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2023年度濟南法院十大知識產(chǎn)權(quán)典型案件

專題
納暮5個月前
2023年度濟南法院十大知識產(chǎn)權(quán)典型案件

#本文僅代表作者觀點,不代表IPRdaily立場#


4月25日下午,濟南中院舉行知識產(chǎn)權(quán)司法保護新聞通報會。濟南中院黨組成員、副院長王洪偉出席會議,發(fā)布了2023年度濟南法院知識產(chǎn)權(quán)司法保護白皮書,知識產(chǎn)權(quán)法庭庭長劉軍生通報了2023年度濟南法院十大知識產(chǎn)權(quán)典型案件。


01.“色譜數(shù)據(jù)工作站”計算機軟件著作權(quán)案


原告:北京某軟件公司

被告:山東某儀器公司、曹某某

【案情摘要】原告享有HW-2000色譜工作站軟件V1.0著作權(quán)并已進行計算機軟件著作權(quán)登記。2018至2023年,被告曹某某在其微信朋友圈持續(xù)發(fā)布色譜儀、液化氣分析儀等產(chǎn)品宣傳及銷售內(nèi)容,其視頻號中發(fā)布儀器使用教學(xué)視頻。原告認(rèn)為上述儀器裝載的軟件系盜版軟件,被告侵害其計算機軟件著作權(quán),請求法院判令被告停止侵權(quán)、賠償損失。

【裁判內(nèi)容】法院經(jīng)審理認(rèn)為,除啟動界面中軟件名稱存在細(xì)微差異外,兩軟件啟動動畫、圖標(biāo)、登錄界面、操作按鈕布局、自動生成報告樣式及文件后綴等均完全一致,原告提交的證據(jù)已能初步證明兩軟件近似,且被告拒不提交其使用軟件的源代碼,兩款軟件構(gòu)成實質(zhì)性相似存在高度可能性。曹某某在其朋友圈發(fā)布的內(nèi)容為與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的宣傳,應(yīng)為職務(wù)行為。故山東某儀器公司未經(jīng)原告許可,擅自復(fù)制并向公眾發(fā)行被訴侵權(quán)軟件,侵害了 原告享有的復(fù)制權(quán)、發(fā)行權(quán)。法院判決山東某儀器公司停止侵權(quán)并賠償損失及合理費用共計107843元。

【典型意義】本案系使用舉證責(zé)任轉(zhuǎn)移判定計算機軟件著作權(quán)侵權(quán)的典型案例。計算機軟件著作權(quán)的侵權(quán)判斷仍應(yīng)遵循“接觸加實質(zhì)性相似”的基本原則,首先應(yīng)由提起侵權(quán)訴訟的原告承擔(dān)接觸加實質(zhì)性相似的舉證責(zé)任,在原告提交的證據(jù)能夠初步證明侵權(quán)成立的情況下,如被告未提交源代碼進行比對或者提交的相反證據(jù)不足以推翻侵權(quán)認(rèn)定的,被告應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的侵權(quán)責(zé)任。


02.“稻花香”商標(biāo)案


原告:福州某米業(yè)公司

被告:延壽縣某米業(yè)公司

【案情摘要】被告明知原告“稻花香”商標(biāo)在行業(yè)內(nèi)具有極高知名度和影響力,使用與“稻花香”商標(biāo)相同或相近似的標(biāo)識;且在重慶自由貿(mào)易試驗區(qū)人民法院作出生效判決判令被告停止侵犯原告“稻花香”商標(biāo)權(quán)行為的情況下,仍然繼續(xù)使用該標(biāo)識。原告認(rèn)為被告侵犯其商標(biāo)權(quán),請求法院判令被告停止侵權(quán)并適用懲罰性賠償。

【裁判內(nèi)容】法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告在其生產(chǎn)銷售的多款大米產(chǎn)品包裝上突出標(biāo)注“稻花香”文字標(biāo)識,構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)行為。對于被告在生效裁判文書作出之前的行為,不屬于重復(fù)侵權(quán),適用法定賠償;對于被告在生效裁判文書認(rèn)定其產(chǎn)品侵犯原告“稻花香”商標(biāo)權(quán)后,仍繼續(xù)生產(chǎn)銷售侵權(quán)產(chǎn)品的行為,系重復(fù)侵權(quán),屬于故意侵權(quán)、情節(jié)嚴(yán)重,適用懲罰性賠償,并在查明懲罰性賠償計算基數(shù)的基礎(chǔ)上確定賠償倍數(shù)為2.5倍。法院判決被告停止侵權(quán)并賠償損失及合理費用共計293萬元。

