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2023年山東法院十五件典型知識產(chǎn)權案例

專題
納暮7個月前
2023年山東法院十五件典型知識產(chǎn)權案例

#本文僅代表作者觀點,不代表IPRdaily立場#


4月25日,省法院召開知識產(chǎn)權宣傳周新聞發(fā)布會,通報了2023年山東法院十五件典型知識產(chǎn)權案例。


山東法院十五件典型知識產(chǎn)權案例(2023)


1.“宏濟堂”商標侵權案


原告:山東宏某制藥集團股份有限公司等
被告:山東宏某醫(yī)藥連鎖有限公司
被告:宏某中醫(yī)診所等


【案情摘要】1907年“宏濟堂”在濟南創(chuàng)立,1955年公私合營,包括前店后廠,1958年店廠分設。前店一直使用“宏濟堂”字號,并于2011年9月更名為山東宏某醫(yī)藥集團有限公司,山東宏某醫(yī)藥連鎖有限公司為其下屬公司。后廠于1999年更名為濟南宏某制藥有限責任公司,2015年8月更名為山東宏某制藥集團股份有限公司,于2012年2月20日申請注冊“宏濟堂”商標,該商標核定使用服務項目包括醫(yī)療診所服務、醫(yī)院等。山東宏某醫(yī)藥連鎖有限公司成立的宏某中醫(yī)診所在營業(yè)場所內(nèi)突出使用“宏濟堂”字樣并提供醫(yī)療服務。山東宏某制藥集團股份有限公司認為山東宏某醫(yī)藥連鎖有限公司、宏某中醫(yī)診所上述行為侵害涉案商標權,請求法院判令山東宏某醫(yī)藥連鎖有限公司、宏某中醫(yī)診所停止侵權并賠償經(jīng)濟損失。


法院經(jīng)審理認為,首先,自“宏濟堂”店廠分設至今,山東宏某醫(yī)藥集團有限公司一直使用“宏濟堂”字號,山東宏某醫(yī)藥連鎖有限公司成立宏某中醫(yī)診所并將“宏濟堂”作為企業(yè)字號具有正當?shù)臋嗬麃碓醇皻v史延續(xù)性。其次,山東宏某制藥集團股份有限公司在1999年使用“宏濟堂”字號之前從未使用“宏濟堂”作為商標和字號。山東宏某醫(yī)藥集團有限公司及下屬分支機構一直使用“宏濟堂”字號,“宏濟堂”字號及其商譽在山東宏某醫(yī)藥集團有限公司發(fā)展中得到持續(xù)傳承,且其管理的各藥店一直保持“坐堂問診”這一傳統(tǒng),應認可山東宏某醫(yī)藥集團有限公司在診療服務上的在先權利。再次,考慮到山東宏某制藥集團股份有限公司擁有宏濟堂商標并生產(chǎn)藥品、山東宏某醫(yī)藥集團有限公司從未中斷使用“宏濟堂”字號、山東宏某醫(yī)藥連鎖有限公司對“宏濟堂”字號的使用具有歷史延續(xù)性,為了傳承、發(fā)展和弘揚“宏濟堂”中醫(yī)藥老字號,兩者善意共存較為合理。最后,山東宏某醫(yī)藥連鎖有限公司在“宏濟堂”商標申請注冊前已經(jīng)擁有并實際使用“宏濟堂”字號,并先后以該字號設立了分公司,具有持續(xù)使用其企業(yè)字號的意圖,并不具有侵權的主觀惡意。綜上,根據(jù)尊重歷史、保護在先權利、誠實信用、公平競爭等原則,法院判決駁回山東宏某制藥集團股份有限公司的訴訟請求。


【典型意義】本案系正確處理商標與老字號權利沖突,促進齊魯中醫(yī)藥傳統(tǒng)品牌傳承發(fā)展的典型案例。商標與老字號的權利沖突,實質(zhì)是具有悠久歷史的民族傳統(tǒng)品牌在歷經(jīng)計劃經(jīng)濟、市場經(jīng)濟體制發(fā)展后應當如何確定權利邊界的問題。對于因歷史原因造成的商標與老字號之間的權利沖突,應當充分考慮和尊重歷史因素,本著善意共存和包容發(fā)展的原則進行處理。本案的裁判,對于具有歷史傳承的中醫(yī)藥老字號如何在市場經(jīng)濟條件下確定權利邊界和促進包容發(fā)展具有指導意義。


一審法院審判人員:法官劉念波、法官李玉、法官鞠榮榮,書記員徐秋月。
二審法院審判人員:法官張金柱、法官柳維敏、法官彭震,法官助理馬強,書記員邢曉宇。


2.“超體”商標侵權案


原告:濟源鑫某飲品有限公司
被告:北京燕某飲料有限公司等


【案情摘要】濟源鑫某飲品有限公司系“超體”商標權人,核定使用商品為耐酸飲料、植物飲料、水(飲料)等。濟源鑫某飲品有限公司認為北京燕某飲料有限公司生產(chǎn)銷售被訴侵權飲料的行為侵害“超體”商標權,請求法院判令北京燕某飲料有限公司停止侵權并賠償經(jīng)濟損失500萬元。


