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文/袁博 上海市第二中級人民法院 IPRdaily特約撰稿人
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【小D導(dǎo)讀】
根據(jù)法律和相關(guān)司法解釋,對于委托合同中沒有明確約定著作權(quán)歸屬的情形,著作權(quán)歸受托人,而委托人可以在委托創(chuàng)作的特定目的范圍內(nèi)免費使用該作品,那么,本案中被告利用委托原告開發(fā)的軟件源代碼重新開發(fā)新軟件的行為,是否屬于“在委托創(chuàng)作的特定目的范圍內(nèi)免費使用該作品”呢?
論約定不明的委托作品的“特定目的”和“使用范圍”
——“浙江省醫(yī)院預(yù)約診療服務(wù)系統(tǒng)”軟件著作權(quán)糾紛案評析
案情簡介
因使用需要,中國移動通信集團(tuán)浙江有限公司(以下簡稱浙江移動公司)、浙江融創(chuàng)信息產(chǎn)業(yè)有限公司(以下簡稱“融創(chuàng)公司”)委托杭州聚合網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡稱“聚合公司”)開發(fā)一款“浙江省統(tǒng)一醫(yī)院預(yù)約診療平臺”軟件,在聚合公司開發(fā)并完成“浙江省醫(yī)院預(yù)約診療服務(wù)系統(tǒng)”軟件后,根據(jù)雙方約定已安裝在試點的七家醫(yī)院中,浙江移動公司、融創(chuàng)公司予以接收并進(jìn)行了驗收;而“浙江省醫(yī)院預(yù)約掛號系統(tǒng)”上線試運行后,至2011年9月底,聚合公司一直為該系統(tǒng)提供技術(shù)支持和維護(hù)。2011年9月底,雙方因軟件合作發(fā)生爭議,聚合公司關(guān)閉了服務(wù)器,停止了對試點醫(yī)院的維護(hù)和技術(shù)支持,改由融創(chuàng)公司進(jìn)行維護(hù)和服務(wù)。之后,浙江移動公司、融創(chuàng)公司使用的是由融創(chuàng)公司重新開發(fā)的軟件,該軟件使用了聚合公司開發(fā)的涉案軟件的部分源代碼。聚合公司認(rèn)為浙江移動公司與融創(chuàng)公司未經(jīng)許可擅自使用其軟件源代碼開發(fā)新軟件的行為構(gòu)成侵權(quán),故將相關(guān)單位訴至法院。一審法院認(rèn)為,雖然原被告之間未簽訂委托開發(fā)軟件的書面協(xié)議,但客觀事實表明涉案軟件委托開發(fā)合同已實質(zhì)成立。由于雙方未對委托開發(fā)的軟件著作權(quán)歸屬作出明確的約定,故涉案軟件著作權(quán)應(yīng)歸受托方聚合公司享有。融創(chuàng)公司作為訴爭軟件的委托人及合法復(fù)制品持有者,其在委托開發(fā)的特定目的范圍內(nèi)部分使用訴爭軟件,不會損害聚合公司的合法權(quán)益,因此不支持原告訴請。當(dāng)事人不服,提起上訴。二審法院認(rèn)為,雙方之間成立委托創(chuàng)作合同關(guān)系,但在缺乏明確約定的情況下,并不能推定聚合公司提供源代碼即可視為對有關(guān)源代碼權(quán)利的讓渡,也不能以此認(rèn)為融創(chuàng)公司的重新開發(fā)行為屬于委托創(chuàng)作的特別目的范圍內(nèi)的合理使用行為,根據(jù)全案情況,構(gòu)成侵權(quán),一審法院的相關(guān)認(rèn)定,應(yīng)予糾正。
本案中,一個核心的焦點問題在于,根據(jù)法律和相關(guān)司法解釋,對于委托合同中沒有明確約定著作權(quán)歸屬的情形,著作權(quán)歸受托人,而委托人可以在委托創(chuàng)作的特定目的范圍內(nèi)免費使用該作品,那么,本案中被告利用委托原告開發(fā)的軟件源代碼重新開發(fā)新軟件的行為,是否屬于“在委托創(chuàng)作的特定目的范圍內(nèi)免費使用該作品”呢?以下結(jié)合案例展開分析。
委托作品與委托創(chuàng)作合同
所謂委托作品,是指受托人根據(jù)委托人的委托而創(chuàng)作的作品。例如,新婚夫婦去影樓拍攝結(jié)婚紀(jì)念照,就是典型的委托攝影師為其創(chuàng)作攝影作品?,F(xiàn)行著作權(quán)法第十七條規(guī)定,受委托創(chuàng)作的作品,著作權(quán)的歸屬由委托人和受托人通過合同約定。合同未作明確約定或者沒有訂立合同的,著作權(quán)屬于受托人。本案中,雖然雙方并未訂立書面的委托創(chuàng)作合同,但是審理查明的事實表明,涉案雙方事實上已經(jīng)達(dá)成了關(guān)于涉案軟件的委托創(chuàng)作合同關(guān)系。由于雙方并未對委托開發(fā)的軟件著作權(quán)歸屬作出明確的約定,故根據(jù)著作權(quán)法的規(guī)定,涉案軟件著作權(quán)應(yīng)歸受托方聚合公司享有。
盡管涉案軟件的著作權(quán)并不屬于被告,但相關(guān)的司法解釋賦予了被告一定范圍內(nèi)的使用權(quán)?!蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理著作權(quán)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(以下簡稱“解釋”)第12 條對此進(jìn)行了補(bǔ)充,規(guī)定“按照著作權(quán)法第 17條規(guī)定委托作品的著作權(quán)屬于受托人的情形,委托人在約定的使用范圍內(nèi)享有使用作品的權(quán)利,雙方?jīng)]有約定使用作品的范圍的,委托人可以在委托創(chuàng)作的特定目的范圍內(nèi)免費使用該作品”。那么,本案中被告的行為,是否屬于“在委托創(chuàng)作的特定目的范圍內(nèi)免費使用該作品”呢?