【典型意義】本案系綜合適用懲罰性賠償及法定賠償?shù)牡湫桶咐χR產(chǎn)權(quán)損害賠償金額,可針對不同的侵權(quán)行為,同時適用多種計算方式進行確定。對侵權(quán)人不屬于重復(fù)侵權(quán)的部分,適用法定賠償酌定賠償數(shù)額;對侵權(quán)人重復(fù)侵權(quán)且賠償數(shù)額能夠明確計算的部分,適用懲罰性賠償。在同一案件中協(xié)調(diào)并用不同的損害賠償計算方式,切實保障權(quán)利人獲得了充分賠償。


03.“純棉柔巾”裝潢案


原告:深圳某科技公司

被告:名創(chuàng)某橫琴公司等

【案情摘要】全棉時代“純棉柔巾”,銷售范圍涵蓋全國大部分地區(qū)。經(jīng)過原告持續(xù)不斷的廣告宣傳,全棉時代“純棉柔巾”已成為市場上知名的商品,其裝潢亦為廣大消費者所熟悉,系具有一定影響的商品裝潢。原告認(rèn)為被告擅自在同類產(chǎn)品上使用與其產(chǎn)品相近似裝潢的行為構(gòu)成不正當(dāng)競爭,且被告銷量巨大,請求法院判令被告停止侵權(quán)并賠償損失3000萬元。

【裁判內(nèi)容】法院經(jīng)審理認(rèn)為,被訴產(chǎn)品裝潢與原告產(chǎn)品裝潢相比,視覺效果基本一致,足以使相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆,構(gòu)成擅自使用他人有一定影響裝潢的不正當(dāng)競爭行為。對于賠償金額,參考權(quán)利人的主張和提供的證據(jù),考量涉案商品裝潢市場知名度及顯著性、被告侵權(quán)行為的性質(zhì)、過錯程度、經(jīng)營規(guī)模,侵權(quán)產(chǎn)品的銷售價格和線上、線下的廣泛銷售范圍等因素,被告侵權(quán)獲利明顯超過反不正當(dāng)競爭法規(guī)定的法定賠償數(shù)額上限,也遠(yuǎn)超出原告主張的賠償數(shù)額,法院對原告請求的3000萬元賠償數(shù)額予以全額支持。

【典型意義】本案是適用裁量性賠償、突破法定賠償數(shù)額上限,強化知名商品裝潢保護的典型案例。在侵權(quán)訴訟中,為了進一步提高損害賠償計算的合理性,人民法院可以在一定事實和數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上,根據(jù)案情運用裁量權(quán)確定公平合理的賠償數(shù)額。根據(jù)上述方法酌定的賠償數(shù)額,可以不受法定賠償最高或者最低限額的限制。本案根據(jù)權(quán)利人的主張、涉案企業(yè)和商品裝潢的知名度、侵權(quán)行為性質(zhì)、過錯程度、經(jīng)營規(guī)模等因素,突破法定賠償500萬元上限來確定賠償金額。具有較高的品牌價值、知名度和美譽度商品的裝潢,應(yīng)當(dāng)獲得相應(yīng)水平的保護強度。該案入選2023年中國法院50件典型知識產(chǎn)權(quán)案例。


04.“阿爾卑斯”商標(biāo)及不正當(dāng)競爭案


原告:意大利某公司

被告:山東某糖業(yè)公司

【案情摘要】原告擁有多個阿爾卑斯(Alpenliebe)文字、圖形系列注冊商標(biāo)。被告生產(chǎn)、銷售的米果、蜜棗等被訴侵權(quán)產(chǎn)品上使用了阿爾卑斯文字、圖形商標(biāo)。此外,被告曾以“阿爾卑斯”為企業(yè)字號,后其企業(yè)字號雖變更,但仍在被訴侵權(quán)產(chǎn)品使用含有“阿爾卑斯”字樣的原企業(yè)名稱,主觀上明顯具有攀附原告商標(biāo)的惡意。原告認(rèn)為被告的行為侵犯其商標(biāo)權(quán)并構(gòu)成不正當(dāng)競爭,請求法院判令被告停止侵權(quán)并賠償損失。

