2017年1月19日,蘇州知識產(chǎn)權(quán)法庭在蘇州市高新區(qū)科技城正式揭牌成立,跨區(qū)域管轄江蘇省蘇州、無錫、常州以及南通四地部分知識產(chǎn)權(quán)案件。一年來,法庭緊緊圍繞“激勵和保護(hù)創(chuàng)新、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展”目標(biāo),以切實履行跨區(qū)域集中管轄審判職能為抓手,堅定實施 “司法主導(dǎo)、嚴(yán)格保護(hù)、分類施策、比例協(xié)調(diào)”的司法政策,突出重點、銳意改革,努力為創(chuàng)新發(fā)展提供更高水平、更強有力的司法服務(wù)和保障。為充分發(fā)揮典型案例的示范引導(dǎo)作用,在第18個世界知識產(chǎn)權(quán)日到來之際,從全市2017年審結(jié)的知產(chǎn)案件中篩選出了十大典型案例向社會發(fā)布。
施百挺與無錫市恒利車輛附件廠
侵害實用新型專利權(quán)糾紛案
【蘇州中院(2017)蘇05民初35號】
典型意義
原告就同一技術(shù)方案同時申請了實用新型專利和發(fā)明專利,盡管知識產(chǎn)權(quán)局第一次審查意見結(jié)論為該申請的發(fā)明專利的權(quán)利要求1-3不具備專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性,但基于專利法對發(fā)明和實用新型專利所要求的創(chuàng)造性評判標(biāo)準(zhǔn)不同,涉案的實用新型專利仍處于有效狀態(tài),受專利法保護(hù)。
案情簡介
原告自行開發(fā)設(shè)計出一種具有新結(jié)構(gòu)的內(nèi)燃機(jī)手搖啟動器,并于2015年12月29日以名稱為“一種內(nèi)燃機(jī)手搖啟動器,向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出實用新型專利申請,該專利己于2016年5月25日被國家知識產(chǎn)權(quán)局授予專利權(quán)。原告發(fā)現(xiàn)在淘寶網(wǎng)上存在銷售侵害涉案專利之專利權(quán)的產(chǎn)品。原告在浙江省寧波市天一公證處監(jiān)督下,從淘寶網(wǎng)上的“龍晨機(jī)械”店鋪購買了一款柴油機(jī)手搖啟動器。經(jīng)比對,發(fā)現(xiàn)原告所購買的該款柴油機(jī)手搖啟動器全部完全落入了涉案專利的權(quán)利要求1的保護(hù)范圍之內(nèi),根據(jù)原告所購買的該款柴油機(jī)手搖啟動器的包裝盒及機(jī)器上的標(biāo)貼可知,該款產(chǎn)品的生產(chǎn)者為被告。原告認(rèn)為,被告的行為己構(gòu)成對原告專利權(quán)的侵害,嚴(yán)重擠占了原告的專利產(chǎn)品份額,應(yīng)在法定賠償范圍內(nèi)賠償原告經(jīng)濟(jì)損失人民幣20萬,并賠償原告調(diào)查取證所支付公證費。
法院裁判
法院認(rèn)為,涉案專利還在有效期內(nèi),盡管施百挺就同一技術(shù)方案同時申請了發(fā)明專利,國家知識產(chǎn)權(quán)局第一次審查意見也明確該申請的發(fā)明專利的權(quán)利要求1-3不具有創(chuàng)造性,但在發(fā)明專利被正式授權(quán)或者施百挺放棄本案實用新型專利權(quán)之前,涉案的實用新型專利仍處于有效狀態(tài)。無錫市恒利車輛附件廠認(rèn)為涉案專利因不具有創(chuàng)造性而屬于現(xiàn)有技術(shù)的,應(yīng)通過專利無效程序解決。因此無錫市恒利車輛附件廠未經(jīng)專利權(quán)人許可生產(chǎn)、銷售的被控侵權(quán)產(chǎn)品,落入涉案實用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍。法院綜合考慮專利權(quán)類型、專利產(chǎn)品及侵權(quán)產(chǎn)品的銷售價格、銷售模式及范圍等因素,酌情確定無錫市恒利車輛附件廠賠償施百挺5萬元。被告不服一審判決提起上訴,江蘇高院經(jīng)審理駁回了上訴,維持原判。
江蘇綠辰環(huán)??萍加邢薰九c江蘇時創(chuàng)環(huán)保科技發(fā)展有限公司侵害實用新型專利權(quán)糾紛案
【蘇州中院(2017)蘇05民終4612號】
典型意義
本案系一起典型的法院通過司法裁判為社會公眾提供明確法律預(yù)期的案件。法院認(rèn)為知識產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)應(yīng)以維護(hù)“尊重知識、崇尚創(chuàng)新、誠信守法”的市場環(huán)境為己任,技術(shù)合作方在合作期間內(nèi)通過接觸相對方提供的合作設(shè)備,知悉設(shè)備的技術(shù)方案后,違反誠實信用原則,擅自使用該技術(shù)方案制造新的機(jī)器設(shè)備用于生產(chǎn)經(jīng)營,即便該制造、使用行為在涉案實用新型專利授權(quán)日前、申請日后亦應(yīng)給予否定性評價,認(rèn)定構(gòu)成專利侵權(quán),承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。
