,要求其不得在涉案攝影作品相關(guān)搜索結(jié)果上附加廣告,以維護(hù)自身合法權(quán)益,遂二審改判駁回李穎欣的全部訴訟請求。
【典型意義】
本案判決準(zhǔn)確把握法律、行政法規(guī)、司法解釋和司法政策有關(guān)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下著作權(quán)保護(hù)的精神實質(zhì),特別是準(zhǔn)確把握權(quán)利人、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者和社會公眾之間的利益平衡,既要加強網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下著作權(quán)的保護(hù),又要注意促進(jìn)信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)模式發(fā)展,確保社會公眾利益。本案判決在進(jìn)一步厘清網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者的行為是否構(gòu)成著作權(quán)侵權(quán)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和行為邊界等方面作出了有益的探索和嘗試。
【案情與裁判】
2013年至2018年間,敏實集團(tuán)公司向快意公司購買了478個ERP系統(tǒng)軟件的許可證數(shù),約定未經(jīng)許可的工廠或超過用戶數(shù)需要根據(jù)實際使用量購買許可證授權(quán)??煲夤咎峤坏摹端痉ㄨb定意見書》記載,鑒定機構(gòu)統(tǒng)計了敏實集團(tuán)公司使用涉案軟件時產(chǎn)生的log in及l(fā)og out 記錄,結(jié)論為2017年度的總用戶名數(shù)量為1380個,2018年度的總用戶名數(shù)量為927個??煲夤菊J(rèn)為敏實集團(tuán)實際使用軟件用戶有1380個,超出了授權(quán)許可數(shù)478個,侵害了快意公司對該軟件的復(fù)制權(quán),訴至法院。
廣州知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)為,涉案合同約定敏實集團(tuán)公司購買涉案軟件數(shù)量的計算單位為“許可證數(shù)(Named User)”,結(jié)合合同內(nèi)容及軟件登錄頁面處“User ID”“Password”的設(shè)置,由此可以確定雙方約定的授權(quán)許可方式為命名用戶許可授權(quán)。合同并沒有約定“許可證”是單個還是并發(fā)的命名用戶許可證。在此情況下,應(yīng)當(dāng)從保護(hù)軟件著作權(quán)人權(quán)益的角度出發(fā),對合同所述“許可證”做限縮解釋,根據(jù)當(dāng)時的技術(shù)發(fā)展情況、軟件類型及用途等因素考慮,“許可證”應(yīng)當(dāng)系“單個命名用戶許可證”,也即一個許可證僅能一個命名用戶使用。“用戶數(shù)”與“許可證數(shù)”亦是相互對應(yīng)的,使用方式亦為一致,即一個許可證對應(yīng)一個用戶。
敏實集團(tuán)公司辯稱其購買了涉案軟件后,將軟件復(fù)制安裝到服務(wù)器上,提供購買的許可證賬號及密碼給其下屬公司,各公司通過遠(yuǎn)程登錄虛擬機的方式登錄服務(wù)器使用涉案軟件。涉案合同明確約定了“甲方同意并遵守標(biāo)準(zhǔn)許可證授權(quán)使用規(guī)范”,雖然敏實集團(tuán)公司購買了多個涉案軟件許可證,但仍然應(yīng)當(dāng)遵守軟件著作權(quán)人的許可要求及按照授權(quán)范圍使用涉案軟件。敏實集團(tuán)公司實際使用涉案軟件的用戶有1380個,超過了合法授權(quán)許可用戶數(shù)478個,故敏實集團(tuán)公司對涉案軟件的使用方式超出了合同約定的許可范圍,侵害了快意公司對涉案軟件享有的復(fù)制權(quán)。復(fù)制行為由敏實集團(tuán)公司實施,現(xiàn)有證據(jù)不足以證明其余二十三個被告與敏實集團(tuán)公司構(gòu)成共同侵權(quán)。綜上,廣州知識產(chǎn)權(quán)法院判決敏實集團(tuán)公司立即停止侵害快意公司涉案軟件的復(fù)制權(quán)的行為,賠償快意公司經(jīng)濟損失及合理支出共400萬元。本案判決作出后,各方當(dāng)事人均未上訴,一審判決已發(fā)生法律效力。