法院經(jīng)審理認為,北京燕某飲料有限公司被訴侵權行為侵害涉案商標權,應承擔停止侵權等民事責任。關于賠償責任,濟源鑫某飲品有限公司在其商品正面瓶貼位置實際使用“超體 能量”,其中的變體“超體”與濟源鑫某飲品有限公司主張保護的涉案“超體”商標字體不同,且該變體“超體”系濟源鑫某飲品有限公司另一注冊商標,濟源鑫某飲品有限公司對變體“超體”的使用不能視為對涉案“超體”商標的使用;濟源鑫某飲品有限公司還在其商品瓶體正中央以透明浮標形式使用了宋體簡體“超體能量”,但“超體能量”四字字體大小均完全相同,并未突出使用“超體”,該種使用方式亦不能視為對涉案“超體”商標的使用。濟源鑫某飲品有限公司提交的證據(jù)不能證明其在此前三年內(nèi)對涉案“超體”商標進行了實際使用,北京燕某飲料有限公司不承擔賠償經(jīng)濟損失的責任,但因北京燕某飲料有限公司行為侵害涉案商標權,仍應賠償濟源鑫某飲品有限公司為制止侵權行為所支付的合理開支。法院判決北京燕某飲料有限公司停止侵權并賠償濟源鑫某飲品有限公司為制止侵權行為所支付的合理開支4萬元。


【典型意義】本案是正確厘清商標專用權與禁用權的保護范圍,及時制止商標權人權利濫用的典型案例。本案的裁判,通過對商標權人是否實際規(guī)范使用注冊商標進行了準確判斷,既對商標權人主張高額賠償?shù)臋嗬麨E用行為堅決予以規(guī)制,又判決侵權人承擔商標權人維權合理開支,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)防止權利濫用和公正合理保護,對同類案件的處理具有一定借鑒意義。


一審法院審判人員:法官劉念波、法官莊辛曉、法官張正良,書記員許英琪。
二審法院審判人員:法官于志濤、法官柳維敏、法官張金柱,法官助理趙有芹,書記員丁艷奇。


3.“三奇”商標侵權案


原告:日照三某醫(yī)療衛(wèi)生用品有限公司
被告:井某洋


【案情摘要】日照三某醫(yī)療衛(wèi)生用品有限公司系“3Q”商標權人。井某洋在新冠疫情期間生產(chǎn)銷售了假冒“3Q”商標N95口罩并受到刑事處罰。日照三某醫(yī)療衛(wèi)生用品有限公司認為井某洋上述行為侵害其商標權,并應適用懲罰性賠償,請求法院判令井某洋賠償經(jīng)濟損失。


法院經(jīng)審理認為,井某洋生產(chǎn)銷售了假冒“3Q”商標的N95口罩,并以此為主營業(yè)務,侵權獲利947.8萬元,且井某洋因侵權行為已被追究刑事責任,井某洋屬于故意侵權且情節(jié)嚴重的情形,可以適用懲罰性賠償。以侵權獲利為懲罰性賠償基數(shù),綜合考慮井某洋主觀故意及侵權情節(jié)嚴重程度等因素,確定懲罰性賠償倍數(shù)為2倍,法院判決井某洋賠償經(jīng)濟損失2843.4萬元(947.8萬元+947.8萬元×2倍)。


【典型意義】本案系正確適用懲罰性賠償,加大損害賠償力度,有效服務保障疫情防控大局的典型案例。本案所涉口罩商品系疫情防控期間的重要物資。本案的裁判,通過適用懲罰性賠償判處高額賠償金,嚴厲打擊了借助疫情牟取非法利益的行為,并以點帶面,迅速穩(wěn)定了當?shù)匾咔榉揽匚镔Y供應市場秩序,充分體現(xiàn)了法院服務保障黨和國家工作大局的作為和擔當。


一審法院審判人員:法官尚華、人民陪審員牟燕青、人民陪審員遲艷艷,書記員逄潔。
二審法院審判人員:法官張金柱、法官于志濤、法官柳維敏,法官助理許學鎂,書記員丁艷奇。


4.“嶗山”商標侵權及財產(chǎn)損害賠償糾紛案


原告(反訴被告):青島嶗某礦泉水有限公司
被告(反訴原告):青島嶗某健康產(chǎn)業(yè)有限公司


【案情摘要】青島嶗某礦泉水有限公司系“嶗山”系列商標權人,其與案外人簽訂合同共同成立青島嶗某健康產(chǎn)業(yè)有限公司。青島嶗某健康產(chǎn)業(yè)有限公司生產(chǎn)的多種飲料商品使用了“嶗山”系列商標。2020年7月19日,青島嶗某健康產(chǎn)業(yè)有限公司因更改商品生產(chǎn)日期行為被行政機關立案調(diào)查。青島嶗某礦泉水有限公司因青島嶗某健康產(chǎn)業(yè)有限公司行政違法行為可能影響其商譽,通知青島嶗某健康產(chǎn)業(yè)有限公司立即停止使用青島嶗某礦泉水有限公司注冊商標,并于7日內(nèi)下架所有使用青島嶗某礦泉水有限公司注冊商標的商品,青島嶗某健康產(chǎn)業(yè)有限公司于2020年12月1日收到該通知。青島嶗某礦泉水有限公司發(fā)現(xiàn)青島嶗某健康產(chǎn)業(yè)有限公司收到上述通知后仍在網(wǎng)上宣傳銷售使用青島嶗某礦泉水有限公司涉案商標的商品,請求法院判令青島嶗某健康產(chǎn)業(yè)有限公司停止侵權并賠償經(jīng)濟損失。青島嶗某健康產(chǎn)業(yè)有限公司則提起反訴,主張青島嶗某健康產(chǎn)業(yè)有限公司有權在2020年12月1日之前生產(chǎn)的商品上使用青島嶗某礦泉水有限公司涉案商標,請求法院判令青島嶗某礦泉水有限公司賠償青島嶗某健康產(chǎn)業(yè)有限公司因損害其財產(chǎn)權益造成的損失。


