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最高人民法院發(fā)布《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)》(附全文)

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最高人民法院發(fā)布《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)》(附全文)

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最高人民法院發(fā)布《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)》(附全文)

發(fā)布會現(xiàn)場 程國維 攝


3月22日上午10點,最高人民法院召開新聞發(fā)布會,通報《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)》。該《解釋》將于2016年4月1日起施行。最高人民法院新聞發(fā)言人孫軍工主持發(fā)布會,最高人民法院民三庭庭長宋曉明、副庭長王闖一同出席了發(fā)布會。


一、制定背景


2009年12月,最高人民法院曾發(fā)布《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》。該司法解釋在依法保護專利權(quán)人利益、激勵科技創(chuàng)新等方面發(fā)揮了重要作用。五年多以來,專利侵權(quán)案件穩(wěn)步增長,所涉法律問題深度觸及專利基本制度和基本理念,所涉技術(shù)事實愈加前沿和復雜,市場價值和利益更加巨大。北京、上海、江蘇等地高級人民法院分別出臺有關(guān)審理專利侵權(quán)糾紛案件的指導意見。特別是《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》提出,加強知識產(chǎn)權(quán)運用和保護,健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機制,建設(shè)國家創(chuàng)新體系。全國人大常委會決定在北京、上海、廣州設(shè)立知識產(chǎn)權(quán)法院,集中審理專利等專業(yè)技術(shù)性較強的案件。為確保專利法的正確實施,統(tǒng)一和細化專利侵權(quán)裁判標準,及時回應(yīng)科技創(chuàng)新對專利審判的新期待,有必要再次起草有關(guān)專利侵權(quán)判定標準的司法解釋。


早在2011年底,最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)審判庭即開始進行專利侵權(quán)判定標準的專項調(diào)研。2014年初列入司法解釋立項計劃后,又進行了深入調(diào)研和充分論證。在起草過程中,我們廣泛征求了全國人大法工委、國務(wù)院法制辦、國家知識產(chǎn)權(quán)局以及各高級人民法院的意見,聽取了專家學者、律師、專利代理人、企業(yè)和行業(yè)協(xié)會的意見,還通過最高人民法院網(wǎng)站向社會公開征求意見。在梳理、歸納、吸收這些意見的基礎(chǔ)上,條文草案歷經(jīng)十六次修改,經(jīng)最高人民法院審判委員會討論,最終通過了該司法解釋。


二、主要內(nèi)容


《解釋二》共31條,主要涉及權(quán)利要求解釋、間接侵權(quán)、標準實施抗辯、合法來源抗辯、停止侵權(quán)行為、賠償額計算、專利無效對侵權(quán)訴訟的影響等專利審判實踐中的重點難點問題。條文的主要內(nèi)容可以歸納為以下三個方面:


(一)堅持問題導向,加大專利權(quán)司法保護力度,在現(xiàn)行法律框架下盡可能地解決專利訴訟中“周期長、舉證難、賠償?shù)汀钡韧怀鰡栴}。


例如,《解釋二》第二十一條規(guī)定的專利間接侵權(quán)制度,進一步強化了對專利權(quán)人的保護,目前正在征求意見的專利法修訂草案也有類似的條文。實踐中,間接侵權(quán)人與最終實施發(fā)明創(chuàng)造的侵權(quán)人之間沒有意思聯(lián)絡(luò),并不構(gòu)成共同過錯。但是,間接侵權(quán)人明知其提供的零部件等只能用于生產(chǎn)侵犯專利權(quán)的產(chǎn)品,而仍然提供給侵權(quán)人實施。鑒于間接侵權(quán)人明顯的主觀惡意,且其提供的零部件是直接侵權(quán)行為的專用品或者其積極誘導他人實施專利侵權(quán)行為,故將其納入侵權(quán)責任法第九條規(guī)制的范圍。這并不意味著在現(xiàn)行法律框架之外給予專利權(quán)人以額外的保護,而是侵權(quán)責任法適用的應(yīng)有之義,符合加強專利權(quán)人保護的客觀實際。


又如,針對“舉證難、賠償?shù)汀钡膯栴},《解釋二》第二十七條對專利侵權(quán)訴訟中有關(guān)賠償數(shù)額的舉證規(guī)則進行了一定程度的完善。在參考商標法第六十三條第二款有關(guān)證據(jù)妨礙規(guī)定的基礎(chǔ)上,根據(jù)專利權(quán)人的初步舉證以及侵權(quán)人掌握相關(guān)證據(jù)的情況,將有關(guān)侵權(quán)人獲利的舉證義務(wù)分配給侵權(quán)人,并將此與專利法第六十五條規(guī)定的賠償額的計算順序相銜接。


