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“微信”商標案之我見—— 兼與袁博法官商榷

法官說
IPRdaily10年前
“微信”商標案之我見—— 兼與袁博法官商榷

“微信”商標案之我見—— 兼與袁博法官商榷

 

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創(chuàng)新|創(chuàng)業(yè)|連接IP變革者

? 文 / 趙文俠 ?陸穗峰

 

本文系作者向IPRdaily投稿,轉(zhuǎn)載須征得作者同意,并注明文章來源(微信:IPRdaily)。

 

【小D導(dǎo)讀】
原告創(chuàng)博亞太科技(山東)有限公司因申請注冊第38類的“微信”文字商標被工商總局商標評審委員會裁定不予核準注冊,向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟,請求法院撤銷商評委作出的前述裁定。此案經(jīng)北京知識產(chǎn)權(quán)法院開庭審理,一審駁回了原告的訴訟請求,判決維持了商評委對創(chuàng)博公司提交的38類“微信”文字商標不予核準注冊的復(fù)審裁定。

 

2010年11月,創(chuàng)博科技(山東)有限公司(以下簡稱“創(chuàng)博亞太”)向商標局提交“微信”文字商標注冊申請;大約三個月后騰訊公司發(fā)布的微信測試版、隨后騰訊公司的“微信”被大量使用;“在先注冊”碰到了“在后使用”,法院一審以“有其他不良影響的”為由,依《商標法》第十條第一款第八項的規(guī)定判決創(chuàng)博亞太的“微信”商標不予注冊。 筆者不敢茍本案的判決。

 

一、沒有法律依據(jù)

 

第十條一款“下列標志不得作為商標使用”,是‘標志’禁注禁用的條款,沒有任何前提—— “微信”已被廣泛使用,顯然不在此列。

 

第十條一款各項是具體的禁注禁用內(nèi)容,例外情況(第二項、第三項和第四項)給出了“但書”——“微信”顯然也不在此列;

 

第十條一款第八項前后兩部分是并列關(guān)系,“其它不良影響”共列出五項內(nèi)容,沒有“經(jīng)濟”可以例外的條款:

 

1、《商標審查標準》的解釋是“其他不良影響,是指商標的文字、圖形或者其他構(gòu)成要素對我國政治、經(jīng)濟、文化、宗教、民族等社會公共利益和公共秩序產(chǎn)生消極的、負面的影響”。

 

2、《最高人民法院關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見》指出:“在審查判斷有關(guān)標志是否構(gòu)成具有其他不良影響的情形時,應(yīng)當考慮該標志或者其構(gòu)成要素是否可能對我國政治、經(jīng)濟、文化、宗教、民族等社會公共利益和公共秩序產(chǎn)生消極、負面影響”

 

3、《<關(guān)于審理商標授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見>的理解與適用》(最高法院 孔祥俊、夏君麗、周云川)進一步指出:其實,從條文看,商標法第十條第一款第(八)項是一個列舉加概括的例示性規(guī)范,根據(jù)例示性規(guī)范的適用規(guī)則,“其他不良影響”并非兜底條款,僅是指與有害于社會主義道德風(fēng)尚相類似的,可能對我國政治、經(jīng)濟、文化、宗教、民族等社會公共利益和公共秩序產(chǎn)生消極、負面影響的情形,屬于禁用禁注的絕對理由之一,人民法院在適用過程中要避免錯誤和不必要的擴張。

 

4、找到了問題的癥結(jié)——沒有法律依據(jù)

 

關(guān)于適用法律問題,上海市第二中級人民法院法官袁博認為:“不良影響”中的經(jīng)濟原因具有與政治、文化、宗教、民族等原因完全不同的特點。對于政治、文化、宗教、民族等方面具有不良影響的商標而言,任何企業(yè)主體都不得注冊或使用,因為會造成完全一樣的不良影響。但是,對于經(jīng)濟方面具有不良影響的商標而言,結(jié)論卻并非如此(參見 《“微信”商標 緣何不能注冊?》,《中國知識產(chǎn)權(quán)報》2015年3月25日第09版)——這種說法沒有任何法律依據(jù)

 