法院經(jīng)審理認為,青島嶗某健康產(chǎn)業(yè)有限公司未能證明其與青島嶗某礦泉水有限公司存在涉案商標授權許可協(xié)議。雖然青島嶗某礦泉水有限公司因雙方股東及合作關系等暫時默許青島嶗某健康產(chǎn)業(yè)有限公司使用青島嶗某礦泉水有限公司涉案商標,但該默許并非正式商標授權許可協(xié)議,實為對青島嶗某健康產(chǎn)業(yè)有限公司2020年12月1日之前的行為不追究,并非青島嶗某健康產(chǎn)業(yè)有限公司有權使用,而青島嶗某礦泉水有限公司通知青島嶗某健康產(chǎn)業(yè)有限公司立即停止使用青島嶗某礦泉水有限公司商標,并給出7日合理期限,青島嶗某健康產(chǎn)業(yè)有限公司應按照通知相關要求在其收到上述通知之日即2020年12月1日之后停止使用青島嶗某礦泉水有限公司商標,并于7日內(nèi)下架所有使用青島嶗某礦泉水有限公司商標的商品,即使被訴侵權商品是2020年12月1日之前生產(chǎn),也應于7日內(nèi)下架,否則,青島嶗某健康產(chǎn)業(yè)有限公司的行為即侵害青島嶗某礦泉水有限公司涉案商標權,但青島嶗某健康產(chǎn)業(yè)有限公司在合理期限后仍在銷售被訴侵權商品,其行為侵害了青島嶗某礦泉水有限公司涉案商標權。法院判決青島嶗某健康產(chǎn)業(yè)有限公司停止侵權并賠償經(jīng)濟損失,駁回青島嶗某健康產(chǎn)業(yè)有限公司的反訴請求。


【典型意義】本案系正確認定對商標默許使用并不等同于商標授權的典型案例。權利人因故暫時默許被訴侵權人使用涉案商標,但該默許使用并非商標授權,權利人明確通知被訴侵權人停止使用涉案商標并給出合理期限,被訴侵權人未按照通知要求停止使用涉案商標的構成商標侵權,在該通知前生產(chǎn)的商品亦不得繼續(xù)銷售。本案的裁判,明確了商標默許使用與商標授權的關系,有效制止了以默許使用之名行商標侵權之實的不當行為,對同類案件的處理具有一定借鑒意義。


一審法院審判人員:法官盛建、人民陪審員韋嵐、人民陪審員張旗,法官助理宋福順,書記員趙青媛、許鄭楠、殷圣芳。
二審法院審判人員:法官于志濤、法官柳維敏、法官張金柱,法官助理馬強,書記員丁艷奇。

5.“好時”商標侵權案


原告:好某公司
被告:皇某(福建)文化傳播有限公司
被告:福州赫某食品有限公司等


【案情摘要】好某公司系“KISSES”“好時”系列商標權人,核定使用商品為巧克力、糖果等,“KISSES”曾在2013年4月之前就被認定構成在巧克力等商品上的馳名商標?;誓常ǜ=ǎ┪幕瘋鞑ビ邢薰居?013年8月起分別在第29類“水果蜜餞”等商品上注冊了“kisses”“好時之吻”等商標,福州赫某食品有限公司生產(chǎn)銷售了使用上述商標的薯片、蜜棗等商品。好某公司認為皇某(福建)文化傳播有限公司、福州赫某食品有限公司上述行為侵害了好某公司涉案商標權,請求法院判令皇某(福建)文化傳播有限公司、福州赫某食品有限公司停止侵權并賠償經(jīng)濟損失。


法院經(jīng)審理認為,根據(jù)相關法律及司法解釋規(guī)定,在相同或類似商品上使用的注冊商標系惡意復制、摹仿他人已經(jīng)在中國注冊的馳名商標,誤導公眾的,法院可以判令侵權人禁止使用該注冊商標,而不受該商標注冊之日起五年時間的限制。皇某(福建)文化傳播有限公司在申請注冊“kisses”“好時之吻”商標前,好某公司涉案“KISSES”“好時”商標已經(jīng)持續(xù)多年宣傳使用,在巧克力、糖果商品上構成馳名商標?;誓常ǜ=ǎ┪幕瘋鞑ビ邢薰驹谙嗤蝾愃粕唐飞舷群笊暾埩耸嗉c好某公司涉案商標相同或近似的商標,系復制、摹仿好某公司涉案馳名商標,可以認定皇某(福建)文化傳播有限公司申請注冊商標具有主觀惡意。雖然好某公司提起本案訴訟時間距皇某(福建)文化傳播有限公司商標核準注冊時間已超過五年,但皇某(福建)文化傳播有限公司商標為惡意注冊,好某公司主張權利并不受五年的時間限制?;誓常ǜ=ǎ┪幕瘋鞑ビ邢薰?、福州赫某食品有限公司被訴侵權行為侵害了好某公司涉案商標權,應當承擔停止侵權及賠償損失的民事責任。法院判決皇某(福建)文化傳播有限公司、福州赫某食品有限公司停止侵權并賠償經(jīng)濟損失300萬元。


【典型意義】本案系平等保護中外當事人合法權益,對惡意注冊商標權人進行有效規(guī)制的典型案例。判斷被訴侵權注冊商標申請人是否“惡意”注冊他人馳名商標,應綜合考慮在先商標是否馳名、被訴侵權商標申請人申請理由以及使用的具體情形來判斷其主觀意圖。本案的裁判,有力打擊了通過惡意注冊商標實施的商標侵權行為,有效保護了外方商標權人合法權益,樹立了山東知識產(chǎn)權司法保護良好國際形象。