再如,針對案件審理周期較長的問題,《解釋二》也作了針對性的規(guī)定。大家知道,在我國現(xiàn)行專利法律框架下,權(quán)利人起訴被告侵犯其專利權(quán),也就是我們常說的民事侵權(quán)訴訟。此時,被告往往向?qū)@麖蛯徫瘑T會另行提起宣告專利權(quán)無效的請求,而審理專利侵權(quán)糾紛案件的法院又無權(quán)審查專利權(quán)的效力,這時通常是先中止民事訴訟,等待專利授權(quán)確權(quán)行政訴訟的結(jié)果。然而,專利授權(quán)確權(quán)程序過于繁冗,循環(huán)訴訟和程序空轉(zhuǎn)的情況更為突出,不利于糾紛的實質(zhì)性解決。為提高專利侵權(quán)訴訟的審理效率,盡可能緩解審理周期較長的影響,充分考慮專利授權(quán)確權(quán)行政訴訟改變專利復審委員會決定的比例較低的實際,《解釋二》第二條設(shè)計了“先行裁駁、另行起訴”的制度,即在專利復審委員會作出宣告專利權(quán)無效的決定后,審理專利侵權(quán)糾紛案件的法院可以裁定“駁回起訴”,無需等待行政訴訟的最終結(jié)果,并通過“另行起訴”給權(quán)利人以司法救濟途徑。之所以采用從程序上裁定駁回起訴,而非實體上判決駁回訴訟請求,主要是考慮若無效決定被行政裁判推翻,則權(quán)利人仍可另行起訴。


雖然上述兩個條款在提高訴訟效率方面進行了積極探索,但受現(xiàn)行法律規(guī)定的限制,并不能從根本上解決“民行二元分立”導致專利案件審理周期較長的問題。這一問題的根本解決,還需要從立法層面進行改造。


(二)堅持折中解釋原則,強化權(quán)利要求的公示和劃界作用,增強專利權(quán)保護范圍的確定性,為社會公眾提供明確的法律預期,促使專利文件撰寫水平的提高。


作為劃定專利權(quán)權(quán)利邊界的標尺,權(quán)利要求是專利法的核心概念。2009年發(fā)布的專利法司法解釋曾體現(xiàn)了強化權(quán)利要求公示性的導向,《解釋二》繼續(xù)貫徹了這一指導思想,旨在增強專利權(quán)保護范圍的確定性,為社會公眾提供明確的法律預期。這也是充分考慮中國現(xiàn)階段專利質(zhì)量總體上還處在較低水平的現(xiàn)狀以及創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略實施的需求。


《解釋二》第五條、第十條和第十二條分別針對的是前序特征、產(chǎn)品權(quán)利要求中的制備方法和數(shù)值特征中的強調(diào)用語,規(guī)定上述特征和用語對專利權(quán)保護范圍具有限定作用。上述特征和用語是否作為專利的必要技術(shù)特征,屬于專利授權(quán)確權(quán)階段應(yīng)當解決的問題,審理專利侵權(quán)糾紛案件的人民法院對此不宜再甄別,也就是說,專利文件撰寫人應(yīng)當在專利申請階段對于上述特征的表述給予足夠的注意。


《解釋二》第七條明確了實踐中爭議已久的封閉式組合物權(quán)利要求的解釋規(guī)則,也凸顯了對權(quán)利要求公示性的尊重以及維護社會公眾對專利權(quán)保護范圍的信賴。因為歷次版本的《專利審查指南》對于封閉式組合物權(quán)利要求的規(guī)定是相同的,即不得含有該權(quán)利要求所述特征之外的其他組分,除非是無法避免的常量雜質(zhì)。通過長期的專利實踐,此撰寫方式和解釋規(guī)則已為業(yè)界普遍接受。《解釋二》第七條第一款規(guī)定的解釋規(guī)則與《專利審查指南》保持了一致。此外,中藥組合物權(quán)利要求的解釋方法,原則上不適用第一款的規(guī)定,而應(yīng)當審查被訴侵權(quán)產(chǎn)品增加的技術(shù)特征對于技術(shù)問題的解決是否產(chǎn)生實質(zhì)性影響。