【裁判內(nèi)容】法院經(jīng)審理認(rèn)為,被訴侵權(quán)米果、蜜棗產(chǎn)品外包裝形狀、大小均采用糖類產(chǎn)品的包裝,且為甜食類產(chǎn)品,足以讓普通消費者認(rèn)為系糖類產(chǎn)品,應(yīng)認(rèn)定為與原告注冊商標(biāo)核準(zhǔn)注冊的“糖”類商品是種類相同的商品,被告的行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。同時,原告的阿爾卑斯商標(biāo)在行業(yè)內(nèi)部已有較高知名度和影響力,被告更名后仍繼續(xù)使用含有“阿爾卑斯”字樣的原企業(yè)名稱,具有“傍名牌、搭便車”的主觀意圖,客觀上產(chǎn)生消費者混淆或誤認(rèn)的后果,其行為又構(gòu)成不正當(dāng)競爭。法院判令被告停止侵權(quán)并賠償損失及合理費用共計100萬元。

【典型意義】本案是商標(biāo)侵權(quán)案件中關(guān)于相同商品認(rèn)定的典型案例。本案充分尊重市場經(jīng)營實際和相關(guān)公眾的一般認(rèn)知,考慮了商品的功能、用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道、消費群體等實質(zhì)性要素和商標(biāo)實際使用的動態(tài)情況,對于在功能、用途、銷售渠道等方面本質(zhì)上具有同一性的米果、蜜棗與糖,認(rèn)定為同一種商品。案件的處理使得侵權(quán)人無法通過打“擦邊球”的方式規(guī)避法律制裁,有效遏制了攀附他人商標(biāo)的不誠信行為。


05.“門鎖”實用新型專利權(quán)案


原告:浙江某設(shè)備公司

被告:山東某倉儲公司

【案情摘要】原告系“門鎖”實用新型專利權(quán)人,案外人某糧庫使用的門鎖系被告制造、銷售,原告認(rèn)為該門鎖使用的技術(shù)方案落入其實用新型專利權(quán)保護范圍,被告行為侵害其專利權(quán),請求法院判令被告賠償損失。

【裁判內(nèi)容】法院經(jīng)審理認(rèn)為,通過到案外人某糧庫對雙方爭議技術(shù)特征進行現(xiàn)場勘驗及比對,被訴侵權(quán)技術(shù)方案與原告的專利技術(shù)特征相同,落入了涉案專利的保護范圍。法院判決被告賠償損失及合理費用共計11萬元。

【典型意義】本案是專利侵權(quán)認(rèn)定的典型案例。在權(quán)利人無法直接取得被訴侵權(quán)產(chǎn)品實物但對相關(guān)事實進行初步舉證后,法院通過產(chǎn)品拆解、拍照錄像等方式進行現(xiàn)場勘驗,直接確定了被訴侵權(quán)產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)特征。本案有效運用現(xiàn)場勘驗手段查明技術(shù)事實,對專利侵權(quán)案件中如何進行技術(shù)比對具有借鑒意義。


06.“濟麥22” 植物新品種合同案


原告:山東某種業(yè)公司

被告:聊城某種業(yè)公司

【案情摘要】原、被告雙方簽訂協(xié)議,授權(quán)被告生產(chǎn)經(jīng)營“濟麥22”小麥種子,約定授權(quán)經(jīng)營地域范圍為冠縣。后被告擅自超出上述地域范圍,在河北省保定市蓮池區(qū)等地銷售“濟麥22”小麥種子。原告認(rèn)為被告超區(qū)域銷售的行為構(gòu)成違約,請求法院判令解除許可協(xié)議、被告支付違約金。

【裁判內(nèi)容】法院經(jīng)審理認(rèn)為,本案協(xié)議明確約定被告經(jīng)營“濟麥22”小麥大田用種的地域范圍為冠縣,被告擅自超出協(xié)議約定的地域范圍銷售“濟麥22” 小麥種子構(gòu)成違約,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。法院判決解除雙方簽訂的協(xié)議,被告支付原告違約金50萬元。

【典型意義】擅自超出約定區(qū)域銷售授權(quán)品種繁殖材料,雖不構(gòu)成對授權(quán)品種的侵權(quán),但品種權(quán)人可依據(jù)合同尋求違約救濟。本案通過準(zhǔn)確界定品種權(quán)人與被許可人的權(quán)利義務(wù)范圍,對品種權(quán)人要求被許可人承擔(dān)違約責(zé)任的訴求依法予以支持,體現(xiàn)了從合同法角度對品種權(quán)的有效保護。該案入選最高法院發(fā)布的第四批人民法院種業(yè)知識產(chǎn)權(quán)司法保護典型案例。