【典型意義】
在計算機軟件及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展迅速的網(wǎng)絡(luò)時代,如何準(zhǔn)確、恰當(dāng)、合理對合同內(nèi)容進(jìn)行解釋是處理這類案件的關(guān)鍵之處,本案的處理方法可為此類案件提供有益的借鑒。同時,通過本案的審理,可以向社會傳達(dá)正確的信息,引導(dǎo)計算機軟件著作權(quán)許可使用往規(guī)范化的方向發(fā)展。在充分運用新技術(shù)的同時,應(yīng)當(dāng)遵循當(dāng)事人的合意,遵守法律法規(guī)規(guī)定及行業(yè)慣例,不能為了滿足自身利益而利用技術(shù)手段打“擦邊球”,規(guī)避合同約定或法律法規(guī)規(guī)定及行業(yè)慣例。
【案情與裁判】
P2I公司源于英國國防部資助的防務(wù)項目,其ZL98807945.3號“表面涂層”專利于2005年獲得我國發(fā)明專利授權(quán)。菲沃泰公司2016年成立,是我國一家專注納米表面功能改性的民營企業(yè)。P2I公司認(rèn)為菲沃泰公司、長城公司制造、銷售的鍍膜設(shè)備處理的手機使用了P2I公司上述專利。P2I公司委托鑒定機構(gòu)檢測并出具鑒定報告,并通過國家行政查處獲得官方檢測報告。被訴侵權(quán)技術(shù)方案是否落入涉案專利權(quán)利要求的保護(hù)范圍,二者產(chǎn)品制備工藝是否實質(zhì)性相同,是本案的爭議焦點。
廣州知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)為,可采信的檢測報告并不足以支撐反應(yīng)前后分子結(jié)構(gòu)層面的技術(shù)比對,無法體現(xiàn)被訴侵權(quán)產(chǎn)品原液中每一種單體的分子結(jié)構(gòu)變化,無法判斷是否具有專利對應(yīng)技術(shù)特征。相反,被訴侵權(quán)技術(shù)方案因為增加了其他活性物質(zhì),理論上必然發(fā)生共聚交聯(lián)生成網(wǎng)狀聚合物,將明顯不同于依照專利方案制備出的直鏈型聚合物。因此,二者并非實質(zhì)相同。合議庭采納技術(shù)調(diào)查意見,認(rèn)定菲沃泰公司、長城公司不構(gòu)成侵權(quán),判決駁回原告訴訟請求。一審宣判后,原告服判息訴。
【典型意義】
本案系中外企業(yè)就涉外、涉新材料侵害發(fā)明專利權(quán)的糾紛,技術(shù)難度大,社會影響面廣,關(guān)系自主創(chuàng)新保護(hù)和平等保護(hù)的利益平衡。此類技術(shù)案件的技術(shù)事實查明是解決知識產(chǎn)權(quán)訴訟爭議的關(guān)鍵點。本案中,技術(shù)調(diào)查官通過解讀數(shù)據(jù)、評析報告,結(jié)合專業(yè)知識,確立化工產(chǎn)品技術(shù)方案實質(zhì)相同的判定原則,對全面覆蓋原則在涉聚合物專利侵權(quán)案件的適用給出重要指引,為化工類專利侵權(quán)案件不能機械簡單套用全面覆蓋原則提供了良好典范。
【案情與裁判】
三騰訊公司于2011年開發(fā)推出微信軟件,享有微信軟件、微信紅包、微信黃臉等的著作權(quán)及“微信”商標(biāo)的商標(biāo)專用權(quán),并共同運營微信軟件,對微信平臺進(jìn)行安全防護(hù)、隱私防護(hù)和運維服務(wù)。銀光公司推出的Y3微聊管理系統(tǒng)軟件,實現(xiàn)了群控微信軟件賬號、監(jiān)控及統(tǒng)計數(shù)據(jù)、群控批量操作等惡意功能,在“微聊”管理平臺上使用與微信紅包、表情相同的內(nèi)容。三騰訊公司認(rèn)為銀光公司構(gòu)成不正當(dāng)競爭及著作權(quán)侵權(quán)。謝榮是銀光公司的法定代表人并收取款項,與銀光公司共同實施了侵權(quán)行為。故起訴請求判令銀光公司、謝榮停止侵權(quán)、刊登聲明以消除影響并賠償經(jīng)濟損失及合理開支1730萬元。一審法院經(jīng)審理后認(rèn)為,銀光公司開發(fā)運營的軟件通過技術(shù)手段破解微信用戶在手機上緩存的數(shù)據(jù)包密鑰,破壞了微信平臺的正常運行秩序,對三騰訊公司構(gòu)成不正當(dāng)競爭。遂判決銀光公司停止侵權(quán)行為、刊登聲明以消除影響并賠償三騰訊公司經(jīng)濟損失及合理費用共計1719萬余元。銀光公司不服一審判決提出上訴后撤回上訴,本案已發(fā)生法律效力。