需要指出的是,文字表達本身具有一定的局限性,權(quán)利要求書對專利技術(shù)方案的概括難以做到全面、精準。而且,專利文件撰寫水平的提高需要一個過程,不可能一蹴而就。因此,在強調(diào)權(quán)利要求公示性這一基本導向的同時,權(quán)利要求的解釋需要保有一定的彈性,避免“唯文字論”,使真正有技術(shù)貢獻的專利能獲得比較周延的保護。


(三)堅持利益平衡原則,厘清專利權(quán)與其他民事權(quán)利的法律邊界,既保護權(quán)利人的正當權(quán)益,鼓勵發(fā)明創(chuàng)造,又避免專利權(quán)不適當?shù)財U張,防止壓縮再創(chuàng)新空間和損害公共利益、他人合法權(quán)益。


專利法第七十條規(guī)定,使用者、許諾銷售者、銷售者合法來源抗辯成立時,免除其賠償責任。爭議在于,善意的使用者在證明合法來源且已支付合理對價的情況下是否還應(yīng)停止使用。實踐中,侵權(quán)產(chǎn)品的使用者通常不知道也不應(yīng)當知道其購買的是侵權(quán)產(chǎn)品,因使用者在侵權(quán)行為鏈條的末端,容易被權(quán)利人發(fā)現(xiàn),故權(quán)利人往往選擇起訴使用者。即使制造者、銷售者和使用者均為共同被告,若依照專利法第七十條,使用者僅免除賠償損失,其仍應(yīng)承擔停止使用的侵權(quán)責任。若不停止使用,則需支付專利使用費,作為不停止使用的替代。為厘清專利權(quán)與其他民事權(quán)利的法律邊界,根據(jù)利益平衡原則,《解釋二》第二十五條通過但書將善意使用者予以排除。


在起草過程中,有一種意見認為:該條免除了善意使用者不停止使用的責任,與專利法第七十條存在沖突;另一種意見則認為:在制度本意上,設(shè)立合法來源抗辯制度是為了打擊侵權(quán)源頭,而制造者才是侵權(quán)的主要源頭。Trips協(xié)議亦未要求善意使用的行為應(yīng)被禁止。使用者在主觀上是善意的,在客觀上提供了合法來源,且在獲得該侵權(quán)產(chǎn)品時向銷售者支付了合理對價,理應(yīng)阻卻專利權(quán)禁止力的延伸。專利權(quán)排他性強,但不等于可以無限擴張。專利法不僅僅是專利權(quán)人的法,一味地強調(diào)專利權(quán)人單方的利益,置善意使用者的正當利益于不顧,將侵占善意使用者的合理空間、妨礙交易安全,這并非專利法第七十條的原意,也有違利益平衡的法律基本精神。我們在征求有關(guān)立法部門意見的基礎(chǔ)上,《解釋二》最終采納了第二種意見。


有關(guān)判令停止侵權(quán)行為的問題,《解釋二》第二十六條規(guī)定,通常情況下,侵權(quán)人一經(jīng)侵權(quán),應(yīng)當承擔停止侵權(quán)的法律責任,但如果侵權(quán)人停止被訴侵權(quán)行為將損害國家利益、公共利益時,法院也可以不判令其停止被訴侵權(quán)行為,而代之以支付合理的使用費。關(guān)于侵權(quán)責任的承擔方式,專利法未作明確規(guī)定,但侵權(quán)責任法第十五條規(guī)定承擔侵權(quán)責任的方式,可以單獨適用,也可以合并適用?!督忉尪返诙鶙l屬于在個案中對民事責任承擔方式的確定,是侵權(quán)責任法等法律適用的應(yīng)有之義。雖然專利法規(guī)定了專利強制許可制度,但《解釋二》第二十六條與專利強制許可制度并行不悖。若將行政機關(guān)頒發(fā)強制許可作為民事侵權(quán)訴訟的前置程序,則將導致民事訴訟的中止,人為地將救濟程序復雜化,不利于及時定紛止爭。需要指出的是,只有在損害國家利益、公共利益等極特殊的例外情況下,法院才不判令停止被訴行為,停止侵權(quán)仍是專利侵權(quán)責任的基本方式。