案情簡介
綠辰公司是一家專業(yè)從事工業(yè)廢液回收電解銅的高新環(huán)保企業(yè),2014年,時創(chuàng)公司就南亞電路板(昆山)有限公司微蝕刻項目與綠辰公司進(jìn)行合作,合同約定由綠辰公司提供兩臺微蝕廢液電解系統(tǒng)成套設(shè)備,包括設(shè)備價值、性能、成本、技術(shù)在內(nèi),共計280萬元,設(shè)備運行及維護(hù)由綠辰公司負(fù)責(zé)。合同簽訂后,雙方均依約開始履行合同。
2015年3月2日,綠辰公司就上述設(shè)備一部件所涉的“一種電解槽電解板固定安裝構(gòu)件”向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請了實用新型專利,并于2015年7月29日獲得授權(quán)。
2015年6月4日,時創(chuàng)公司突然終止了與綠辰公司的合作,根據(jù)綠辰公司提供的兩臺合作設(shè)備仿制了一臺新的設(shè)備,并于2015年7月投入使用。綠辰公司認(rèn)為時創(chuàng)公司在明知綠辰公司獲得了專利以及在未經(jīng)權(quán)利人許可的前提下復(fù)制綠辰公司專利設(shè)備,并以此謀取巨額利益,損害了綠辰公司的利益。故訴至法院,請求判令時創(chuàng)公司立即停止侵權(quán),賠償綠辰公司經(jīng)濟(jì)損失及合理開支共計1953000元。
法院裁判
綠辰公司涉案專利經(jīng)國家知識產(chǎn)權(quán)局授權(quán),現(xiàn)行有效,依法受法律保護(hù)。經(jīng)比對,被訴侵權(quán)設(shè)備落入了涉案專利的保護(hù)范圍。本案的爭議點在于在實用新型專利授權(quán)日前、申請日后,技術(shù)合作相對方在合作期內(nèi)制造、使用被控侵權(quán)產(chǎn)品的行為是否構(gòu)成侵權(quán)。針對該問題,法院認(rèn)為,誠信原則是民事主體從事民事活動應(yīng)遵循的首要原則,該原則在《民法總則》、《民法通則》、《合同法》、《反不正當(dāng)法》中均予以明確規(guī)定。從鼓勵發(fā)明創(chuàng)造、合理平衡專利權(quán)人與社會公眾之間的利益出發(fā),無論是最高院的判例還是法律規(guī)定,不侵權(quán)抗辯成立的首要條件是限于同業(yè)競爭的普通社會公眾,而合同相對人、技術(shù)合作合伙人等能接觸該技術(shù)的主體不在此范圍內(nèi);其次,抗辯人獲得所涉技術(shù)的途徑應(yīng)為正當(dāng),系自行獨立研發(fā)或通過合法手段獲得。本案劃定綠辰公司和時創(chuàng)公司的權(quán)利界限時,應(yīng)充分考慮時創(chuàng)公司身份的特殊性,及其主觀狀態(tài),在平衡兩者利益之時,不應(yīng)仍按照權(quán)利人與普通社會公眾利益衡量的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,而應(yīng)側(cè)重保護(hù)創(chuàng)新者,保護(hù)誠實勞動、誠信經(jīng)營者。時創(chuàng)公司通過接觸綠辰公司提供合作的設(shè)備,知悉設(shè)備的技術(shù)方案后,應(yīng)按照誠實信用原則履行保密義務(wù),在未獲綠辰公司同意或許可的情況下,不能擅自使用其在合作過程中獲取的技術(shù)方案,也不能將該技術(shù)方案披露給任何第三方。但時創(chuàng)公司稱在雙方合作期間,自行制造了一臺被訴侵權(quán)設(shè)備并于2015年7月22日用于生產(chǎn)經(jīng)營,但是其無法提交制造設(shè)備的合法技術(shù)來源。據(jù)此,法院有充分理由相信時創(chuàng)公司制造涉案設(shè)備的技術(shù)來源于綠辰公司,其行為明顯有悖于誠實信用原則,也違背了基本的合同義務(wù),構(gòu)成對涉案專利權(quán)的侵犯。最終法院判決時創(chuàng)公司立即停止侵權(quán)并賠償綠辰公司經(jīng)濟(jì)損失及合理開支共計100萬元。
原告深圳某電器股份有限公司與被告蘇州某電子股份有限公司、第三人吳江某電器有限公司專利權(quán)權(quán)屬糾紛案
【蘇州中院(2016)蘇05民初127號】
典型意義
法院創(chuàng)造性的提出了在確認(rèn)專利權(quán)歸屬一方所有的前提下,爭議雙方就各自專利相互交叉許可的調(diào)解方案,并經(jīng)反復(fù)調(diào)解磋商,最終達(dá)成了調(diào)解方案,使雙方各自的利益得到了最大化的維護(hù),避免了雙方的訴累,實質(zhì)性的解決了市場競爭主體之間的知識產(chǎn)權(quán)糾紛,實現(xiàn)了共贏。
基本案情
