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“一個好案例,勝過一沓文件”。知識產(chǎn)權(quán)典型案例不僅可以定分止?fàn)?,也能夠引領(lǐng)規(guī)則,還為執(zhí)行公共政策、引領(lǐng)價值導(dǎo)向提供了多元視角,更是人民法院傳遞好聲音、傳播正能量的有效路徑。
2023年,寧波法院嚴格堅持理念創(chuàng)新、機制創(chuàng)新、實踐創(chuàng)新,充分發(fā)揮典型案例指引作用,抒寫了以高質(zhì)量司法服務(wù)護航經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的法治篇章。4月23日,寧波中院發(fā)布2023年度寧波法院知識產(chǎn)權(quán)審判十大典型案例。典型案例的覆蓋領(lǐng)域廣泛、法律關(guān)系復(fù)雜、文書制作規(guī)范,呈現(xiàn)出了多樣性、新穎性和典型性。
案例1
遵循專利權(quán)利要求解釋規(guī)則,尊重改良型技術(shù)創(chuàng)新
——浙江某刺繡設(shè)備公司與浙江某機電公司、諸暨某電器公司、諸暨某機電公司侵害實用新型專利權(quán)糾紛案
【裁判要旨】
依據(jù)專利權(quán)利要求的字面含義,結(jié)合上下文和說明書的相關(guān)描述解釋專利權(quán)利要求,合理確定其保護范圍。再結(jié)合涉案產(chǎn)品的現(xiàn)有技術(shù)背景、被訴侵權(quán)技術(shù)方案與涉案專利的不同技術(shù)效果、被訴侵權(quán)技術(shù)方案作出的相應(yīng)改變是否需要本領(lǐng)域技術(shù)人員付出創(chuàng)造性勞動等綜合情況,認定兩者的區(qū)別技術(shù)特征不構(gòu)成等同。
【基本案情】
原告是專利號為ZL201720217296.1、名稱為“用于繡花機機頭的壓腳傳動裝置”的實用新型專利權(quán)人。根據(jù)原告申請,法院對被告經(jīng)營場所進行了證據(jù)保全,現(xiàn)場有成品繡花機2臺,半成品3臺,遂提取了繡花機機頭及針桿架各一份用以侵權(quán)比對。原告主張保護的專利權(quán)范圍為無效宣告申請決定書中確認的修改后的權(quán)利要求1-9項。經(jīng)比對,被訴侵權(quán)技術(shù)缺乏涉案專利權(quán)利要求1中記載的“所述的第二傳動軸一端配合繡花機機頭殼體上的安裝孔,另一端配合開口向上的V形連桿中間一端的安裝孔”這一技術(shù)特征以及權(quán)利要求9中記載的“貼合”這一技術(shù)特征,不落入涉案專利權(quán)利要求的1-9的保護范圍。寧波中院遂判決駁回原告全部訴訟請求。二審最高法院維持原判。
【典型意義】
本案涉及專利權(quán)利要求解釋及等同技術(shù)特征問題,技術(shù)事實認定環(huán)環(huán)相扣,對技術(shù)性法律問題作出了精準、高效的評判,體現(xiàn)了穩(wěn)健審慎的裁判思路,以及尊重改良型創(chuàng)新、助推新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的裁判導(dǎo)向。
案例2
精準界定專利權(quán)保護范圍,合理確定賠償數(shù)額
——德國某工程公司與浙江某科技股份公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案
【裁判要旨】
在專利權(quán)人主張的賠償金額計算方式缺乏有效證據(jù)支持,難以證明具體損失數(shù)額時,可以考慮被訴侵權(quán)行為的性質(zhì)、情節(jié)、規(guī)模等因素,結(jié)合涉案專利對于被訴侵權(quán)人獲利的貢獻度,酌情確定損害數(shù)額。
【基本案情】