一審法院審判人員:法官紀曉昕、法官石利華、法官郭靜,法官助理宋福順,書記員張瑞妤、許鄭楠。
二審法院審判人員:法官張金柱、法官于志濤、法官柳維敏,書記員邢曉宇。


6.“純棉柔巾”商品裝潢不正當競爭案


原告:深圳全某科技有限公司
被告:名某(廣州)有限責任公司等


【案情摘要】深圳全某科技有限公司的純棉柔巾商品裝潢構成有一定影響的商品裝潢,名某(廣州)有限責任公司未經(jīng)深圳全某科技有限公司許可,擅自在其生產(chǎn)銷售的棉巾商品上使用了與深圳全某科技有限公司純棉柔巾商品裝潢近似的裝潢。深圳全某科技有限公司認為名某(廣州)有限責任公司上述行為構成不正當競爭,請求法院判令名某(廣州)有限責任公司停止侵權并賠償經(jīng)濟損失3000萬元。


法院經(jīng)審理認為,名某(廣州)有限責任公司被訴侵權行為構成不正當競爭,應當承擔停止侵權及賠償損失的民事責任。關于賠償數(shù)額,深圳全某科技有限公司提交了名某(廣州)有限責任公司侵權獲利的相關初步證據(jù),而名某(廣州)有限責任公司未提供其侵權獲利的相關證據(jù)導致用于計算侵權獲利的基礎事實無法精準確定,本案不必再考慮知識產(chǎn)權貢獻率。法院最終根據(jù)名某(廣州)有限責任公司宣傳的侵權商品銷量、銷售均價、侵權持續(xù)時間、名某(廣州)有限責任公司年報公布的凈利率等信息,確定名某(廣州)有限責任公司侵權獲利已超過深圳全某科技有限公司主張的賠償數(shù)額,判決名某(廣州)有限責任公司停止侵權并賠償經(jīng)濟損失3000萬元。


【典型意義】本案是正確適用裁量性賠償及舉證妨礙規(guī)則,全額支持權利人3000萬元賠償訴求的典型案例。確定賠償數(shù)額時,應盡可能充分考慮案件事實計算實際損失或侵權獲利,即使不能精確計算,也可以在計算賠償所需的部分數(shù)據(jù)確有證據(jù)支持的基礎上,根據(jù)案情運用裁量權確定計算賠償所需的其他數(shù)據(jù),概括確定賠償數(shù)額。本案的裁判,不但對裁量性賠償?shù)倪m用進行了有益探索,對類案處理具有一定借鑒意義,并且有效運用舉證妨礙規(guī)則強化了嚴格保護的法律效果,體現(xiàn)了人民法院切實加強知識產(chǎn)權保護、加大損害賠償力度的司法導向。本案入選“2023年中國法院50件典型知識產(chǎn)權案例”。


一審法院審判人員:法官劉念波、法官李玉、法官鞠榮榮,法官助理白曉寬,書記員徐秋月。
二審法院審判人員:法官于志濤、法官柳維敏、法官張金柱,書記員邢曉宇。


7.“核查核錄移動系統(tǒng)”商業(yè)秘密侵權案


原告:山東億某通信科技有限公司
被告:陳某敏等


【案情摘要】山東億某通信科技有限公司系核查核錄移動系統(tǒng)開發(fā)者,該系統(tǒng)主要用于采集人員、車輛等信息,進行重點人員核查比對,系統(tǒng)后端管理平臺設有登錄賬戶和口令,可以查看核查核錄信息采集情況以及對終端設備進行授權管理。山東億某通信科技有限公司主張上述登錄賬戶、口令及用戶權限為其商業(yè)秘密。2016年11月1日,山東億某通信科技有限公司聘用陳某敏作為其軟件工程師并簽訂保密協(xié)議。2018年9月3日,陳某敏與山東億某通信科技有限公司解除勞動合同關系并入職山東螞某信息科技有限公司。


2019年5月21日,曹縣公安局與山東螞某信息科技有限公司簽訂政府采購合同,采購身份證核錄儀、核查核錄軟件模塊、跨區(qū)域布控軟件模塊。公安部門核查核錄電子證據(jù)顯示,山東億某通信科技有限公司核查核錄系統(tǒng)管理平臺及數(shù)據(jù)庫注冊信息中有3條(2019年3月5日、3月12日、4月3日)信息注冊人為陳某敏。陳某敏認可山東螞某信息科技有限公司銷售的終端設備系由其安裝測試。山東億某通信科技有限公司認為陳某敏上述行為侵害其商業(yè)秘密,請求法院判令陳某敏停止侵權并賠償經(jīng)濟損失。


法院經(jīng)審理認為,山東億某通信科技有限公司核查核錄移動系統(tǒng)終端設備需經(jīng)系統(tǒng)后臺授權后方可正常使用,而其管理平臺及數(shù)據(jù)庫的登錄賬戶、口令及用戶權限共同組成系統(tǒng)后臺的訪問控制技術措施,能夠起到有效防護涉案核查核錄系統(tǒng)專有權利不受侵害的作用,具有商業(yè)價值;上述登錄賬戶、口令及用戶權限作為訪問控制技術措施,自身性質(zhì)即決定了其具有一定的秘密性,不為公眾所知悉;山東億某通信科技有限公司在技術開發(fā)及推廣過程中分別與其員工及客戶簽訂保密協(xié)議,采取了相應的保密措施。上述登錄賬戶、口令及用戶權限符合商業(yè)秘密構成要件,屬于商業(yè)秘密。陳某敏以不正當方式使用山東億某通信科技有限公司商業(yè)秘密,侵害了山東億某通信科技有限公司商業(yè)秘密。法院判決陳某敏停止侵權并賠償經(jīng)濟損失。