此外,《解釋二》還對近年來倍受關(guān)注的功能性特征、標準必要專利、禁止反悔規(guī)則、發(fā)明專利臨時保護期等問題作了規(guī)定。


《解釋二》的出臺,是最高人民法院積極營造有利于創(chuàng)新的法治環(huán)境的重要舉措,豐富和完善了我國專利法律制度,將進一步遏制侵犯專利權(quán)的行為,進一步強化司法裁判對科技創(chuàng)新的導向作用,進一步有效激勵自主創(chuàng)新和技術(shù)跨越,為大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新提供有力的法律保障。


《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)》已于2016年1月25日由最高人民法院審判委員會第1676次會議通過,現(xiàn)予公布,自2016年4月1日起施行。


  最高人民法院

  2016年3月21日


法釋〔2016〕1號


最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋(二)


(2016年1月25日最高人民法院審判委員會第1676次會議通過,自2016年4月1日起施行)


為正確審理侵犯專利權(quán)糾紛案件,根據(jù)《中華人民共和國專利法》《中華人民共和國侵權(quán)責任法》《中華人民共和國民事訴訟法》等有關(guān)法律規(guī)定,結(jié)合審判實踐,制定本解釋。


第一條 權(quán)利要求書有兩項以上權(quán)利要求的,權(quán)利人應(yīng)當在起訴狀中載明據(jù)以起訴被訴侵權(quán)人侵犯其專利權(quán)的權(quán)利要求。起訴狀對此未記載或者記載不明的,人民法院應(yīng)當要求權(quán)利人明確。經(jīng)釋明,權(quán)利人仍不予明確的,人民法院可以裁定駁回起訴。


第二條 權(quán)利人在專利侵權(quán)訴訟中主張的權(quán)利要求被專利復審委員會宣告無效的,審理侵犯專利權(quán)糾紛案件的人民法院可以裁定駁回權(quán)利人基于該無效權(quán)利要求的起訴。


有證據(jù)證明宣告上述權(quán)利要求無效的決定被生效的行政判決撤銷的,權(quán)利人可以另行起訴。


專利權(quán)人另行起訴的,訴訟時效期間從本條第二款所稱行政判決書送達之日起計算。


第三條 因明顯違反專利法第二十六條第三款、第四款導致說明書無法用于解釋權(quán)利要求,且不屬于本解釋第四條規(guī)定的情形,專利權(quán)因此被請求宣告無效的,審理侵犯專利權(quán)糾紛案件的人民法院一般應(yīng)當裁定中止訴訟;在合理期限內(nèi)專利權(quán)未被請求宣告無效的,人民法院可以根據(jù)權(quán)利要求的記載確定專利權(quán)的保護范圍。


第四條 權(quán)利要求書、說明書及附圖中的語法、文字、標點、圖形、符號等存有歧義,但本領(lǐng)域普通技術(shù)人員通過閱讀權(quán)利要求書、說明書及附圖可以得出唯一理解的,人民法院應(yīng)當根據(jù)該唯一理解予以認定。


第五條 在人民法院確定專利權(quán)的保護范圍時,獨立權(quán)利要求的前序部分、特征部分以及從屬權(quán)利要求的引用部分、限定部分記載的技術(shù)特征均有限定作用。


第六條 人民法院可以運用與涉案專利存在分案申請關(guān)系的其他專利及其專利審查檔案、生效的專利授權(quán)確權(quán)裁判文書解釋涉案專利的權(quán)利要求。


專利審查檔案,包括專利審查、復審、無效程序中專利申請人或者專利權(quán)人提交的書面材料,國務(wù)院專利行政部門及其專利復審委員會制作的審查意見通知書、會晤記錄、口頭審理記錄、生效的專利復審請求審查決定書和專利權(quán)無效宣告請求審查決定書等。


第七條 被訴侵權(quán)技術(shù)方案在包含封閉式組合物權(quán)利要求全部技術(shù)特征的基礎(chǔ)上增加其他技術(shù)特征的,人民法院應(yīng)當認定被訴侵權(quán)技術(shù)方案未落入專利權(quán)的保護范圍,但該增加的技術(shù)特征屬于不可避免的常規(guī)數(shù)量雜質(zhì)的除外。


前款所稱封閉式組合物權(quán)利要求,一般不包括中藥組合物權(quán)利要求。


第八條 功能性特征,是指對于結(jié)構(gòu)、組分、步驟、條件或其之間的關(guān)系等,通過其在發(fā)明創(chuàng)造中所起的功能或者效果進行限定的技術(shù)特征,但本領(lǐng)域普通技術(shù)人員僅通過閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實現(xiàn)上述功能或者效果的具體實施方式的除外。