原告某德國公司為全球知名的汽車零部件制造商,亦是專利號為ZL01809826.6、名稱為“門制動器”的發(fā)明專利權(quán)人,涉案專利至起訴之日有效。原告以被告未經(jīng)其許可,制造并銷售給某汽車公司的門制動器產(chǎn)品落入了涉案專利權(quán)利要求 1-3、6-7、12、15 和 19 的保護范圍,侵害了涉案發(fā)明專利權(quán)為由提起訴訟,請求法院判令被告賠償經(jīng)濟損失8587122元,以及制止侵權(quán)行為的合理費用30萬元。寧波中院經(jīng)審理,認定被訴侵權(quán)技術(shù)方案落入了涉案專利權(quán)的保護范圍,但原告主張的賠償金額計算方式依據(jù)不足,遂適用法定賠償方式酌情確定被告賠償原告經(jīng)濟損失及合理費用100萬元。二審最高法院維持原判。
【典型意義】
本案通過技術(shù)特征比對,在合理界定涉案專利保護范圍,精準查明技術(shù)事實的基礎(chǔ)上,充分運用經(jīng)濟學(xué)、邏輯學(xué)、法理學(xué)等多種分析方法確定賠償數(shù)額,提升了損害賠償數(shù)額計算的科學(xué)性和合理性,同時亦傳遞了加強知識產(chǎn)權(quán)保護力度的有力信號,以及平等保護中外當(dāng)事人的司法態(tài)度。
案例3
合理確定抽樣比對規(guī)則,厘清商標(biāo)侵權(quán)行為邊界
——某熱水器公司與某集團公司、某城建公司、某能源公司等十七被告侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案
【裁判要旨】
銷售使用了原告注冊商標(biāo)的熱水器,但無法溯源生產(chǎn)廠家為原告,構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。但若被訴侵權(quán)商品能夠溯源為原告制造,被告實質(zhì)上是以新機名義及價格銷售二手機,則其侵害的系消費者合法權(quán)益及相關(guān)市場秩序,并不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。
【基本案情】
原告系第11類第15652530號“Haier”商標(biāo)、第11類第4534786號“海爾”商標(biāo)專用權(quán)的權(quán)利人,該公司在市場調(diào)查中發(fā)現(xiàn),位于浙江省某市的涉案項目配套安裝的空氣能熱水器并非原告授權(quán)生產(chǎn)、銷售、安裝及使用的產(chǎn)品,但其外包裝盒、外機、水箱等部件上均標(biāo)注有原告商標(biāo)。各被告分別系涉案項目的建設(shè)方、施工方,涉案項目空氣能熱水器的供貨方,以及前述被告的法定代表人。原告以各被告制造、銷售、安裝及使用侵害涉案商標(biāo)專用權(quán)的產(chǎn)品為由,向法院起訴維權(quán)。寧波中院經(jīng)審理,確認涉案被訴侵權(quán)產(chǎn)品分成兩種情況。第1種情況,被訴產(chǎn)品中使用了涉案商標(biāo),產(chǎn)品存在內(nèi)外機編號不一致、出廠編號重復(fù)、痕跡異常、商標(biāo)印刷錯誤、其他標(biāo)識印刷異常等情況,已無法通過外表標(biāo)識來對該批產(chǎn)品進行溯源,故結(jié)合原告產(chǎn)品的出廠編號規(guī)則,確認上述產(chǎn)品為侵權(quán)產(chǎn)品,各被告銷售該批熱水器的行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。第2種情況,被訴產(chǎn)品為原告制造,首次銷售后被他人轉(zhuǎn)售,在案證據(jù)不能確認上述二手熱水器的再次銷售行為損害了涉案商標(biāo)所承載的商譽及品質(zhì)保證功能,故銷售第2種被訴侵權(quán)產(chǎn)品的行為不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。遂判令各被告停止銷售侵權(quán)商品,并依據(jù)侵權(quán)行為的性質(zhì)、情節(jié)等賠償原告經(jīng)濟損失,合計賠償57萬元。二審浙江高院維持原判。