原告深圳某電器公司系鏟齒式散熱器的專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)商,蘇州某電子公司系PTC熱敏陶瓷加熱器的專業(yè)生產(chǎn)商。2014年2月,深圳某電器公司、吳江某電器公司與蘇州某公司經(jīng)協(xié)商達(dá)成合作意向,即由深圳某電器公司、吳江某電器公司向蘇州某公司提供帶有內(nèi)部定位裝置鏟齒式散熱條的結(jié)構(gòu)圖紙及參數(shù)等技術(shù)資料及產(chǎn)品實物,委托蘇州某公司生產(chǎn)成品,并向蘇州某公司采購。期間,蘇州某公司針對深圳某電器公司向其提供的定位條部件圖紙進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計后又提供給了深圳某電器公司。其后三方因故終止合作。2015年4月,深圳某電器公司以發(fā)現(xiàn)蘇州某公司已于2014年10月22日將前述深圳某電器公司提供的帶有內(nèi)部定位裝置鏟齒式散熱條技術(shù)方案申請并獲得了實用新型專利為由向法院提訴訟,請求確認(rèn)該專利歸深圳某電器公司所有。
法院裁判
法院經(jīng)審理查明,蘇州某公司曾針對深圳某電器公司的定位條部件圖紙?zhí)岢隽诵薷囊庖?,認(rèn)為修改后的定位條結(jié)構(gòu)可以充分保證PTC芯片在鋁管寬度方向的中間位置,提高傳熱效果和均勻性,從而提高產(chǎn)品功率,其后,蘇州某公司以該定位條結(jié)構(gòu)圖紙為基礎(chǔ)向國家專利局提出了涉案專利申請并獲得了授權(quán)。吳江某公司的涉案鏟齒式散熱條未申請過專利且早已在市場上進(jìn)行了銷售。
法院認(rèn)為,在合作雙方未就合作過程中形成的知識產(chǎn)權(quán)成果進(jìn)行所有權(quán)人約定的情況下,應(yīng)綜合雙方各自在該知識產(chǎn)權(quán)成果形成過程中所作出的實質(zhì)性貢獻(xiàn)公平的確定所有權(quán)人,在雙方作出的貢獻(xiàn)相當(dāng)?shù)那闆r下,也可以認(rèn)定該成果歸雙方共同所有。
案件審理過程中,原被告及第三人在法院主持下,達(dá)成了相互交叉許可的調(diào)解方案。
樓氏電子(蘇州)有限公司與周某、蘇州某某貿(mào)易有限公司、李某、柴某某侵害商業(yè)秘密糾紛案
【蘇州中院(2017)蘇05民終3065號】
典型意義
經(jīng)營者違反約定或者違反權(quán)利人有關(guān)保守商業(yè)秘密的要求,披露、使用或者允許他人使用其所掌握的商業(yè)秘密,屬于侵犯商業(yè)秘密的行為。第三人明知或者應(yīng)知上述違法行為,仍獲取、使用他人的商業(yè)秘密,亦應(yīng)視為侵犯商業(yè)秘密的行為。上述主體應(yīng)就侵權(quán)行為承擔(dān)共同侵權(quán)的連帶責(zé)任。
案情簡介
2014年7月18日,樓氏公司因內(nèi)部失竊設(shè)備一批向公安機(jī)關(guān)報警,同年7月21日,公安機(jī)關(guān)在被告蘇州某公司處發(fā)現(xiàn)原告失竊的設(shè)備,公安機(jī)關(guān)以涉嫌盜竊對涉案人員采取了強制措施。原告在公安機(jī)關(guān)偵查過程中發(fā)現(xiàn)被告蘇州某某公司在其公司內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品為原告生產(chǎn)的同類產(chǎn)品,采用的生產(chǎn)工藝、技術(shù)方式、原材料采購與原告的完全一致,且現(xiàn)場所發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)和測試設(shè)備為涉案人員從原告處盜取。原告生產(chǎn)的該類受話器在市場上占有主導(dǎo)地位,全球僅有兩家公司掌握了該類產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù),另外一家公司采用的工藝方式與原告不一致,因此,原告的生產(chǎn)工藝、技術(shù)、機(jī)器設(shè)備具有極高的商業(yè)秘密價值。被告周某某利用工作便利獲取了本案所涉商業(yè)秘密,幫助被告蘇州某某公司、李某、柴某某安裝了軟件和設(shè)備,被告蘇州某公司使用了涉及商業(yè)秘密的軟件和設(shè)備,被告李某、柴某某為被告蘇州某公司的實際控制人。被告方的上述行為侵犯了原告的商業(yè)秘密,對原告造成巨大損失,故原告訴至法院,請求被告停止侵犯原告商業(yè)秘密,并共同賠償原告損失50萬元。
法院裁判
二審法院認(rèn)為,李某、柴某某、周某某三人在離職前均是樓氏公司的工程師,與樓氏公司簽訂有保密協(xié)議,對在樓氏公司工作中知曉的技術(shù)信息具有保密義務(wù)。本案中的證據(jù)直接反映出在蘇州某某公司生產(chǎn)線組建過程中,柴某某、周某某兩人均違反樓氏公司對其有關(guān)保守商業(yè)秘密的要求,積極共同實施對樓氏公司的侵權(quán)行為,包括私自從樓氏公司拿取設(shè)備器材、自樓氏公司的電腦上下載非公知的FCART和FOLLOW AND LEAK軟件并復(fù)制于蘇州某某公司的電腦設(shè)備,該一系列的行為足以表明兩人在侵權(quán)行為上存在共同性。柴某某、周某某關(guān)于下載軟件的電腦的來源所作不同辯述,不能否定兩人在實施侵權(quán)行為上所表現(xiàn)出的主觀共同故意和客觀配合作為。