【典型意義】本案系涉數(shù)據(jù)信息商業(yè)秘密保護的典型案例。當事人主張保護的登錄賬戶及口令(密碼)一方面能夠成為經(jīng)營資源的保密措施,另一方面其本身就因可以獲取經(jīng)營資源而屬于具有商業(yè)價值的經(jīng)營信息,具有多重價值。本案的裁判,通過對登錄賬戶及口令(密碼)信息屬性的深入剖析,有效保護了權利人的商業(yè)秘密,對加強數(shù)據(jù)知識產(chǎn)權體系建設進行了有益探索。


一審法院審判人員:法官劉念波、法官莊辛曉、法官張正良,書記員許英琪。
二審法院審判人員:法官徐燕如、法官劉曉梅、法官萬琦,法官助理李易忱,書記員譚秀嬌。


8.涉“XR”行業(yè)不正當競爭案


原告:海南創(chuàng)某科技有限公司等
被告:王某


【案情摘要】XR(Extended Reality,擴展現(xiàn)實)是指通過計算機將真實與虛擬相結合,打造人機交互的虛擬環(huán)境,是VR(Virtual Reality,虛擬現(xiàn)實)、AR(Augmented Reality,增強現(xiàn)實)、MR(Mixed Reality,混合現(xiàn)實)等多種技術的統(tǒng)稱。海南創(chuàng)某科技有限公司通過其運營的PICO網(wǎng)站、APP及VR一體機向客戶提供服務。PICO用戶協(xié)議載明PICO賬號僅限注冊人使用,未經(jīng)同意,禁止以任何形式贈與、借用、出租、有償或無償轉(zhuǎn)讓、售賣或以其他方式許可任何非初始申請注冊人使用該PICO賬號。王某運營VR魔趣網(wǎng)站,該網(wǎng)站向付費用戶提供大量PICO賬號及密碼信息,提供獲取PICO游戲資源的方法,王某還指導、幫助用戶以多種手段使用破解版PICO游戲,并提供相應教程和工具。海南創(chuàng)某科技有限公司主張王某上述行為構成不正當競爭,請求法院判令王某停止侵權并賠償經(jīng)濟損失。


法院經(jīng)審理認為,王某明知PICO賬號不得轉(zhuǎn)讓、出租,仍違反規(guī)定對外有償提供PICO賬號租賃服務,擠占海南創(chuàng)某科技有限公司的用戶和應用資源進行商業(yè)運作,攫取商業(yè)利益,有違誠實信用原則和商業(yè)道德,并擾亂PICO正常運營秩序和生態(tài),損害海南創(chuàng)某科技有限公司合法權益,構成了反不正當競爭法第二條規(guī)定的不正當競爭行為。法院判決王某停止侵權并賠償經(jīng)濟損失。


【典型意義】本案系涉XR行業(yè)數(shù)據(jù)知識產(chǎn)權保護的新類型不正當競爭典型案例。近年來,隨著信息技術發(fā)展,XR技術逐步運用在消費市場中,有關XR行業(yè)的不正當競爭問題不斷涌現(xiàn)。本案實質(zhì)上系經(jīng)營者擅自利用權利人數(shù)據(jù)資源獲取競爭優(yōu)勢,損害其他經(jīng)營者以及消費者合法權益。本案裁判適用反不正當競爭法原則條款對侵害數(shù)據(jù)知識產(chǎn)權的不正當競爭行為進行了準確認定,維護了新興XR行業(yè)的公平競爭秩序,對完善數(shù)據(jù)知識產(chǎn)權保護規(guī)則也進行了有益探索。


一審法院審判人員:法官劉尊知、法官王曉琳、人民陪審員楊嶸,法官助理石超丹、暴鵬宇,書記員李小池。


9.《倒讀論語》著作權侵權案


原告:龔某平
被告:某研究院
被告:楊某明


【案情摘要】龔某平系《倒讀論語》著作權人,其曾將《倒讀論語》發(fā)送給楊某明。《倒讀論語》中有“不同歷史時期所流傳的不同版本《論語》都應是結構嚴謹、邏輯嚴密、體系完整的大論著”“《論語》從根本上來講是一部中國政治學的最高經(jīng)典。許多注家早已發(fā)現(xiàn)《論語》全書最末一篇最后一章‘知命’‘知禮’與‘知言’其實就是《論語》全書的最高綱領或總結”等論述。龔某平認為楊某明在多篇文章和座談、講課中使用了與《倒讀論語》相似的上述表述,侵害了《倒讀論語》作品著作權,某研究院協(xié)助楊某明實施了侵權行為,請求法院判令某研究院、楊某明停止侵權并消除影響。


法院經(jīng)審理認為,首先,在龔某平作出“不同歷史時期所流傳的不同版本《論語》都應是結構嚴謹、邏輯嚴密、體系完整的大論著”的論述之前,楊某明等其他主體已公開發(fā)表文章作出類似論述,龔某平該論述并不具有獨創(chuàng)性。其次,著作權法保護的是作者思想觀念的獨創(chuàng)性的表達,而不是被表達的思想觀念本身。龔某平主張保護的“《論語》從根本上來講是一部中國政治學的最高經(jīng)典。許多注家早已發(fā)現(xiàn)《論語》全書最末一篇最后一章‘知命’‘知禮’與‘知言’其實就是《論語》全書的最高綱領或總結”等表達是龔某平通過“倒讀論語”得出的思想觀點,也是《倒讀論語》的主題思想。在保持語言簡潔的前提下,能夠表達上述思想觀點本身的方式有限,為防止通過有限表達方式所體現(xiàn)出來的思想觀點被壟斷,不應給予著作權法的保護。法院判決駁回龔某平的訴訟請求。