07.“短視頻”商業(yè)詆毀案


原告:山東某體育器材公司

被告:山西某文化發(fā)展公司

【案情摘要】被告在其運營的快手賬號發(fā)布短視頻“揭露兩用弓黑幕”,其中引用原告享有權(quán)利的宣傳視頻片段,并作出“拿著假貨以次充好”“仿品只能靠低價去博眼球”等否定性評價。原告認(rèn)為被告發(fā)布的視頻內(nèi)容損害了其商品及商業(yè)信譽,構(gòu)成商業(yè)詆毀,請求法院判令被告停止侵權(quán)并賠償損失。

【裁判內(nèi)容】法院經(jīng)審理認(rèn)為,原、被告存在競爭關(guān)系,被告在沒有事實依據(jù)的情況下,發(fā)布原告產(chǎn)品系仿冒產(chǎn)品的評論,降低原告商業(yè)信譽、商品聲譽,構(gòu)成商業(yè)詆毀。法院判決被告停止侵權(quán)并賠償損失5萬元。

【典型意義】本案系短視頻發(fā)布者不當(dāng)評價構(gòu)成商業(yè)詆毀的典型案例。短視頻發(fā)布者應(yīng)基于誠實信用原則和公認(rèn)商業(yè)道德的要求,對他人的產(chǎn)品、服務(wù)或者其他經(jīng)營活動進行客觀評價。短視頻發(fā)布者在缺乏事實依據(jù)的情況下,散布關(guān)于競爭對手的負(fù)面評價,誤導(dǎo)社會公眾,使競爭對手商業(yè)信譽受損,應(yīng)承擔(dān)商業(yè)詆毀的法律后果。


08.“鮮辣婆”品牌特許經(jīng)營合同案


原告:侯某

被告:山東某餐飲管理公司

【案情摘要】原告(乙方)與被告(甲方)訂立《聯(lián)營協(xié)議》,約定:甲方一次性向店鋪投入核心物料、設(shè)備并授權(quán)使用知識產(chǎn)權(quán),同時進行技術(shù)培訓(xùn)、開店運營扶持等;合作店鋪的一切經(jīng)營性支出由乙方負(fù)責(zé);協(xié)議對于合作背景、方式、期限、品牌維護等作了約定。合同簽訂后,原告向被告支付合同款項27 800元。三日后,原告向被告發(fā)出解除合同的通知。原告認(rèn)為其未使用被告的經(jīng)營資源,有權(quán)單方解除合同,請求法院判令解除合同、被告全額退還合同款項。

【裁判內(nèi)容】法院經(jīng)審理認(rèn)為,原告加盟被告“鮮辣婆”項目經(jīng)營體系,使用被告的商標(biāo)、統(tǒng)一產(chǎn)品標(biāo)識、制作方法,被告提供店鋪選址、產(chǎn)品制作培訓(xùn)、店鋪運營指導(dǎo)等服務(wù),依照《商業(yè)特許經(jīng)營管理條例》有關(guān)規(guī)定,案涉協(xié)議雖名為“聯(lián)營協(xié)議”,但實為商業(yè)特許經(jīng)營合同。法院判決解除合同、被告全額退還特許經(jīng)營費用。

【典型意義】本案系認(rèn)定商業(yè)特許經(jīng)營合同性質(zhì)的典型案例。特許經(jīng)營法律關(guān)系一般具備以下特征: 第一,特許人擁有注冊商標(biāo)、企業(yè)標(biāo)識、專有技術(shù)、具有獨特風(fēng)格的整體營業(yè)形象等具有知識產(chǎn)權(quán)屬性的經(jīng)營資源;第二,被特許人使用特許人統(tǒng)一的經(jīng)營資源及經(jīng)營模式;第三,被特許人按照約定向特許人支付特許經(jīng)營費用。認(rèn)定爭議合同是否系特許經(jīng)營合同時,應(yīng)以上述三特征為基礎(chǔ),結(jié)合合同對于雙方權(quán)利義務(wù)的約定內(nèi)容確定。合同名稱與合同內(nèi)容不符的,不影響對特許經(jīng)營合同性質(zhì)的認(rèn)定。


09.“鏈條膠座承托傳送裝置”專利行政裁決案


原告:濟南某鏈條公司

被告:某市場監(jiān)督管理局

【案情摘要】原告系涉案“鏈條膠座承托傳送裝置”實用新型專利權(quán)人,因與第三人的專利侵權(quán)糾紛向被告提出處理請求。被告作出行政裁決認(rèn)定,第三人使用、銷售的被控侵權(quán)產(chǎn)品未落入涉案專利權(quán)的保護范圍,裁決駁回原告的處理請求。原告不服,請求法院撤銷上述行政裁決并判令被告重新作出行政裁決。