關(guān)于李某,本案中證據(jù)并不直接反映出其對柴某某、周某某兩人實施侵權(quán)行為的指令,但綜合證據(jù)來看,李某與尚在樓氏公司任職的柴宏坤共同開辦蘇州某某公司,系公司的實際控制人,負(fù)責(zé)公司的決策和經(jīng)營;李某又曾為樓氏公司技術(shù)工程師,自在樓氏公司任職期間始即開設(shè)同類公司從事與樓氏公司的競業(yè)競爭,熟知相關(guān)技術(shù)信息;在涉案蘇州某某公司生產(chǎn)線搭建過程中軟硬件機(jī)器設(shè)備的來源問題上,李某理應(yīng)通曉且具有決定權(quán);蘇州某某公司的生產(chǎn)線布局、工藝、測試儀器及工序等均與樓氏公司基本相同,標(biāo)有樓氏公司標(biāo)識的設(shè)備被非法獲取并安裝于蘇州某某公司生產(chǎn)線,蘇州某某公司復(fù)制安裝的FCART測試軟件和FLOW AND LEAK軟件運行相關(guān)信息頁面上標(biāo)注有樓氏公司蘇州設(shè)備研發(fā)部的名稱及地址?;谏鲜銮樾?,足以說明李某對由柴某某、周某某兩人自樓氏公司非法獲取非公知的FCART和FOLLOW AND LEAK軟件存在一致的意思聯(lián)絡(luò)。一審法院僅認(rèn)定周某某個人實施侵權(quán)行為,忽視了證據(jù)的相互關(guān)聯(lián)和整體證明力。據(jù)此,法院認(rèn)為四被告共同承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任,判令四被告立即停止侵犯商業(yè)秘密的行為,連帶賠償樓氏公司侵犯商業(yè)秘密的損失10萬元。
陳某訴吳江市某有限公司商標(biāo)權(quán)與著作權(quán)沖突案
【吳江區(qū)人民法院(2017)蘇0509民初4625號】
典型意義
申請商標(biāo)注冊從本質(zhì)上講屬于市場行為,應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用原則,對在先權(quán)利予以合理避讓,否則可能侵害他人合法權(quán)益。根據(jù)《中華人民共和國商標(biāo)法》第三十二條規(guī)定,申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利。如果申請注冊的商標(biāo)侵犯了他人的著作權(quán),可能面臨不能獲準(zhǔn)注冊,即使申請注冊成功也可能面臨被撤銷,乃至侵權(quán)賠償。本案涉及申請商標(biāo)與其他權(quán)利的沖突即在先權(quán)利中著作權(quán)的保護(hù)問題。該案審理中,雙方當(dāng)事人在法院主持下自愿達(dá)成調(diào)解協(xié)議,由著作權(quán)人許可商標(biāo)權(quán)繼續(xù)使用作品備案,商標(biāo)權(quán)人支付著作權(quán)人合理對價,有效平衡了著作權(quán)人與商標(biāo)權(quán)人之間利益,通過“權(quán)力的博弈與平衡”實現(xiàn)了“互利互贏”的良好效果。
案情簡介
原告陳先生是一位專業(yè)從事平面設(shè)計工作的設(shè)計師,其作品有一定知名度,被告是盛澤鎮(zhèn)的一家紡織企業(yè),引起雙方糾紛的是一幅由原告設(shè)計的美術(shù)作品。該作品由天鵝和荷花兩種元素抽象組合在一起,由原告在深圳數(shù)字作品備案中心進(jìn)行備案,并曾在公開發(fā)行的雜志上發(fā)表過。而被告公司在注冊商標(biāo)時使用了該圖案。原告發(fā)現(xiàn)后,認(rèn)為被告侵犯了原告享有著作權(quán)中的署名權(quán)、復(fù)制權(quán)、發(fā)行權(quán)和信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)等權(quán)利,因此起訴至法院,提出了被告立即停止使用商標(biāo),并賠償經(jīng)濟(jì)損失4萬元等訴訟請求。在案件審理過程中,被告承認(rèn)其注冊使用的商標(biāo)是在成立公司時委托印制宣傳冊的彩印公司一并制作的,沒有審查其獨創(chuàng)性,極有可能是彩印公司在網(wǎng)絡(luò)上下載的,侵犯了原告的著作權(quán)。
法院裁判
法院認(rèn)為:根據(jù)《中華人民共和國商標(biāo)法》第三十二條規(guī)定:“申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利,也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)?!北景钢校鎰?chuàng)作的圖案作品享有在先權(quán)利,被告未經(jīng)許可使用就侵害了原告的著作權(quán)。最終經(jīng)調(diào)解,被告公司同意支付原告涉案圖形使用費18000元,原告同意被告在商標(biāo)注冊有效期內(nèi)繼續(xù)使用該注冊商標(biāo)。
蘇州某材料有限公司與上海某科技股份有限公司比較廣告不正當(dāng)競爭糾紛案
【蘇州中院(2016)蘇05民終10394號】
典型意義