【典型意義】本案系準確把握作品構成要件,促進傳承弘揚齊魯優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的典型案例?!墩撜Z》是齊魯傳統(tǒng)文化的優(yōu)秀代表,在此基礎上發(fā)展的儒家思想,對中華文明產(chǎn)生了深刻影響。對于研究傳統(tǒng)文化取得的成果,法律應予以保護,但也要避免某種思想或觀點由某些主體獨占,從而阻礙傳統(tǒng)文化的傳承弘揚。本案的裁判,在著作權法律框架內(nèi)對研究《論語》得出的結論是否構成作品作出準確認定,對中國傳統(tǒng)文化研究工作的深入開展提供了法律保障,對推動中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展具有積極意義。本案入選“2023年中國法院50件典型知識產(chǎn)權案例”。


一審法院審判人員:法官陳茂華、法官呂玉寶、人民陪審員劉廣焱,法官助理曾憲峰,書記員李藝苗。
二審法院審判人員:法官張金柱、法官于志濤、法官柳維敏,法官助理張?zhí)?,書記員丁艷奇。


10.“跨境電商基地設計圖紙”著作權侵權案


原告:深圳華某建筑設計有限公司
被告:山東高某建筑設計有限公司
第三人:未某(山東)實業(yè)發(fā)展有限公司


【案情摘要】深圳華某建筑設計有限公司與未某(山東)實業(yè)發(fā)展有限公司簽訂《未某跨境電商總部基地建設工程設計合同》(簡稱設計合同),深圳華某建筑設計有限公司向未某(山東)實業(yè)發(fā)展有限公司交付了上述項目的涉案設計圖紙。后雙方發(fā)生爭議,經(jīng)訴訟,法院判決未某(山東)實業(yè)發(fā)展有限公司向深圳華某建筑設計有限公司支付設計費。未某(山東)實業(yè)發(fā)展有限公司另行委托山東高某建筑設計有限公司將涉案設計圖紙上傳圖審平臺進行圖紙審核。深圳華某建筑設計有限公司認為山東高某建筑設計有限公司上述行為侵害了其涉案設計圖紙著作權,請求法院判令山東高某建筑設計有限公司停止侵權、賠禮道歉并賠償經(jīng)濟損失。


法院經(jīng)審理認為,根據(jù)相關司法解釋規(guī)定,委托人和受托人沒有約定使用作品范圍的,委托人可以在委托創(chuàng)作的特定目的范圍內(nèi)免費使用該作品。設計合同未對發(fā)生糾紛后雙方如何使用涉案設計圖紙進行約定,未某(山東)實業(yè)發(fā)展有限公司作為委托人可以在委托創(chuàng)作的特定目的范圍內(nèi)即建設涉案項目范圍內(nèi)使用深圳華某建筑設計有限公司涉案設計圖紙。鑒于國家法律法規(guī)關于建筑行業(yè)的強制性規(guī)定,未某(山東)實業(yè)發(fā)展有限公司無法直接使用設計圖紙用于審批,其另行委托有設計資質(zhì)的山東高某建筑設計有限公司上傳涉案設計圖紙進行審核,并未超出委托創(chuàng)作的特定目的范圍,不能認定山東高某建筑設計有限公司侵害了深圳華某建筑設計有限公司涉案設計圖紙著作權。法院判決駁回深圳華某建筑設計有限公司的訴訟請求。


【典型意義】本案是依法平衡著作權委托創(chuàng)作合同委托人與受托人利益的典型案例。對于委托創(chuàng)作作品,委托人可以在委托創(chuàng)作的特定目的范圍內(nèi)免費使用該作品,同時,因法律法規(guī)的強制性規(guī)定,委托人需要借助有資質(zhì)的單位才能實現(xiàn)委托創(chuàng)作的特定目的的,有資質(zhì)的單位在委托創(chuàng)作特定目的范圍內(nèi)使用委托創(chuàng)作作品不宜認定構成侵權。本案的裁判,厘清了委托創(chuàng)作關系中委托人與受托人的著作權權利邊界,有效避免了委托人與受托人利益失衡,彰顯了公正合理保護的司法政策。


一審法院審判人員:法官劉念波、法官李玉、法官鞠榮榮,法官助理白曉寬,書記員徐秋月。
二審法院審判人員:法官張金柱、法官柳維敏、法官彭震,法官助理張?zhí)穑瑫泦T邢曉宇。


11.“博洋9”甜瓜植物新品種侵權案


原告:天津德某種業(yè)有限公司
被告:壽光尚某種苗有限公司等


【案情摘要】天津德某種業(yè)有限公司系“博洋9”甜瓜植物新品種的品種權人。天津德某種業(yè)有限公司認為壽光尚某種苗有限公司未經(jīng)授權銷售名稱為“博洋9”的甜瓜種苗,侵害了“博洋9”甜瓜植物新品種權,請求法院判令壽光尚某種苗有限公司停止侵權并賠償經(jīng)濟損失。


法院經(jīng)審理認為,購買者從品種權人或經(jīng)其許可的人合法獲得種子后,將種子培育成種苗進行銷售,并非侵權行為;但是如果用來培育種苗的種子無證據(jù)證明來源于品種權人,將來源非法的種子培育成種苗的相關生產(chǎn)、繁殖和銷售行為則構成侵權。雖然查明壽光尚某種苗有限公司從天津德某種業(yè)有限公司的合法經(jīng)銷商處購買了共計六萬粒“博洋9”甜瓜種子,但壽光尚某種苗有限公司對外宣傳稱一年銷售三四十萬株“博洋9”種苗,明顯已經(jīng)超出其合法購買種子數(shù)量,壽光尚某種苗有限公司的行為侵害了涉案植物新品種權。法院判決壽光尚某種苗有限公司停止侵權并賠償經(jīng)濟損失。