【典型意義】
依據(jù)抽樣結(jié)果按比例確定侵權(quán)產(chǎn)品數(shù)量,彰顯了能動履職的司法經(jīng)驗智慧。深入厘清商標(biāo)權(quán)糾紛所侵害的權(quán)益客體,在商標(biāo)法的視域下實質(zhì)性界定侵權(quán)行為性質(zhì),將切實損害商標(biāo)來源識別和品質(zhì)保障功能的行為納入商標(biāo)侵權(quán)的規(guī)制范疇,至于侵害消費者權(quán)益及市場秩序的行為則可通過其他途徑另行救濟,展現(xiàn)了因案制宜的論證邏輯和審慎清晰的審理思路。在追加多名被告的情形下合理確定各方民事責(zé)任,為審理大型疑難復(fù)雜的商標(biāo)侵權(quán)類案件提供了可咨借鑒的樣本。
案例4
寧波首例提級管轄知產(chǎn)案件,厘清“卡通人物”等美術(shù)作品的“獨”與“創(chuàng)”
——浙江某科技公司與杭州某科技公司、王某侵害著作權(quán)糾紛案
【裁判要旨】
“獨創(chuàng)性”是智力成果構(gòu)成作品的必要條件。對美術(shù)作品審美意義的判斷,應(yīng)以一般民眾的認知和審美水平進行評測,創(chuàng)作者對美學(xué)的獨特觀點應(yīng)符合最低限度的創(chuàng)造性要求。
【基本案情】
原告以被告公司及被告王某侵害著作權(quán)為由訴至法院,請求維權(quán)。寧波中院經(jīng)審理認為,涉案的四個“卡通人物”及產(chǎn)品思維導(dǎo)圖具有一定的獨創(chuàng)性和藝術(shù)美感,同樣具備著作權(quán)法中的作品屬性,應(yīng)受法律保護。根據(jù)原告提供的《委托制作合同》等證據(jù),原告享有涉案四幅卡通人物美術(shù)作品著作權(quán)。被告公司未經(jīng)原告許可,在其向投資機構(gòu)出具的《商業(yè)計劃書》中使用該美術(shù)作品,侵犯了原告對前述作品享有的復(fù)制權(quán)。王某作為被告公司法定代表人及股東,主觀上對實施前述侵權(quán)行為具有共同意思聯(lián)絡(luò),客觀上具有接觸該美術(shù)作品的高度可能性,并利用該便利促成前述侵權(quán)行為實現(xiàn),構(gòu)成共同侵權(quán)。遂判決兩被告停止侵害原告對涉案四幅卡通人物美術(shù)作品享有的復(fù)制權(quán),連帶賠償原告經(jīng)濟損失2萬元(含合理維權(quán)支出)。二審浙江高院維持原判。
【典型意義】
本案系寧波中院首例提級管轄的知識產(chǎn)權(quán)案件。案件涉及科研成果轉(zhuǎn)化中形成的“卡通人物”、產(chǎn)品思維導(dǎo)圖等是否屬于著作權(quán)法意義上的美術(shù)作品,著作權(quán)的歸屬,還有單位及其工作人員的權(quán)利邊界,屬于疑難復(fù)雜的新類型案件。案件審理彰顯了以知識產(chǎn)權(quán)保護創(chuàng)新、優(yōu)化營商環(huán)境的積極導(dǎo)向,也展現(xiàn)了寧波法院敢于擔(dān)當(dāng)、勇于作為的實干風(fēng)采。
案例5
利用他人整合的音樂資源提升自有APP使用量,構(gòu)成不正當(dāng)競爭
——深圳某計算機公司、深圳某娛樂公司與安徽某股份公司、寧波某文化公司網(wǎng)絡(luò)不正當(dāng)競爭糾紛案
【裁判要旨】
具有競爭關(guān)系的APP以內(nèi)置瀏覽器跳轉(zhuǎn)目標(biāo)網(wǎng)頁的形式,向用戶提供來源于其他音樂播放平臺的音頻內(nèi)容,系利用他人整合的音樂資源提升自有APP使用量、用戶量,從而獲得競爭優(yōu)勢,本質(zhì)上具有“食人而肥”的特點,應(yīng)以不正當(dāng)競爭規(guī)制。
【基本案情】