伴隨著信息技術(shù)的發(fā)展以及互聯(lián)網(wǎng)的普及,人人皆是記者的自媒體時代宣告到來,這一方面給信息的傳播帶來了極大便利,另一方面?zhèn)鞑フ咭鄳?yīng)肩負(fù)起相應(yīng)的法律責(zé)任和社會責(zé)任。其中,當(dāng)網(wǎng)傳信息的傳播者以企業(yè)員工、股東、實際控制人等身份出現(xiàn)時,對該些傳播者與相關(guān)用人單位之間的責(zé)任劃分尤其要注意二者之間責(zé)任的平衡。在本案的審理中,上海某公司員工李某利用騰訊視頻平臺發(fā)布的視頻與其工作緊密相關(guān),應(yīng)定性為職務(wù)行為,此時上海某公司應(yīng)對李某的行為承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。同時,本案所涉比較視頻本質(zhì)上為比較廣告,公開競爭市場并不排斥比較廣告的適當(dāng)存在,但不當(dāng)?shù)谋容^廣告會侵害他人的合法權(quán)益,用人單位在發(fā)布類似比較廣告時應(yīng)審慎把握廣告的內(nèi)容和尺度。
案情簡介
蘇州某材料公司成立于2005年7月,經(jīng)營范圍為銷售化工產(chǎn)品、粘合劑,生產(chǎn)銷售防火凈化庫板、空調(diào)凈化配件等。上海某科技股份公司成立于2007年,經(jīng)營范圍為粘合劑加工、化工原料及產(chǎn)品銷售等。
2016年5月13日,蘇州某公司在騰訊視頻平臺發(fā)現(xiàn)一則“某某鯊魚-李某”上傳的標(biāo)題為“某某鯊魚掀起了手工凈化板行業(yè)質(zhì)量對比”視頻,視頻內(nèi)容涉及將雙方的凈化板材表面進(jìn)行撕扯試驗并得出上海某公司的產(chǎn)品具有比較優(yōu)勢的結(jié)論。發(fā)布涉案視頻的QQ號碼及“某某鯊魚-李某”頭像LOGO等信息與上海某公司官網(wǎng)顯示的李某的相關(guān)信息完全一致,上海某公司亦陳述李某確系其銷售人員且該視頻系李某發(fā)布,故蘇州某公司訴至法院請求判令上海某公司停止侵權(quán)行為并賠償經(jīng)濟(jì)損失。
法院裁判
二審認(rèn)為:李某發(fā)布視頻的行為應(yīng)認(rèn)定為職務(wù)行為。首先,涉案視頻系李某通過其QQ號碼登錄騰訊視頻平臺發(fā)布,此舉與常見的公司官網(wǎng)或傳統(tǒng)媒體宣傳在方式上有所不同,屬于自媒體宣傳的范疇。自媒體領(lǐng)域并不是法外之地,公司員工在利用自媒體高效快捷發(fā)布信息的同時,相關(guān)用人單位亦應(yīng)注意加強對其職員自媒體宣傳推廣行為的管理和審核,肩負(fù)起相應(yīng)的法律責(zé)任和社會責(zé)任。李某系上海某公司的銷售人員且亦承認(rèn)涉案視頻系其發(fā)布,視頻內(nèi)容涉及通過與蘇州某公司相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行對比進(jìn)而得出上海某公司相關(guān)產(chǎn)品具有比較優(yōu)勢。顯然,李某發(fā)布該視頻有通過比較優(yōu)勢的展現(xiàn)進(jìn)而促進(jìn)上海某公司產(chǎn)品銷售的目的,涉案視頻的發(fā)布與李某的工作內(nèi)容存在直接關(guān)聯(lián)。其次,名稱為“某某鯊魚-李某”的騰訊用戶的用戶名、頭像LOGO等信息均明確指向上海某公司,故點擊該視頻的觀看者勢必將該視頻的發(fā)布與上海某公司建立起緊密聯(lián)系。綜上所述,李某通過其QQ號碼登錄騰訊視頻平臺發(fā)布涉案視頻的行為屬職務(wù)行為,上海某公司應(yīng)對李某的職務(wù)行為承擔(dān)責(zé)任。
涉案視頻內(nèi)容構(gòu)成不正當(dāng)競爭。本案中,視頻內(nèi)容將雙方的凈化板材進(jìn)行撕扯試驗并得出上海某公司相關(guān)產(chǎn)品具有比較優(yōu)勢的結(jié)論,其本質(zhì)系具有批評性質(zhì)的直接性比較廣告。一般認(rèn)為,公開競爭市場并不排斥比較廣告的適當(dāng)存在,不當(dāng)?shù)膶Ρ葮O易侵害他人的合法權(quán)益。涉案視頻將雙方產(chǎn)品進(jìn)行比較并得出優(yōu)劣的結(jié)論缺乏詳實的基礎(chǔ)依據(jù),簡短的視頻內(nèi)容較為片面,涉嫌虛假宣傳,上海某公司應(yīng)對此承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
經(jīng)二審主持調(diào)解,上海某公司就其員工的不當(dāng)對比行為向蘇州某公司承擔(dān)法律責(zé)任。
昆山市陽澄湖名人文化村玉山勝境有限公司訴江蘇玉山草堂文化發(fā)展有限公司侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛案
【昆山市人民法院(2016)蘇0583民初9330號】
典型意義
本案訴爭商標(biāo)“玉山草堂”系是元末江南名士顧阿瑛的居所,是“玉山雅集”的聚集場所,“玉山草堂”建筑雖早已消亡,但“玉山草堂雅集”則成為特定歷史條件下產(chǎn)生的文化現(xiàn)象,是古人留下的寶貴的文化遺產(chǎn),具有十分重要的歷史、藝術(shù)價值。本案對“玉山草堂”商標(biāo)侵權(quán)行為及不正當(dāng)競爭行為的審理過程中,在保障商標(biāo)權(quán)利人的合法權(quán)益的同時,還著重考量了涉及傳統(tǒng)文化保護(hù)的公共性利益,確保裁判結(jié)果能夠有利于傳統(tǒng)文化的繁榮與發(fā)展。
案情簡介