與說明書及附圖記載的實現(xiàn)前款所稱功能或者效果不可缺少的技術(shù)特征相比,被訴侵權(quán)技術(shù)方案的相應(yīng)技術(shù)特征是以基本相同的手段,實現(xiàn)相同的功能,達到相同的效果,且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的,人民法院應(yīng)當認定該相應(yīng)技術(shù)特征與功能性特征相同或者等同。


第九條 被訴侵權(quán)技術(shù)方案不能適用于權(quán)利要求中使用環(huán)境特征所限定的使用環(huán)境的,人民法院應(yīng)當認定被訴侵權(quán)技術(shù)方案未落入專利權(quán)的保護范圍。


第十條 對于權(quán)利要求中以制備方法界定產(chǎn)品的技術(shù)特征,被訴侵權(quán)產(chǎn)品的制備方法與其不相同也不等同的,人民法院應(yīng)當認定被訴侵權(quán)技術(shù)方案未落入專利權(quán)的保護范圍。


第十一條 方法權(quán)利要求未明確記載技術(shù)步驟的先后順序,但本領(lǐng)域普通技術(shù)人員閱讀權(quán)利要求書、說明書及附圖后直接、明確地認為該技術(shù)步驟應(yīng)當按照特定順序?qū)嵤┑?,人民法院?yīng)當認定該步驟順序?qū)τ趯@麢?quán)的保護范圍具有限定作用。


第十二條 權(quán)利要求采用“至少”“不超過”等用語對數(shù)值特征進行界定,且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員閱讀權(quán)利要求書、說明書及附圖后認為專利技術(shù)方案特別強調(diào)該用語對技術(shù)特征的限定作用,權(quán)利人主張與其不相同的數(shù)值特征屬于等同特征的,人民法院不予支持。


第十三條 權(quán)利人證明專利申請人、專利權(quán)人在專利授權(quán)確權(quán)程序中對權(quán)利要求書、說明書及附圖的限縮性修改或者陳述被明確否定的,人民法院應(yīng)當認定該修改或者陳述未導致技術(shù)方案的放棄。


第十四條 人民法院在認定一般消費者對于外觀設(shè)計所具有的知識水平和認知能力時,一般應(yīng)當考慮被訴侵權(quán)行為發(fā)生時授權(quán)外觀設(shè)計所屬相同或者相近種類產(chǎn)品的設(shè)計空間。設(shè)計空間較大的,人民法院可以認定一般消費者通常不容易注意到不同設(shè)計之間的較小區(qū)別;設(shè)計空間較小的,人民法院可以認定一般消費者通常更容易注意到不同設(shè)計之間的較小區(qū)別。


第十五條 對于成套產(chǎn)品的外觀設(shè)計專利,被訴侵權(quán)設(shè)計與其一項外觀設(shè)計相同或者近似的,人民法院應(yīng)當認定被訴侵權(quán)設(shè)計落入專利權(quán)的保護范圍。


第十六條 對于組裝關(guān)系唯一的組件產(chǎn)品的外觀設(shè)計專利,被訴侵權(quán)設(shè)計與其組合狀態(tài)下的外觀設(shè)計相同或者近似的,人民法院應(yīng)當認定被訴侵權(quán)設(shè)計落入專利權(quán)的保護范圍。


對于各構(gòu)件之間無組裝關(guān)系或者組裝關(guān)系不唯一的組件產(chǎn)品的外觀設(shè)計專利,被訴侵權(quán)設(shè)計與其全部單個構(gòu)件的外觀設(shè)計均相同或者近似的,人民法院應(yīng)當認定被訴侵權(quán)設(shè)計落入專利權(quán)的保護范圍;被訴侵權(quán)設(shè)計缺少其單個構(gòu)件的外觀設(shè)計或者與之不相同也不近似的,人民法院應(yīng)當認定被訴侵權(quán)設(shè)計未落入專利權(quán)的保護范圍。