由此可見,問題就出在這里:“其他不良影響”與有害于社會主義道德風(fēng)尚相類似、屬于禁用禁注的絕對理由;把“經(jīng)濟”原因獨立出來、認為有“完全不同的特點” ——顯然沒有法律依據(jù)。

 

二、事實認定不清

 

1、商標注冊不以實際使用為基礎(chǔ)—— 注冊成功之后再投入使用更“合理”

 

我國早已是注冊商標“第一”大國,申請量每年仍以約200萬件的速度遞增;可以作為商標使用“好詞”,很可能早就是他人的注冊商標了;

 

鼓勵企業(yè)商標注冊、積極使用注冊商標,可以避免諸多不必要的商標糾紛。從這個角度講,創(chuàng)博亞太待“微信”商標注冊成功之后再投入使用,不僅值得提倡、甚至值得推崇。

 

2、商標審查中沒有“在后使用”、也不考慮“使用”的規(guī)模

 

我國商標注冊實行“申請在先”原則:“兩個或者兩個以上的商標注冊申請人,在同一種商品或者類似商品上,以相同或者近似的商標申請注冊的,初步審定并公告申請在先的商標”;

 

只有在申請日期相同的情況下,才考慮商標“在先使用”情況:“同一天申請的,初步審定并公告使用在先的商標,駁回其他人的申請”。

 

由此可見,即使“在先使用”,商標審查時也只考慮其時間節(jié)點、而不考慮其使用規(guī)模;當然,更沒有“在后使用”的任何位置——包括使用規(guī)模;

 

3、涉及消費者是商標糾紛案的“常態(tài)”:消費者群體≠公共利益

 

袁博認為:“本案中‘微信’的使用涉及的是混淆龐大消費者群體或者干擾社會經(jīng)濟秩序,而非單純的抵觸騰訊公司個體企業(yè)的權(quán)益,因此屬于公益而非私益,具有適用‘不良影響’的前提”。這種說法看似很有道理,實際上卻經(jīng)不起推敲:

 

任何投入使用的商標(或曰“品牌”)都有對應(yīng)的“用戶群”。企業(yè)與“用戶群”構(gòu)成一個“利益共同體”;維系這個“利益共同體”的紐帶(或核心)便是“商標”。

 

事實上,任何一起商標糾紛案,都必然直接或間接地觸及到上述“利益共同體”——包括企業(yè)、用戶群 ——皆“非單純的抵觸個體企業(yè)的權(quán)益”,這本是商標糾紛中的常態(tài)。唯獨在本案中變成了“公益而非私益”。

 

以商標為核心的“用戶群”顯然不是“公益”?!坝脩羧骸痹冢嫶蟮剑┦裁辞闆r下能變成“公共利益?既沒有認定標準、也沒有認定過程—— 因此,本案“認定事實不清”。

 

三、騰訊應(yīng)為其失誤買單

 

本案辦案法官周麗婷解釋說:“本案中,天平的另一端是8億微信用戶已經(jīng)形成的穩(wěn)定認知和一旦改變這種穩(wěn)定認知可能形成的較大社會成本”(參看2015年04月13日《“微信”涉案 商標之爭拼的是什么》)。

 

其實周周麗婷法官大可不必為此等“可能”擔(dān)憂。本案中在先權(quán)利人沒有搶注惡意、其合法商標申請權(quán)利和商標注冊權(quán)利應(yīng)當?shù)玫阶鹬?,在后使用人可以通過民事協(xié)商方式解決,比如:辦理商標轉(zhuǎn)讓。本案中存在的問題上,諸如“在先注冊”、“在后使用”、“龐大用戶”、“穩(wěn)定認知”、“公益私益”、“社會成本”……,在商標轉(zhuǎn)讓后皆可迎刃而解;因為商標戰(zhàn)略和策略上存在一系列的失誤,騰訊理應(yīng)為自己不及格的商標戰(zhàn)略和策略買單—— 涉及到的只是騰訊公司的“私益”。

 

本文僅代表作者觀點,不代表IPRdaily立場。

 

 

來源:IPRdaily 編輯:IPRdaily 趙珍 -------------

 

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