2004年3月8日,原告昆山市陽澄湖名人文化村玉山勝境有限公司(以下簡稱“玉山勝境公司”)成立,住所地位于昆山市巴城鎮(zhèn),經(jīng)營范圍包括旅游文化項目策劃、開發(fā);旅游百貨、工藝品、書畫制品(文物除外)銷售。2007年11月12日,昆山文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會印發(fā)關(guān)于成立“昆山市玉山草堂文化藝術(shù)研究會”的通知,研究同意以昆山市陽澄湖名人文化村玉山勝境為依托,進(jìn)一步開展昆山市傳統(tǒng)文化藝術(shù)理論研究。原告玉山勝境公司自2009年2月7日起陸續(xù)在組織商業(yè)或廣告展覽、廣告、藝術(shù)品估價、藝術(shù)品鑒賞等多個服務(wù)項目上注冊 “玉山草堂”商標(biāo)。原告玉山勝境公司在其經(jīng)營場所昆山市陽澄湖名人文化村玉山勝境內(nèi)對“玉山草堂”進(jìn)行掛牌重建,并在該場所召開了“玉山雅集國際學(xué)術(shù)研討會”、協(xié)辦了“玉山草堂雅集—詩聯(lián)展”、舉辦了新版昆劇《我的浣紗記》的首演以及“玉山草堂重陽曲會”。
被告江蘇玉山草堂文化發(fā)展有限公司(以下簡稱“玉山文化公司”)成立于2014年11月12日,經(jīng)營范圍包括廣告、圖文設(shè)計制作、企業(yè)營銷及形象策劃、展覽展示服務(wù)、工藝禮品、藝術(shù)品、家居的銷售等,經(jīng)營場所位于昆山市巴城鎮(zhèn),門頭掛有“玉山草堂”標(biāo)識,公司的網(wǎng)站首頁標(biāo)有“玉山草堂”標(biāo)識,微信公眾號中有“玉山草堂”欄,請柬和紙袋上直接印有“玉山草堂”字樣。被告玉山文化公司先后承辦了“第四屆昆山中國書協(xié)會員作品展”、“筆墨有聲:當(dāng)代書畫名家作品邀請展”、“夏天星、劉墨書畫小品展”以及“金陵風(fēng)來:江蘇省畫院名家邀請展”,相關(guān)媒體對此進(jìn)行了宣傳報道,報道標(biāo)題中的展出場所指向“玉山草堂”。原告玉山勝境公司訴至法院,請求判令:被告玉山文化公司立即停止侵害“玉山草堂”商標(biāo)專用權(quán)的行為;立即停止使用含有“玉山草堂”字號的企業(yè)名稱以及賠償損失并消除影響。
法院裁判
原、被告的服務(wù)項目均涉及文化藝術(shù)領(lǐng)域,從被告玉山文化公司對“玉山草堂”字樣的使用方式看,“玉山草堂”雖系玉山文化公司企業(yè)字號,但玉山文化公司在經(jīng)營過程中對其企業(yè)字號“玉山草堂”大多是以單獨、突出的方式使用,其行為已構(gòu)成對原告玉山勝境公司注冊商標(biāo)專用權(quán)的侵害。雖然“玉山草堂”作為一種歷史文化符號,具有公共性特點,商標(biāo)權(quán)人除自己正當(dāng)使用外,不能絕對的排斥他人對“玉山草堂”這一歷史文化符號的合理使用,但被告玉山文化公司對“玉山草堂”的使用方式并非向公眾傳達(dá)玉山文化公司提供的文化藝術(shù)類服務(wù)自身的特點或是對“玉山草堂”這一歷史文化符號的描述、介紹等客觀性陳述,而是直指服務(wù)提供的來源,與原告玉山勝境公司的注冊商標(biāo)相混淆,其行為不屬于對“玉山草堂”這一歷史文化符號的正當(dāng)使用。
作為同區(qū)域同行業(yè)經(jīng)營者,被告玉山文化公司理應(yīng)對涉案商標(biāo)有一定知曉,并應(yīng)在經(jīng)營過程中盡量避免使用與玉山勝境公司涉案商標(biāo)相同或近似的標(biāo)識。而被告玉山文化公司將與涉案商標(biāo)相同的文字“玉山草堂”作為企業(yè)的字號,用于提供與涉案商標(biāo)核準(zhǔn)相類似的服務(wù),其行為在主觀上有搭原告玉山勝境公司商譽的便車之嫌。與此同時,從現(xiàn)有證據(jù)中關(guān)于原、被告開展活動的相關(guān)媒體報道看,相關(guān)公眾很難區(qū)分其服務(wù)的提供者。由于雙方經(jīng)營區(qū)域的重疊,不可避免的會導(dǎo)致市場混淆的出現(xiàn)。因此,被告玉山文化公司在企業(yè)名稱中將與原告玉山勝境公司注冊商標(biāo)相同的文字“玉山草堂”作為字號登記并使用的行為構(gòu)成不正當(dāng)競爭。據(jù)此判決被告玉山文化公司立即停止侵害“玉山草堂”注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為,變更含有“玉山草堂”字樣的企業(yè)名稱并賠償玉山勝境公司經(jīng)濟(jì)損失及合理開支6萬元。后被告玉山文化公司提出上訴,蘇州市中級人民法院于2017年6月14日維持了該判決。
鹽城夢語家居有限公司訴常熟市虞杭家具有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案
【常熟市人民法院(2016)蘇0581民初8873號】
典型意義
該案的判決,打擊了惡意搶注商標(biāo)的行為,保護(hù)了企業(yè)經(jīng)過長期努力而享有的競爭優(yōu)勢。
案情簡介