第十七條 對于變化狀態(tài)產(chǎn)品的外觀設(shè)計專利,被訴侵權(quán)設(shè)計與變化狀態(tài)圖所示各種使用狀態(tài)下的外觀設(shè)計均相同或者近似的,人民法院應(yīng)當認定被訴侵權(quán)設(shè)計落入專利權(quán)的保護范圍;被訴侵權(quán)設(shè)計缺少其一種使用狀態(tài)下的外觀設(shè)計或者與之不相同也不近似的,人民法院應(yīng)當認定被訴侵權(quán)設(shè)計未落入專利權(quán)的保護范圍。


第十八條 權(quán)利人依據(jù)專利法第十三條訴請在發(fā)明專利申請公布日至授權(quán)公告日期間實施該發(fā)明的單位或者個人支付適當費用的,人民法院可以參照有關(guān)專利許可使用費合理確定。


發(fā)明專利申請公布時申請人請求保護的范圍與發(fā)明專利公告授權(quán)時的專利權(quán)保護范圍不一致,被訴技術(shù)方案均落入上述兩種范圍的,人民法院應(yīng)當認定被告在前款所稱期間內(nèi)實施了該發(fā)明;被訴技術(shù)方案僅落入其中一種范圍的,人民法院應(yīng)當認定被告在前款所稱期間內(nèi)未實施該發(fā)明。


發(fā)明專利公告授權(quán)后,未經(jīng)專利權(quán)人許可,為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用、許諾銷售、銷售在本條第一款所稱期間內(nèi)已由他人制造、銷售、進口的產(chǎn)品,且該他人已支付或者書面承諾支付專利法第十三條規(guī)定的適當費用的,對于權(quán)利人關(guān)于上述使用、許諾銷售、銷售行為侵犯專利權(quán)的主張,人民法院不予支持。


第十九條 產(chǎn)品買賣合同依法成立的,人民法院應(yīng)當認定屬于專利法第十一條規(guī)定的銷售。


第二十條 對于將依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品進一步加工、處理而獲得的后續(xù)產(chǎn)品,進行再加工、處理的,人民法院應(yīng)當認定不屬于專利法第十一條規(guī)定的“使用依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品”。


第二十一條 明知有關(guān)產(chǎn)品系專門用于實施專利的材料、設(shè)備、零部件、中間物等,未經(jīng)專利權(quán)人許可,為生產(chǎn)經(jīng)營目的將該產(chǎn)品提供給他人實施了侵犯專利權(quán)的行為,權(quán)利人主張該提供者的行為屬于侵權(quán)責任法第九條規(guī)定的幫助他人實施侵權(quán)行為的,人民法院應(yīng)予支持。


明知有關(guān)產(chǎn)品、方法被授予專利權(quán),未經(jīng)專利權(quán)人許可,為生產(chǎn)經(jīng)營目的積極誘導他人實施了侵犯專利權(quán)的行為,權(quán)利人主張該誘導者的行為屬于侵權(quán)責任法第九條規(guī)定的教唆他人實施侵權(quán)行為的,人民法院應(yīng)予支持。


第二十二條 對于被訴侵權(quán)人主張的現(xiàn)有技術(shù)抗辯或者現(xiàn)有設(shè)計抗辯,人民法院應(yīng)當依照專利申請日時施行的專利法界定現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計。


第二十三條 被訴侵權(quán)技術(shù)方案或者外觀設(shè)計落入在先的涉案專利權(quán)的保護范圍,被訴侵權(quán)人以其技術(shù)方案或者外觀設(shè)計被授予專利權(quán)為由抗辯不侵犯涉案專利權(quán)的,人民法院不予支持。


第二十四條 推薦性國家、行業(yè)或者地方標準明示所涉必要專利的信息,被訴侵權(quán)人以實施該標準無需專利權(quán)人許可為由抗辯不侵犯該專利權(quán)的,人民法院一般不予支持。


推薦性國家、行業(yè)或者地方標準明示所涉必要專利的信息,專利權(quán)人、被訴侵權(quán)人協(xié)商該專利的實施許可條件時,專利權(quán)人故意違反其在標準制定中承諾的公平、合理、無歧視的許可義務(wù),導致無法達成專利實施許可合同,且被訴侵權(quán)人在協(xié)商中無明顯過錯的,對于權(quán)利人請求停止標準實施行為的主張,人民法院一般不予支持。


本條第二款所稱實施許可條件,應(yīng)當由專利權(quán)人、被訴侵權(quán)人協(xié)商確定。經(jīng)充分協(xié)商,仍無法達成一致的,可以請求人民法院確定。人民法院在確定上述實施許可條件時,應(yīng)當根據(jù)公平、合理、無歧視的原則,綜合考慮專利的創(chuàng)新程度及其在標準中的作用、標準所屬的技術(shù)領(lǐng)域、標準的性質(zhì)、標準實施的范圍和相關(guān)的許可條件等因素。