“QQ音樂”系知名音樂軟件,分別通過網(wǎng)頁端、APP端提供在線音樂播放服務(wù),兩原告分別是其網(wǎng)頁端、APP端的經(jīng)營者,共同經(jīng)營“QQ音樂”。被告安徽某股份公司是“發(fā)條”APP及微博賬號“發(fā)條音樂助手”、推廣網(wǎng)頁的運營主體?!鞍l(fā)條”APP于2021年3月24日在華為應(yīng)用市場上架。被告寧波某文化公司在其微信公眾號宣傳介紹“發(fā)條”APP并通過網(wǎng)盤分享的形式提供安裝包下載,持續(xù)至2021年6月25日下架?!鞍l(fā)條”APP設(shè)置有音樂榜單飆升榜、新歌榜、騰訊音樂人原創(chuàng)榜等多個榜單,榜單名稱、背景圖與QQ音樂手機網(wǎng)頁版基本相同,內(nèi)容高度重合;“發(fā)條”APP通過內(nèi)嵌瀏覽器播放QQ音樂網(wǎng)頁端歌曲,并屏蔽了QQ音樂網(wǎng)頁端“下載歌曲”“打開APP”“到QQ音樂查看更多”等按鈕及跳轉(zhuǎn)提示;“發(fā)條”APP通過“關(guān)聯(lián)賬號”功能可登陸QQ音樂賬號,展示用戶在QQ音樂所創(chuàng)建與收藏的歌單,以及QQ音樂根據(jù)自有算法形成的“每日30首”歌單功能,并有導(dǎo)入歌單、復(fù)活歌單(獲取QQ音樂的VIP付費歌曲)功能。此外,使用“發(fā)條”APP分享歌曲時會顯示播放內(nèi)容的音樂播放軟件,微博賬號“發(fā)條音樂助手”多次發(fā)布內(nèi)容,宣稱其可以播放各大平臺的音樂(包括QQ音樂)、“支持QQ音樂賬號登錄,同步收藏歌曲和個推”等。兩原告遂訴至法院。鄞州法院經(jīng)審理,認定被告安徽某股份公司的被訴侵權(quán)行為構(gòu)成不正當(dāng)競爭,被告寧波某文化公司不具有共同侵權(quán)的意圖與行為,遂判決被告安徽某股份公司賠償兩原告經(jīng)濟損失80萬元(含合理維權(quán)費用)。二審寧波中院維持原判。
【典型意義】
音樂播放平臺一般通過網(wǎng)頁端、APP端共同提供音樂播放服務(wù),網(wǎng)頁端與APP端之間基于電腦、手機不同的使用環(huán)境,通常具有不同的按鍵功能。本案涉訴音頻內(nèi)容仍存儲于目標(biāo)網(wǎng)頁服務(wù)器,被訴行為規(guī)避了音樂作品信息網(wǎng)絡(luò)傳播侵權(quán),但該行為仍可適用反不正當(dāng)競爭法的原則條款予以規(guī)制,從而有效拓寬權(quán)利人的維權(quán)路徑。
案例6
區(qū)分著作權(quán)項,認定劇本殺侵犯原作品改編權(quán)
——北京某音像制品公司與寧波某文化傳媒公司、趙某、東臺某貿(mào)易公司、深圳某文化傳媒公司著作權(quán)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛案
【裁判要旨】
判斷是否構(gòu)成改編,應(yīng)以是否使用了與原作品基本表達實質(zhì)性相似的表達內(nèi)容為標(biāo)準,具體方法是將作品整體的故事架構(gòu)、情節(jié)發(fā)展、人物設(shè)定等基本表達進行整體綜合對比,而非僅將單個故事情節(jié)、臺詞、人物關(guān)系拆分割裂后逐一對比。
【基本案情】
原告依法享有視聽作品《無間道》及其劇本包括復(fù)制權(quán)、發(fā)行權(quán)、改編權(quán)在內(nèi)的獨占性著作權(quán)權(quán)利。被告寧波某文化傳媒公司、趙某未經(jīng)許可使用原告《無間道》電影及劇本內(nèi)容改編成《璀璨之花》劇本殺,自行發(fā)行并與被告東臺某貿(mào)易公司、深圳某文化傳媒公司合作發(fā)行、宣傳推廣及銷售,原告以四被告共同侵犯著作權(quán),四被告的行為謀取了競爭優(yōu)勢構(gòu)成不正當(dāng)競爭為由,向法院起訴維權(quán)。寧波中院經(jīng)審理,認為涉案劇本殺《璀璨之花》侵犯了原告作品的改編權(quán),因針對被訴行為侵害著作權(quán)已經(jīng)作出評判,對于該行為構(gòu)成不正當(dāng)競爭不再予以認定。東臺某貿(mào)易公司、深圳某文化傳媒公司的合法來源抗辯成立。遂判決被告寧波某文化傳媒公司、趙某停止侵害原告對《無間道》電影及其劇本享有的改編權(quán);賠償原告經(jīng)濟損失及為維權(quán)支出的合理費用共計30萬元。