委托創(chuàng)作的特定目的與使用范圍
著作權(quán)法第十七條的規(guī)定明顯有利于受托人,這導(dǎo)致約定不明時委托人對作品的使用方面可能失去公平,為了矯正,最高院“解釋”第12條賦予了委托人對作品的使用權(quán),同樣,為了防止矯枉過正和在權(quán)利分配后實現(xiàn)新的平衡,“解釋”第12條規(guī)定了2個限制條件:①使用限定于約定的使用范圍;②未約定使用范圍的,使用限定于委托創(chuàng)作的特定目的范圍內(nèi)。實踐中,由于委托創(chuàng)作雙方缺乏應(yīng)有的法律意識而沒有訂立書面合同,或者雖然訂立書面合同而有所疏漏,“未約定使用范圍”的情形更為常見,一旦引起糾紛訴諸法院,何為“委托創(chuàng)作的特定目的”就成為知識產(chǎn)權(quán)法官首先面對的一個民法解釋問題。
根據(jù)現(xiàn)有的法律設(shè)計,約定不明時著作權(quán)被推定歸屬于受托人,而為了平衡,又通過司法解釋的形式賦予委托人在適當(dāng)范圍內(nèi)可以使用委托作品的權(quán)利,實際上是為委托人設(shè)定了一種擬制的“合理使用”或者“法定許可”的使用權(quán),但是,這種使用,不能超出必要、合理的范圍,換言之,著作權(quán)的各項全能應(yīng)當(dāng)最大可能被保留在權(quán)利人的手中。正如德國版權(quán)法學(xué)者所言,“在作者著作權(quán)的各種合同約定不明的情況下,認(rèn)為除了實現(xiàn)該使用合同目的所必要的權(quán)利外,并不發(fā)生其他權(quán)利的使用許可”。因此,對于“委托創(chuàng)作的特定目的”應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)格解釋的司法立場。那么,具體應(yīng)當(dāng)如何操作呢?有學(xué)者為此提出了“合理范圍標(biāo)準(zhǔn)”,即,即委托人可以在合理范圍內(nèi)使用委托作品,所謂的合理范圍是指,雙方在委托創(chuàng)作的過程中所能預(yù)料到的基于作品的屬性和通常的委托創(chuàng)作的目的正常使用范圍。試舉兩例說明。
例一:一方委托另一方為自己設(shè)計商標(biāo)標(biāo)識,雖然雙方并未就創(chuàng)作完成后標(biāo)志的著作權(quán)歸屬作出明確約定,但應(yīng)當(dāng)推定受托人已經(jīng)同意委托人將該標(biāo)識注冊為商標(biāo),或者在其商品、服務(wù)上使用;換言之,受托人不得以侵犯自己的著作權(quán)為由阻止委托人使用該商標(biāo)。
例二:一位年輕女士委托照相館拍攝一組藝術(shù)照,但未說明照片用途,雙方也未就創(chuàng)作完成后標(biāo)志的著作權(quán)歸屬作出明確約定,則藝術(shù)照的著作權(quán)歸屬于照相館,而女士可以將照片用于個人欣賞、贈送男友等可以預(yù)想的個人用途,但是,當(dāng)她用于商業(yè)用途時(例如用于制作商業(yè)廣告),卻必須征得照相館的同意并支付合理費用,因為,此時已經(jīng)超出了普通人能夠預(yù)料到的委托創(chuàng)作的目的。正因為這一原因,我國國家版權(quán)局在《關(guān)于對影樓拍攝的照片有無著作權(quán)的答復(fù)》中提出,在沒有協(xié)議的情況下,顧客欲營利性地使用照片,應(yīng)事先取得影樓許可;在沒有協(xié)議但有理由認(rèn)為影樓知曉顧客欲營利性使用照片而不提出異議的情況下,顧客有權(quán)盈利性使用,但應(yīng)當(dāng)向影樓支付報酬。事實上,關(guān)于這種情形,國外有具體規(guī)定,例如,《意大利著作權(quán)法》第98條規(guī)定,如無相反規(guī)定,委托他人拍攝肖像照片的可以不經(jīng)攝影師的許可發(fā)表、復(fù)制或授權(quán)他人復(fù)制作品,但對肖像照片進(jìn)行商業(yè)性復(fù)制時應(yīng)向攝影師支付合理報酬。