【典型意義】本案系在植物新品種侵權案件中正確適用權利用盡原則,加大種業(yè)創(chuàng)新司法保護力度的典型案例。本案明確了銷售蔬菜瓜果種苗的經(jīng)營主體將購買的種子培育成種苗進行銷售是否適用權利用盡原則,并認定當銷售數(shù)量遠超適用權利用盡的范圍時,仍然構成侵權。本案的裁判,有利于加強對品種權人的司法保護和促進市場經(jīng)營者誠信規(guī)范經(jīng)營。本案入選“人民法院種業(yè)知識產(chǎn)權司法保護典型案例(第四批)”。


一審法院審判人員:法官王燕、人民陪審員胡桂云、人民陪審員姚蔚,法官助理董赫赫,書記員黃夢亭。

二審法院審判人員:法官羅霞、法官胡曉暉、法官杜麗霞,法官助理董寧,書記員李思倩。


12.“濟麥22”小麥植物新品種權合同糾紛案


原告:山東魯某農(nóng)業(yè)良種有限公司
被告:聊城東某種業(yè)有限公司


【案情摘要】山東魯某農(nóng)業(yè)良種有限公司經(jīng)授權取得“濟麥22”植物新品種的獨占使用權并可以再許可或以其他形式允許他人生產(chǎn)經(jīng)營。山東魯某農(nóng)業(yè)良種有限公司與聊城東某種業(yè)有限公司簽訂協(xié)議,授權聊城東某種業(yè)有限公司生產(chǎn)經(jīng)營“濟麥22”小麥種子,經(jīng)營范圍為冠縣,經(jīng)營方式為小麥統(tǒng)一供種項目的供種到戶模式,如聊城東某種業(yè)有限公司擅自將小麥統(tǒng)一供種項目用種子以市場銷售渠道銷售、或者在冠縣小麥統(tǒng)一供種項目終止后繼續(xù)銷售等,山東魯某農(nóng)業(yè)良種有限公司有權單方解除協(xié)議,已經(jīng)收取的農(nóng)技推廣費、履約保證金等不予退還,聊城東某種業(yè)有限公司還應支付違約金50萬元至300萬元。合同履行中,山東魯某農(nóng)業(yè)良種有限公司分別在冠縣之外多地購買到聊城東某種業(yè)有限公司生產(chǎn)的“濟麥22”小麥種子。山東魯某農(nóng)業(yè)良種有限公司以聊城東某種業(yè)有限公司違約為由提起訴訟,請求法院判令解除涉案協(xié)議,聊城東某種業(yè)有限公司停止生產(chǎn)經(jīng)營、繁殖、銷售“濟麥22”小麥品種并支付違約金及合理開支共計150萬元,聊城東某種業(yè)有限公司繳納的履約保證金3萬元不予退還。


法院經(jīng)審理認為,涉案協(xié)議明確約定聊城東某種業(yè)有限公司生產(chǎn)的“濟麥22”小麥大田用種經(jīng)營范圍及經(jīng)營方式,并約定山東魯某農(nóng)業(yè)良種有限公司具有特定條件下的合同解除權。山東魯某農(nóng)業(yè)良種有限公司在冠縣之外通過市場渠道購買到“濟麥22”小麥種子,雖然聊城東某種業(yè)有限公司辯稱系其他經(jīng)銷商購種后銷售至冠縣之外,但缺乏證據(jù)且協(xié)議明確約定上述行為系違約行為,其不構成違約的主張不能成立,聊城東某種業(yè)有限公司應承擔相應違約責任。山東魯某農(nóng)業(yè)良種有限公司有權要求解除協(xié)議。法院判決解除涉案協(xié)議,聊城東某種業(yè)有限公司停止生產(chǎn)經(jīng)營、繁殖、銷售“濟麥22”品種,并支付山東魯某農(nóng)業(yè)良種有限公司違約金50萬元,聊城東某種業(yè)有限公司繳納的履約保證金3萬元不予退還。


【典型意義】本案是在植物新品種實施許可合同案件中依法保護品種權人合法權益的典型案例。本案通過準確界定品種權人與被許可人的權利義務范圍,認定被許可人生產(chǎn)經(jīng)營行為構成違約,對品種權人要求被許可人承擔違約責任的訴求予以支持。本案的裁判,體現(xiàn)了從合同法角度對品種權的有效保護,對損害品種權人合法權益的違約行為堅決予以規(guī)制,有效維護了品種權人合法權益。本案入選“人民法院種業(yè)知識產(chǎn)權司法保護典型案例(第四批)”。


一審法院審判人員:法官劉念波、法官莊辛曉、法官張正良,書記員賈文婷。
二審法院審判人員:法官于志濤、法官柳維敏、法官張金柱,法官助理張瓊,書記員丁艷奇。


13.“MEMS麥克風”實用新型專利侵權案


原告:歌某股份有限公司
被告:蘇州敏某微電子技術股份有限公司等


【案情摘要】歌某股份有限公司系“MEMS麥克風”實用新型專利權人。歌某股份有限公司認為蘇州敏某微電子技術股份有限公司制造銷售的麥克風產(chǎn)品侵害其專利權,請求法院判令蘇州敏某微電子技術股份有限公司停止侵權并賠償經(jīng)濟損失。蘇州敏某微電子技術股份有限公司主張涉案專利權利要求中“延伸阻擋部”特征屬于功能性特征,其形狀構造應結合說明書和附圖描述的具體實施方式來確定,被訴麥克風產(chǎn)品不具有“延伸阻擋部”特征,未落入涉案專利權保護范圍。