【典型意義】
本案系劇本殺《璀璨之花》的劇本侵犯視聽作品《無間道》電影及其劇本著作權(quán)的熱點案件。案件的審理,合理區(qū)分改編權(quán)、復(fù)制權(quán)等不同著作權(quán)項,深入剖析“改編”的比對標(biāo)準,對于劇本殺侵害著作權(quán)類案件具有參考借鑒意義。
案例7
以相同或者相似市場條件下的經(jīng)營者為參考,認定被告不構(gòu)成濫用市場支配地位的壟斷行為
——嵊州市某印染公司與浙江某熱電股份公司濫用市場支配地位糾紛案
【裁判要旨】
關(guān)于被訴行為是否構(gòu)成濫用市場支配地位的行為,可以相同或者相似市場條件下的經(jīng)營者為參考,結(jié)合商品成本、創(chuàng)新成本及回報角度,予以綜合考量。
【基本案情】
被告為浙江省某市唯一一家供熱企業(yè),公司以電熱聯(lián)產(chǎn)方式供應(yīng)電力和蒸汽。原告是該市一家大型印染企業(yè),為經(jīng)營所需長期向被告購買通過專用管道運輸?shù)臒嵴羝?,是被告的主要客戶之一。原告以被告濫用其在該市獨家供熱企業(yè)的市場支配地位向用汽單位發(fā)布虛假煤炭中心價信息、實施價格壟斷行為,并以不公平的高價向用汽單位供汽為由,請求判令被告賠償蒸汽差價損失及利息5941萬余元。寧波中院經(jīng)審理認為,原告對其自購自用電力蒸汽部分享有訴權(quán),作為間接交易者對于公司車間租戶購汽交易則不享有訴權(quán)。本案在遵循相關(guān)市場界定的需求替代、供給替代和假定壟斷者測試等一般方法的基礎(chǔ)上,將產(chǎn)品的運輸費用或基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)成本納入相關(guān)市場商品及地域市場范圍的考量因素,認定被告在相關(guān)市場具有市場支配地位;還以相同或者相似市場條件下的經(jīng)營者為參考,結(jié)合商品成本、創(chuàng)新成本及回報角度,認定被告行為不構(gòu)成“以不公平的高價銷售商品”的行為,也不構(gòu)成“沒有正當(dāng)理由,對條件相同的交易相對人在交易價格等交易條件上實行差別待遇”的行為,遂判決駁回原告訴訟請求。二審最高法院維持原判。
【典型意義】
反壟斷法被稱為“經(jīng)濟憲法”,對于維護自由公平的市場競爭機制,維護消費者利益及社會公共利益,具有重要的現(xiàn)實意義。本案所涉及的相關(guān)市場界定、市場力量分析、促進競爭與反競爭效果的認定等問題,都是知識產(chǎn)權(quán)審判領(lǐng)域的前沿問題,對同類案件審理極具借鑒意義。
案例8
合理界定實用藝術(shù)作品的著作權(quán)保護標(biāo)準,激發(fā)文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新活力
——上海某甲實業(yè)公司、上海某乙實業(yè)公司與寧波某甲公司、丁某、寧波某乙科技公司侵害著作權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛案
【裁判要旨】
作為美術(shù)作品受著作權(quán)法保護的實用藝術(shù)作品,除同時滿足關(guān)于作品的一般構(gòu)成要件及其美術(shù)作品的特殊構(gòu)成條件外,還應(yīng)滿足其實用性與藝術(shù)性可以相互分離的條件,著作權(quán)人獲得的賠償也不能偏離其智力創(chuàng)作成果對工業(yè)產(chǎn)品價值的貢獻程度,不宜將實用性產(chǎn)生的價值歸屬著作權(quán)人。
【基本案情】