上述兩例說明,對“委托創(chuàng)作的特定目的”的解釋或者推定,需要法官擬制一個普通人的假想主體,這個主體明晰通常的交易習(xí)慣和生活知識,正常而善意。除了上述的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)外,筆者認(rèn)為,還可以結(jié)合考慮使用方式是否構(gòu)成對作品權(quán)利人的“競爭性使用”作為輔助判斷方法,如果構(gòu)成,可以認(rèn)為超越了 “委托創(chuàng)作的特定目的”。所謂“競爭性使用”,就是指除明顯合理的使用外,其他使用是否產(chǎn)生了商業(yè)競爭意義上的“替代作用”。換言之,如果使用委托作品的結(jié)果是替代了原作品,就不是符合“特定目的”的使用。所謂“替代作用”是指因為使用委托作品,導(dǎo)致對受托人的作品形成市場競爭,最終導(dǎo)致受托人作品的市場銷售量下降和利潤減少,造成作品實際價值的不合理地減損。
本案委托開發(fā)軟件著作權(quán)的使用分析
本案中,由于軟件作品有其特殊性,既包括經(jīng)源代碼編譯而來的可執(zhí)行程序所包含的使用功能,也包括源代碼所蘊(yùn)含的技術(shù)成果。根據(jù)軟件行業(yè)的交易習(xí)慣及相關(guān)法律規(guī)定,通常在軟件委托開發(fā)合同未作明確約定的情況下,受托人負(fù)責(zé)開發(fā)符合委托人要求的軟件,并向委托人提供可正常使用的可執(zhí)行程序,委托人有權(quán)通過軟件客戶端正常使用軟件作品的各項功能,受托人享有軟件作品的著作權(quán)。委托人僅可基于把該軟件用于實際的計算機(jī)應(yīng)用環(huán)境或者改進(jìn)其功能、性能的目的,而進(jìn)行必要的修改,且限于在軟件作品委托創(chuàng)作的原有目的范圍內(nèi)繼續(xù)使用,但并不包括對受托人享有著作權(quán)的軟件作品作為技術(shù)成果加以利用,而且也沒有證據(jù)表明受托人知曉委托人的這一超出軟件行業(yè)交易習(xí)慣的使用目的。
另外,因著作權(quán)人的權(quán)利應(yīng)依法給予全面而妥善的保護(hù),源代碼作為計算機(jī)軟件作品的核心組成,若在軟件委托開發(fā)合同中,在軟件著作權(quán)歸屬于受托人的情形下,允許委托人未經(jīng)受托人許可即可對程序源代碼隨意修改使用或作重新開發(fā)利用,會使受托人享有的軟件著作權(quán)形同虛設(shè),實質(zhì)上構(gòu)成里對該軟件的“競爭性使用”,此類行為顯然侵入了著作權(quán)人專屬權(quán)利范圍,侵害了著作權(quán)人的利益,具有可責(zé)性。如果受托人向委托人提供可執(zhí)行程序的同時,提供完整的源代碼,并許可委托人可自行利用源代碼進(jìn)行后續(xù)的修改開發(fā),這種合作模式包含有權(quán)利的重大讓渡,需要雙方有明確的約定,與本案所涉委托開發(fā)形式存有顯著差異。因此,融創(chuàng)公司等被告擅自利用聚合公司所開發(fā)軟件的部分源代碼開發(fā)新軟件,顯然不屬于“免費使用”的合法范疇,而是不當(dāng)利用了聚合公司的涉案軟件作品所包含的技術(shù)成果,侵害了聚合公司就涉案軟件所享有的著作權(quán),應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的侵權(quán)責(zé)任。
來源:IPRdaily 編輯:IPRdaily 趙珍 -------------
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