法律、行政法規(guī)對實施標準中的專利另有規(guī)定的,從其規(guī)定。


第二十五條 為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經(jīng)專利權(quán)人許可而制造并售出的專利侵權(quán)產(chǎn)品,且舉證證明該產(chǎn)品合法來源的,對于權(quán)利人請求停止上述使用、許諾銷售、銷售行為的主張,人民法院應(yīng)予支持,但被訴侵權(quán)產(chǎn)品的使用者舉證證明其已支付該產(chǎn)品的合理對價的除外。


本條第一款所稱不知道,是指實際不知道且不應(yīng)當知道。


本條第一款所稱合法來源,是指通過合法的銷售渠道、通常的買賣合同等正常商業(yè)方式取得產(chǎn)品。對于合法來源,使用者、許諾銷售者或者銷售者應(yīng)當提供符合交易習慣的相關(guān)證據(jù)。


第二十六條 被告構(gòu)成對專利權(quán)的侵犯,權(quán)利人請求判令其停止侵權(quán)行為的,人民法院應(yīng)予支持,但基于國家利益、公共利益的考量,人民法院可以不判令被告停止被訴行為,而判令其支付相應(yīng)的合理費用。


第二十七條 權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實際損失難以確定的,人民法院應(yīng)當依照專利法第六十五條第一款的規(guī)定,要求權(quán)利人對侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益進行舉證;在權(quán)利人已經(jīng)提供侵權(quán)人所獲利益的初步證據(jù),而與專利侵權(quán)行為相關(guān)的賬簿、資料主要由侵權(quán)人掌握的情況下,人民法院可以責令侵權(quán)人提供該賬簿、資料;侵權(quán)人無正當理由拒不提供或者提供虛假的賬簿、資料的,人民法院可以根據(jù)權(quán)利人的主張和提供的證據(jù)認定侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益。


第二十八條 權(quán)利人、侵權(quán)人依法約定專利侵權(quán)的賠償數(shù)額或者賠償計算方法,并在專利侵權(quán)訴訟中主張依據(jù)該約定確定賠償數(shù)額的,人民法院應(yīng)予支持。


第二十九條 宣告專利權(quán)無效的決定作出后,當事人根據(jù)該決定依法申請再審,請求撤銷專利權(quán)無效宣告前人民法院作出但未執(zhí)行的專利侵權(quán)的判決、調(diào)解書的,人民法院可以裁定中止再審審查,并中止原判決、調(diào)解書的執(zhí)行。


專利權(quán)人向人民法院提供充分、有效的擔保,請求繼續(xù)執(zhí)行前款所稱判決、調(diào)解書的,人民法院應(yīng)當繼續(xù)執(zhí)行;侵權(quán)人向人民法院提供充分、有效的反擔保,請求中止執(zhí)行的,人民法院應(yīng)當準許。人民法院生效裁判未撤銷宣告專利權(quán)無效的決定的,專利權(quán)人應(yīng)當賠償因繼續(xù)執(zhí)行給對方造成的損失;宣告專利權(quán)無效的決定被人民法院生效裁判撤銷,專利權(quán)仍有效的,人民法院可以依據(jù)前款所稱判決、調(diào)解書直接執(zhí)行上述反擔保財產(chǎn)。


第三十條 在法定期限內(nèi)對宣告專利權(quán)無效的決定不向人民法院起訴或者起訴后生效裁判未撤銷該決定,當事人根據(jù)該決定依法申請再審,請求撤銷宣告專利權(quán)無效前人民法院作出但未執(zhí)行的專利侵權(quán)的判決、調(diào)解書的,人民法院應(yīng)當再審。當事人根據(jù)該決定,依法申請終結(jié)執(zhí)行宣告專利權(quán)無效前人民法院作出但未執(zhí)行的專利侵權(quán)的判決、調(diào)解書的,人民法院應(yīng)當裁定終結(jié)執(zhí)行。


第三十一條 本解釋自2016年4月1日起施行。最高人民法院以前發(fā)布的相關(guān)司法解釋與本解釋不一致的,以本解釋為準。



來源:最高人民法院

編輯:IPRdaily王夢婷

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