原告夢語公司系自然人獨資企業(yè),夢語公司的法定代表人孟令勇在2008年10月29日與陳建平簽訂房屋租賃合同,而陳建平系被告虞杭家具公司改制前的業(yè)主,雙方位于同一幢大樓,共用通道,均從事家具經(jīng)營業(yè)務(wù)。因雙方產(chǎn)生矛盾,孟令勇于2010年前搬離經(jīng)營地。夢語公司自2014年1月28日起,分別注冊了第11419327號“虞杭家俱貴族館”及第15178599號“虞杭”商標(biāo),均使用在第35類服務(wù)上,但未有知名度證據(jù)。2016年4月20日,夢語公司將第11419327號注冊商標(biāo)授權(quán)其法定代表人的妻子在常熟市所開設(shè)的夢語家俱商行使用,授權(quán)的范圍僅為貨物展出、廣告宣傳、組織商業(yè)或廣告交易會。被告虞杭家具公司由企業(yè)改制而來,1994年起已經(jīng)使用“虞杭”作為企業(yè)字號,最遲自1996年起已經(jīng)開始進(jìn)行廣告宣傳,最遲自2008年起已經(jīng)分別使用“虞杭家具”以及“虞杭家私貴族館”、“虞杭家俬貴族館”、“虞杭貴族館”、“虞杭家具貴族館”等文字,并在《常熟日報》、出租車LED屏、道路高炮、公交車身等處進(jìn)行宣傳推廣。
夢語公司訴至法院,要求判令被告停止使用與“虞杭家俱貴族館”商標(biāo)相同或近似的標(biāo)識并銷毀相關(guān)宣傳資料及招牌、賠償經(jīng)濟(jì)損失100000元及合理費用15000元。
法院裁判
法院認(rèn)為:原告夢語公司主張權(quán)利的“虞杭家俱貴族館”及“虞杭”商標(biāo)不具有知名度,自核準(zhǔn)注冊之日起并無商標(biāo)法意義上的使用行為,不為相關(guān)公眾所知悉。相反,被告虞杭公司及其前身持續(xù)使用“虞杭”作為企業(yè)字號超過20年,并且連續(xù)發(fā)布廣告進(jìn)行宣傳推廣,在常熟行政區(qū)域內(nèi)具有較高的知名度,為一般公眾所知悉。原告夢語公司作為自然人獨資企業(yè),其法定代表人與被告曾在同一幢大樓內(nèi)從事相同行業(yè),共用通道,其對被告在其商標(biāo)注冊前已經(jīng)使用“虞杭”等文字的歷史與現(xiàn)狀應(yīng)屬明知。虞杭公司對“虞杭家具”及表明字號的“虞杭”與表明商品或服務(wù)品質(zhì)、行業(yè)的“貴族”、“家私”等文字組合,享有在先權(quán)利,虞杭公司當(dāng)前的使用也未超越原有的范圍,并未造成混淆,屬合法使用,并不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。據(jù)此,判決駁回原告的全部訴訟請求。
被告單位蘇州洛克馬丁工程技術(shù)有限公司、被告人解正東、孫存磊、江磊、王業(yè)飛犯假冒注冊商標(biāo)罪案
【昆山市人民法院(2016)蘇0583刑初945號】
典型意義
本案涉及知產(chǎn)刑事案件中對非規(guī)范商品名稱的“同一種商品”的認(rèn)定問題。對于“同一種商品”的認(rèn)定,如商標(biāo)權(quán)人與被告單位實際生產(chǎn)、銷售相同商品,且商標(biāo)權(quán)人未超過商標(biāo)核準(zhǔn)使用的范圍使用注冊商標(biāo),則應(yīng)認(rèn)定構(gòu)成“同一種商品”。
案情簡介
馬丁工程技術(shù)(昆山)有限公司系第7008953號商標(biāo)、第6567858號商標(biāo)、第12795421號商標(biāo)的注冊人。第7008953號商標(biāo)的注冊有效期間自2011年8月21日至2021年8月20日止,核定使用商品為第7類運輸機(jī)傳送帶、機(jī)器傳送帶、平行膠帶(包括運輸帶、傳送帶,不包括陸地車輛引擎?zhèn)鲃訋В?、氣體壓縮、排放、輸送用鼓風(fēng)機(jī)、清潔用除塵裝置、石油化工設(shè)備、廢物處理裝置。第6567858號商標(biāo)注冊有效期間自2013年4月7日至2023年4月6日止,核定商品為第7類運輸機(jī)傳送帶。第12795421號商標(biāo)的注冊有效期間自2015年3月21日至2025年3月20日,核定使用商品項目為第7類石油化工設(shè)備、壓縮、排放和運輸氣體用鼓風(fēng)機(jī)、輸送機(jī)傳輸帶、機(jī)器傳動帶、平行膠帶(包括運輸帶、傳送帶,不包括陸地車輛引擎?zhèn)鲃訋В鍧嵱贸龎m裝置、廢物處理裝置、噴霧機(jī)、礦砂處理機(jī)械、地質(zhì)勘探、采礦選礦用機(jī)器設(shè)備、石油開采、石油精煉工業(yè)用機(jī)器設(shè)備、混凝土振動器、篩選機(jī)。
2013年8月至2015年12月期間,被告單位蘇州洛克馬丁工程技術(shù)有限公司、被告人解正東、孫存磊、江磊、王業(yè)飛等人為獲取非法利益,在未取得授權(quán)的情況下,生產(chǎn)假冒被害單位馬丁工程技術(shù)(昆山)有限公司商標(biāo)的清掃器設(shè)備、空氣炮,并銷售給多家公司。被告人解正東作為被告單位蘇州洛克馬丁工程技術(shù)有限公司的實際經(jīng)營負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)日常經(jīng)營、統(tǒng)籌安排、采購配件、銷售成品,被告人孫存磊負(fù)責(zé)制圖設(shè)計、安裝,被告人江磊負(fù)責(zé)印制商標(biāo)、統(tǒng)籌訂單、銷售,被告人王業(yè)飛負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)、張貼商標(biāo)。其中,被告單位蘇州洛克馬丁工程技術(shù)有限公司、被告人解正東、孫存磊、江磊非法經(jīng)營數(shù)額人民幣346736元,被告人王業(yè)飛非法經(jīng)營數(shù)額人民幣84096元。