【典型意義】
在信息數(shù)據(jù)已經(jīng)對社會的發(fā)展和用戶行為產(chǎn)生巨大影響力的現(xiàn)實之下,數(shù)據(jù)安全是互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的重要內(nèi)容。微信軟件具有個人社交及商務(wù)往來的多重功能,該軟件的平穩(wěn)運行及安全的重要性愈加凸顯。各類基于微信軟件出現(xiàn)的侵權(quán)現(xiàn)象層出不窮,對于微信的運營和數(shù)據(jù)安全存在隱患。本案對于涉案軟件在數(shù)據(jù)安全方面存在的缺陷和對三騰訊公司造成的影響進(jìn)行認(rèn)定,并據(jù)此判處高額賠償,明確地制止和警示侵權(quán)行為,同時全面保護(hù)軟件開發(fā)和運營者的知識產(chǎn)權(quán),有力保障和推動了科創(chuàng)企業(yè)不斷推陳出新提高服務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量,也是對互聯(lián)網(wǎng)運營中數(shù)據(jù)信息權(quán)益的認(rèn)定和保護(hù)的有益探索。
【案情與裁判】
2018年3、4月至2019年1月13日期間,周某與同案人曾某明結(jié)伙,先后雇請同案人倪某林、伍某,并利用同案人周某來提供的場地及商標(biāo)標(biāo)識、酒瓶、原料酒等原材料,在廣州市白云區(qū)人和鎮(zhèn)建南橫巷街X巷X號等地,以杰坊、豪馬等洋酒為原料酒,在未取得注冊商標(biāo)權(quán)利人許可下,灌裝生產(chǎn)帶有 “軒尼詩”“馬爹利”等注冊商標(biāo)的洋酒并銷售,經(jīng)核算銷售金額共計461萬余元。2019年1月13日,公安機關(guān)在上址抓獲被告周某及同案人曾某明等人,繳獲作案工具和假冒洋酒一批。公訴機關(guān)以假冒注冊商標(biāo)罪對被告周某等提出指控,同時提起刑事附帶民事公益訴訟。
廣州市黃埔區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為,周某等人在未取得食品生產(chǎn)許可證和食品經(jīng)營許可證的情況下,私自灌制假冒的高端洋酒,對消費者進(jìn)行欺詐銷售,給購買上述假冒洋酒的消費者的人身健康造成了潛在的安全隱患,侵害了不特定消費者的合法權(quán)益,損害了社會公共利益。因此,判決被告周某支付公益訴訟懲罰性賠償金1383萬余元,并在省級以上電視臺或全國范圍內(nèi)發(fā)行的報紙上公開發(fā)表賠禮道歉聲明。
【典型意義】
本案中,法院依法認(rèn)定被告周某等人在未取得食品生產(chǎn)許可證和食品經(jīng)營許可證的情況下,私自將低端洋酒手工灌裝到不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的回收空酒瓶內(nèi),并封裝制作成假冒的高端洋酒的行為,構(gòu)成對消費者的欺詐,給不特定購買者的人身健康造成了潛在的安全隱患,損害了社會公共利益。此類針對假冒洋酒提起刑事附帶民事公益訴訟的案例在全國范圍內(nèi)尚不多見,且本案支持了三倍懲罰性賠償,判賠金額超過千萬,屬于目前全國判賠金額較高的案例之一,彰顯了司法機關(guān)對知識產(chǎn)權(quán)違法犯罪行為的打擊力度,體現(xiàn)了司法機關(guān)維護(hù)消費者合法權(quán)益、維護(hù)商標(biāo)管理秩序和凈化市場環(huán)境的決心。同時,本案通過刑事和民事司法程序?qū)η趾ι虡?biāo)權(quán)利人與消費者合法權(quán)益的行為予以懲處,對震懾和預(yù)防侵犯知識產(chǎn)權(quán)違法犯罪行為,具有較強的司法引導(dǎo)和教育示范意義。
來源:廣州知識產(chǎn)權(quán)法院微信
編輯:IPRdaily趙甄 校對:IPRdaily縱橫君
注:原文鏈接:廣州知識產(chǎn)權(quán)法院2022年度十大典型案例(點擊標(biāo)題查看原文)
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