兩原告經(jīng)授權(quán)使用寵物網(wǎng)球發(fā)射器美術(shù)作品的著作權(quán)。被告寧波某甲公司是一家生產(chǎn)塑料制品的企業(yè),丁某是該公司的股東及法定代表人。2021年1月,案外人申請了某外觀設(shè)計專利,設(shè)計人為丁某,該外觀專利立體圖與被訴侵權(quán)的寵物網(wǎng)球發(fā)射器一致,該專利已被國家知識產(chǎn)權(quán)局宣告無效。丁某在淘寶網(wǎng)開設(shè)某寵物用品店,銷售帶有“Benny”標(biāo)識的寵物網(wǎng)球發(fā)射器。被告寧波某乙公司在美國亞馬遜網(wǎng)站銷售帶有“Benny”標(biāo)識的寵物網(wǎng)球發(fā)射器?!癇enny”系寧波某甲公司的注冊商標(biāo)。兩原告認為被告銷售的“Benny”寵物網(wǎng)球發(fā)射器侵犯其著作權(quán)及構(gòu)成不正當(dāng)競爭,故請求法院判令被告停止侵害著作權(quán)及不正當(dāng)競爭行為,賠償經(jīng)濟損失100萬元(含合理維權(quán)費用)。鎮(zhèn)海法院經(jīng)審理認為,兩原告作為本案訴訟主體適格,涉案寵物網(wǎng)球發(fā)射器屬于著作權(quán)法意義上的美術(shù)作品,被訴侵權(quán)產(chǎn)品與兩原告的美術(shù)作品構(gòu)成實質(zhì)性相似,遂判令各被告停止侵權(quán)行為,寧波某甲公司、丁某的賠償金額為15萬元(含維權(quán)合理費用),寧波某乙公司的賠償金額為3萬元(含維權(quán)合理費用)。二審寧波中院維持原判。
【典型意義】
寧波市是制造業(yè)大市,隨著經(jīng)濟社會高速發(fā)展,涌現(xiàn)了一批兼具實用性與藝術(shù)性的工業(yè)產(chǎn)品,這些產(chǎn)品有助于相關(guān)產(chǎn)業(yè)脫離同質(zhì)化競爭的紅海,未來在全國甚至全球范圍競爭中占有一席之地。本案涉及對實用藝術(shù)作品納入著作權(quán)法保護的標(biāo)準認定,有效保護工業(yè)產(chǎn)品著作權(quán),有助于引導(dǎo)建立崇尚創(chuàng)新、尊重知識產(chǎn)權(quán)的良好市場競爭環(huán)境。
案例9
寧波首例知識產(chǎn)權(quán)刑事附帶民事公益訴訟案件,保障人民群眾“舌尖上的安全”
——張某銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪刑事附帶民事公益訴訟案
【裁判要旨】
被告人向不特定人銷售明知是假冒注冊商標(biāo)的商品,情節(jié)嚴重,構(gòu)成銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪,同時該行為損害了不特定消費者的合法權(quán)益,還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的民事賠償責(zé)任。
【基本案情】
自2020年起,張某明知方某銷售的牛欄山陳釀白酒系假冒注冊商標(biāo)的商品,仍多次從方某處購入并出售給胡某、李某、楊某、鄒某等不特定多人,累計銷售金額共計10萬余元,違法所得5萬元。另自2020年6月起,張某在未取得煙草專賣許可證的情況下,從方某處購入煊赫門等各品牌真?zhèn)尉頍熁旌箱N售給胡某等人,累計銷售金額共計16萬余元,違法所得5萬元。檢察院以張某犯銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪、非法經(jīng)營罪向北侖法院提起公訴,同時以張某多次出售假冒牛欄山陳釀白酒的行為違反了《消費者權(quán)益保護法》的相關(guān)規(guī)定,提起附帶民事公益訴訟,訴請判令張某支付銷售價格3倍的懲罰性賠償金人民幣30萬元。北侖法院經(jīng)審理認為,張某行為已構(gòu)成銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪、非法經(jīng)營罪,應(yīng)數(shù)罪并罰,其不僅應(yīng)承擔(dān)刑事責(zé)任,還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的民事賠償責(zé)任。