法院裁判
被告單位蘇州洛克馬丁工程技術(shù)有限公司及其主管人員被告人解正東、直接責(zé)任人員被告人孫存磊、江磊、王業(yè)飛以營利為目的,未經(jīng)注冊商標(biāo)所有人許可,在同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)相同的商標(biāo),其中,被告單位蘇州洛克馬丁工程技術(shù)有限公司、被告人解正東、孫存磊、江磊非法經(jīng)營數(shù)額人民幣346736元,屬“情節(jié)特別嚴(yán)重”;被告人王業(yè)飛非法經(jīng)營數(shù)額人民幣84096元,屬“情節(jié)嚴(yán)重”,其行為均已構(gòu)成假冒注冊商標(biāo)罪,依法應(yīng)予懲處。被告人江磊、王業(yè)飛歸案后如實供述自己罪行,依法予以從輕處罰。被告單位蘇州洛克馬丁工程技術(shù)有限公司、被告人解正東、孫存磊當(dāng)庭認(rèn)罪,酌情從輕處罰。被告人孫存磊協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人,有立功表現(xiàn),依法予以減輕處罰。據(jù)此判決:被告單位蘇州洛克馬丁工程技術(shù)有限公司犯假冒注冊商標(biāo)罪,判處罰金;被告解正東、孫存磊、江磊、王業(yè)飛犯假冒注冊商標(biāo)罪并判處有期徒刑十個月至三年不等的刑期(適用緩刑)及相應(yīng)罰金。該判決已生效。
上海益朗國際貿(mào)易有限公司昆山分公司訴昆山市市場監(jiān)督管理局商標(biāo)行政處罰、昆山市人民政府行政復(fù)議糾紛案
【昆山市人民法院(2016)蘇0583行初137號】
典型意義
本案切實發(fā)揮了行政審判對知識產(chǎn)權(quán)行政執(zhí)法行為的司法審查職能,在事實認(rèn)定和法律適用上對行政行為進(jìn)行全面的合法性審查,注重發(fā)揮知識產(chǎn)權(quán)司法與行政保護(hù)的合力,對并行進(jìn)口中的侵害注冊商標(biāo)權(quán)疑難問題予以了明確法律界定,對市場經(jīng)營者超出商標(biāo)指示性使用合理范疇攀附他人商譽的侵權(quán)行為予以規(guī)制。
案情簡介
原告上海益朗國際貿(mào)易有限公司昆山分公司(以下簡稱“益朗公司”)位于“昆山首創(chuàng)奧特萊斯”經(jīng)營場所銷售包括“LOEWE”、“BALLY”、“DOLCE&GABBANA”在內(nèi)的多個商品標(biāo)識的皮包、衣服、鞋及配飾。
該店鋪門頭及店鋪內(nèi)等多處突出使用了“LOEWE”、“BALLY”、“DOLCE&GABBANA”標(biāo)識。2015年10月至12月,西班牙落維有限公司、巴利鞋業(yè)股份有限公司、多喜佳伴納商標(biāo)有限公司分別就上述標(biāo)識使用向昆山市監(jiān)局投訴。2015年11月3日,被告昆山市市場監(jiān)督管理局(以下簡稱“昆山市監(jiān)局”)就投訴進(jìn)行立案調(diào)查,于2016年3月15日作出昆市監(jiān)責(zé)改字[2016]G/Z/S0801002號《責(zé)令改正通知書》,責(zé)令益朗公司立即停止門頭、店鋪內(nèi)宣傳用語(廣告)涉嫌侵犯“LOEWE”、“BALLY”、“DOLCE&GABBANA”的注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為。原告益朗公司于2016年5月20日向昆山市政府提起行政復(fù)議,昆山市政府于2016年6月14日作出[2016]昆府行復(fù)第40號《行政復(fù)議決定書》,維持了昆山市監(jiān)局《責(zé)令改正通知書》。原告益朗公司訴至法院,請求判令:1、撤銷被告昆山市監(jiān)局作出的[2016]G/Z/S0801002號《責(zé)令改正通知書》。2、撤銷被告昆山市政府作出的[2016]昆府行復(fù)第40號《行政復(fù)議決定書》。
法院裁判
原告益朗公司未經(jīng)商標(biāo)注冊人的許可,在店鋪門頭及店鋪內(nèi)突出使用“LOEWE”、“BALLY”、“DOLCE&GABBANA”標(biāo)識,構(gòu)成對上述商標(biāo)的商標(biāo)性使用,該商標(biāo)性使用會使相關(guān)公眾對銷售商的身份產(chǎn)生誤認(rèn),誤認(rèn)為原告與商標(biāo)權(quán)人之間存在授權(quán)經(jīng)銷商或其他關(guān)聯(lián)關(guān)系,從而不適當(dāng)?shù)乩昧朔e累在商標(biāo)之上的商業(yè)信譽,超出了合理使用的限度,給他人的注冊商標(biāo)專用權(quán)造成了損害,屬于侵犯商標(biāo)專用權(quán)的行為。被告昆山市監(jiān)局作出責(zé)令停止侵權(quán)的通知書事實清楚。被告昆山市監(jiān)局的行政處罰程序以及被告昆山市人民政府的行政復(fù)議程序均符合法律規(guī)定。據(jù)此判決駁回原告益朗公司的訴訟請求。后原告益朗公司提出上訴,二審法院維持了該判決。
來源:蘇州中級人民法院網(wǎng)
編輯:IPRdaily趙珍 校對:IPRdaily縱橫君
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