法院經(jīng)審理認為,涉案專利權利要求對爭議技術特征記載為“所述外殼聲孔位置向封裝結構內(nèi)部延伸設有阻擋外界氣流的延伸阻擋部”,該特征明確限定了“延伸阻擋部”的方位和結構,即其設置在“外殼聲孔位置”并“向封裝結構內(nèi)部延伸”。雖然上述特征中包含了功能性描述“阻擋外界氣流”,但將該方位和結構及其所起到的功能結合起來理解,能夠清晰確定該技術特征內(nèi)容。因此,“延伸阻擋部”特征不屬于功能性特征,被訴麥克風產(chǎn)品落入涉案專利權保護范圍。法院判決蘇州敏某微電子技術股份有限公司停止侵權并賠償經(jīng)濟損失400萬元。


【典型意義】本案系準確界定“功能性特征”的專利侵權典型案例。如果某個技術特征已經(jīng)限定或者隱含了技術方案的特定結構、組分、步驟、條件或其之間的關系,即使該技術特征同時還限定了其所實現(xiàn)的功能或者效果,原則上亦不屬于功能性特征,不應作為功能性特征進行侵權比對。本案的裁判,明確了專利侵權判斷中“功能性特征”的判斷標準,依法認定侵權并從高確定賠償數(shù)額,有效保護了民營企業(yè)科技創(chuàng)新成果,彰顯了鼓勵民營企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)造,依法保障民營經(jīng)濟發(fā)展壯大的司法導向。


一審法院審判人員:法官王燕、法官石利華、法官郭靜,法官助理魏忠華,書記員秦文、許鄭楠。
二審法院審判人員:法官原曉爽、法官張本勇、法官吳紅權,法官助理毛涵,書記員汪妮。


14.“從肢體中排出血液的裝置”發(fā)明專利侵權行政裁決案


原告:山東貝某醫(yī)療器械有限公司
被告:日照市市場監(jiān)督管理局
第三人:北京億某醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司


【案情摘要】北京億某醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司系“從肢體中排出血液的裝置”發(fā)明專利權人。北京億某醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司因與山東貝某醫(yī)療器械有限公司存在專利侵權糾紛,請求日照市市場監(jiān)督管理局處理。日照市市場監(jiān)督管理局認為被訴侵權產(chǎn)品落入涉案專利權保護范圍,作出行政裁決,責令山東貝某醫(yī)療器械有限公司停止侵權并銷毀制造侵權產(chǎn)品的專用模具、設備。山東貝某醫(yī)療器械有限公司認為被訴侵權產(chǎn)品缺少涉案專利權利要求1所記載的技術特征,未落入涉案專利權保護范圍,不服上述行政裁決,提起行政訴訟,請求法院判令撤銷涉案行政裁決。


法院經(jīng)審理認為,被訴侵權產(chǎn)品技術特征與北京億某醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司主張保護的涉案專利權利要求1所記載的技術特征相同,落入涉案專利權保護范圍。法院判決駁回山東貝某醫(yī)療器械有限公司的訴訟請求。


【典型意義】本案系一起發(fā)明專利侵權糾紛行政裁決典型案例。本案的裁判,通過對行政行為實體標準的司法審查,有效支持行政機關依法履職,對于形成行政和司法保護合力,促進知識產(chǎn)權行政執(zhí)法標準和司法裁判標準統(tǒng)一,推動知識產(chǎn)權協(xié)同保護水平不斷提升具有積極意義。


一審法院審判人員:法官王燕、人民陪審員李惠琴、人民陪審員張肇偉,書記員董赫赫、黃夢亭。


15.“非晶帶材生產(chǎn)線”侵犯商業(yè)秘密罪案


公訴機關:山東省青島市即墨區(qū)人民檢察院
被告人:兆某股份有限公司
被告人:方某君


【案情摘要】青島云某技術股份有限公司系非晶帶材生產(chǎn)線技術秘密權利人。兆某股份有限公司主要從事非晶帶材產(chǎn)品的研發(fā)制造,其實際控制人方某君安排指使郁某坤等人以兆某股份有限公司名義利誘青島云某技術股份有限公司員工,非法獲取青島云某技術股份有限公司非晶帶材生產(chǎn)線技術秘密,并聘用青島云某技術股份有限公司技術員工,搭建了使用上述技術秘密的生產(chǎn)線。經(jīng)評估,涉案技術秘密研發(fā)費用為4007萬元,對青島云某技術股份有限公司造成的許可費損失為1953萬元。


法院經(jīng)審理認為,兆某股份有限公司以利誘方式非法獲取并使用青島云某技術股份有限公司技術秘密,給青島云某技術股份有限公司造成特別嚴重后果,方某君作為單位直接負責的主管人員,其行為均構成侵犯商業(yè)秘密罪,判處兆某股份有限公司罰金三百萬元;方某君有期徒刑五年,并處罰金二百萬元。


【典型意義】本案系加強科技創(chuàng)新司法保護力度的刑事典型案例。本案非晶帶材生產(chǎn)線技術秘密系高科技領域非晶行業(yè)的關鍵核心技術,研發(fā)投入大、商業(yè)價值高。本案的裁判,不僅對侵害關鍵核心技術構成單位犯罪的單位處以高額罰金,同時還對直接負責的主管人員判處有期徒刑及罰金予以嚴懲,彰顯了山東法院對科技創(chuàng)新領域犯罪行為從嚴懲治的力度和決心,有力維護了公平競爭的市場秩序,對激發(fā)社會創(chuàng)新活力也具有積極意義。


一審法院審判人員:法官高斐、人民陪審員江世學、人民陪審員劉成愛,書記員周瑩子。
二審法院審判人員:法官劉圣林、法官李英三、法官徐友仁,書記員任秀秀。


來源:山東高法

編輯:IPRdaily辛夷          校對:IPRdaily縱橫君



2023年山東法院十五件典型知識產(chǎn)權案例

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