據(jù)此判決:一、張某犯非法經(jīng)營罪,判處有期徒刑三年,并處罰金人民幣五萬元;犯銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪,判處有期徒刑二年,并處罰金人民幣六萬元。決定執(zhí)行有期徒刑四年,并處罰金人民幣十一萬元;二、張某的違法所得人民幣十萬元,予以追繳;扣押在案的假冒注冊商標(biāo)的白酒,予以沒收;三、張某支付懲罰性賠償金人民幣三十萬元。
【典型意義】
本案系寧波市首例知識產(chǎn)權(quán)刑事附帶民事公益訴訟案例。針對食品安全領(lǐng)域侵害眾多消費者合法權(quán)益的知識產(chǎn)權(quán)刑事案件,支持檢察機關(guān)依法提起附帶民事公益訴訟,在判處被告人刑罰的同時依法適用懲罰性賠償,刑民并舉探索“刑事+公益訴訟”的審判模式,彰顯了人民法院嚴厲打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪的堅定決心,以及保障人民群眾“舌尖上安全”的鮮明司法態(tài)度。
案例10
寧波首例通過網(wǎng)絡(luò)實施的侵犯著作權(quán)刑事案件,讓“互聯(lián)網(wǎng)不是法外之地”的觀念深入人心
【裁判要旨】
“私服”,是指未經(jīng)游戲軟件著作權(quán)人許可或授權(quán),盜用游戲代碼、私自架設(shè)服務(wù)器,運營網(wǎng)絡(luò)游戲牟取利益的行為。搭建“私服”本質(zhì)上是盜版網(wǎng)絡(luò)游戲的行為,不僅侵犯了著作權(quán)權(quán)利人的合法權(quán)益,還擾亂了社會主義市場經(jīng)濟秩序,對于侵犯著作權(quán)情節(jié)嚴重的,應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。
【基本案情】
胡某、謝某明知“老黑”未經(jīng)著作權(quán)人許可,通過互聯(lián)網(wǎng)私自架設(shè)游戲“私服”,仍制作自助充值鏈接為“老黑”運營的“私服”游戲提供游戲幣支付結(jié)算幫助,并向游戲代理推廣該“私服”游戲鏈接。期間,胡某、謝某通過鏈接分別收取該“私服”游戲玩家充值33.4萬余元、26萬余元,分別非法獲利1.65萬余元、2.49萬余元。胡某還幫助“老黑”支付“私服”游戲服務(wù)器租賃費9.13萬元。經(jīng)鑒定,該“私服”游戲與正版游戲相似度為95.3%。鄞州法院經(jīng)審理認為,胡某、謝某以營利為目的,未經(jīng)著作權(quán)人許可,通過信息網(wǎng)絡(luò)向公眾傳播其計算機軟件作品,情節(jié)特別嚴重,其行為均構(gòu)成侵犯著作權(quán)罪。胡某、謝某在共同犯罪中起次要作用,系從犯,應(yīng)當(dāng)減輕處罰,結(jié)合二人有坦白、認罪認罰、取得諒解等從輕情節(jié),一審判決:胡某犯侵犯著作權(quán)罪,判處有期徒刑一年三個月,緩刑一年六個月,并處罰金人民幣二萬元;謝某犯侵犯著作權(quán)罪,判處有期徒刑一年,緩刑一年三個月,并處罰金人民幣二萬四千九百元。
【典型意義】
本案是我市首例涉及侵犯計算機軟件著作權(quán)刑事案件。通過厘清“私服”推廣代理向玩家銷售游戲幣及其獲利方式,結(jié)合轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù),對被告人非法經(jīng)營數(shù)額作出準確認定,進而依法追究其刑事責(zé)任,凈化了網(wǎng)絡(luò)空間,使“互聯(lián)網(wǎng)不是法外之地”的觀念深入人心。
來源:寧波中院
編輯:IPRdaily辛夷 校對:IPRdaily縱橫君
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