【裁判內(nèi)容】法院經(jīng)審理認(rèn)為,原告雖主張涉案專利權(quán)利要求1記載的“鏈條安裝于V形座頂部”屬于筆誤,實為“鏈條安裝于V形座底部”,但通過閱讀權(quán)利要求書、說明書及附圖,結(jié)合本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的理解,權(quán)利要求記載的“頂部”與“底部”為相對的位置,并不存在歧義,且和附圖相對應(yīng),與說明書亦不存在矛盾之處,不能顯而易見并唯一得出權(quán)利要求1中“鏈條安裝于V形座頂部”文字存在歧義或明顯錯誤的結(jié)論。被訴侵權(quán)技術(shù)方案未落入涉案專利權(quán)的保護范圍,法院判決駁回原告的訴訟請求。

【典型意義】本案系技術(shù)類知識產(chǎn)權(quán)行政訴訟典型案例。本案明確了專利公開文本中是否存在筆誤的判定標(biāo)準(zhǔn),若不能顯而易見并唯一得出語法、文字、標(biāo)點、圖形、符號等存在歧義或明顯錯誤的結(jié)論,則應(yīng)當(dāng)以公開文本記載的內(nèi)容確定專利權(quán)保護范圍。本案對行政行為的實體標(biāo)準(zhǔn)進行了司法審查,肯定了行政執(zhí)法行為的正當(dāng)性,對于促進知識產(chǎn)權(quán)行政執(zhí)法和司法裁判標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一具有示范作用。


10.經(jīng)營“問道”游戲私服侵犯著作權(quán)罪案


公訴機關(guān):濟南某檢察院

被告人:劉某明、劉某

【案情摘要】《問道》游戲軟件著作權(quán)人為廈門吉比特公司,該軟件于2016年9月5日開發(fā)完成并首次發(fā)表,2021年3月3日進行著作權(quán)登記。2019年1月至2023年1月,被告人劉某明、劉某以營利為目的,未經(jīng)著作權(quán)人許可,劉某明通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系劉某,提出游戲修改要求,委托劉某修改客戶端、登錄器、游戲文本等部分內(nèi)容,搭建私服,租用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器,由劉某提供技術(shù)支持并搭建發(fā)卡網(wǎng)。劉某明利用QQ群、抖音、快手、長城游戲網(wǎng)站等進行推廣,通過玩家購買游戲裝備和發(fā)卡網(wǎng)抽獎等方式獲利。劉某明與劉某經(jīng)營數(shù)額總計170萬余元,劉某明非法獲利135萬余元,劉某以收取劉某明技術(shù)服務(wù)費、發(fā)卡網(wǎng)抽獎提成方式非法獲利16萬余元。公訴機關(guān)以劉某明、劉某構(gòu)成侵犯著作權(quán)罪,向法院提起公訴。

【裁判內(nèi)容】法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告人劉某明、劉某以營利為目的,未經(jīng)著作權(quán)人許可,復(fù)制發(fā)行并通過信息網(wǎng)絡(luò)向公眾傳播其計算機軟件,情節(jié)特別嚴(yán)重,二被告人均構(gòu)成侵犯著作權(quán)罪。二被告人歸案后如實供述其罪行,認(rèn)罪認(rèn)罰,退繳大部分非法所得,劉某明有立功情節(jié),依法予以從輕處罰。法院判處劉某明犯侵犯著作權(quán)罪,判處有期徒刑四年,并處罰金五萬元;判處劉某犯侵犯著作權(quán)罪,判處有期徒刑三年,并處罰金二萬元。

【典型意義】本案是刑事司法打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪的典型案例。網(wǎng)絡(luò)游戲作品具有廣泛的影響力和巨大的經(jīng)濟效益,當(dāng)前已成為知識產(chǎn)權(quán)司法保護的重點領(lǐng)域。私服經(jīng)營者只需投入低廉資金,便可獲得巨額利潤,嚴(yán)重干擾了游戲市場正常秩序;且私服經(jīng)營者對游戲腳本和游戲規(guī)則不加限制地修改,嚴(yán)重危害玩家人身財產(chǎn)安全。該案對此類侵權(quán)行為的刑法打擊,體現(xiàn)了對游戲類作品的全方位、多維度保護,有利于凈化網(wǎng)絡(luò)空間,促進文化市場的繁榮發(fā)展。


來源:濟南中院

編輯:IPRdaily辛夷          校對:IPRdaily縱橫君



2023年度濟南法院十大知識產(chǎn)權(quán)典型案件

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