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原標(biāo)題:上海知產(chǎn)法院和上海三中院通報加強知識產(chǎn)權(quán)保護典型案件
9月28日,上海知識產(chǎn)權(quán)法院和上海市第三中級人民法院共同召開新聞發(fā)布會,通報加強知識產(chǎn)權(quán)保護成果。作為上海法院推進司法高質(zhì)量發(fā)展系列的首場發(fā)布會,聚焦知識產(chǎn)權(quán)司法保護,既彰顯上海法院服務(wù)上海建設(shè)“五個中心”、強化“四大功能”的主動作為,又體現(xiàn)上海法院打造知識產(chǎn)權(quán)保護高地、推進司法高質(zhì)量發(fā)展的工作成效。
據(jù)通報,2018年以來,上海知產(chǎn)法院共受理知識產(chǎn)權(quán)民事、行政案件7498件,審結(jié)6598件;上海三中院共受理知識產(chǎn)權(quán)刑事案件99件,審結(jié)94件。兩院圍繞落實中央《關(guān)于加強知識產(chǎn)權(quán)審判領(lǐng)域改革創(chuàng)新若干問題的意見》和《關(guān)于強化知識產(chǎn)權(quán)保護的意見》,貫徹“強保護”“嚴保護”理念,聚焦經(jīng)濟社會發(fā)展中的重點領(lǐng)域、關(guān)鍵領(lǐng)域、前沿領(lǐng)域,聚焦新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新商業(yè)模式,著力加大知識產(chǎn)權(quán)保護力度。通過綜合考量科技創(chuàng)新的背景和產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況,作出更加有利于保護和激勵創(chuàng)新、實現(xiàn)知識產(chǎn)權(quán)市場價值的裁判,體現(xiàn)知識產(chǎn)權(quán)保護范圍、強度與其技術(shù)貢獻程度相適應(yīng);通過充分考慮馳名商標(biāo)、“老字號”的商業(yè)價值、歷史價值,實現(xiàn)商標(biāo)保護的利益平衡;通過統(tǒng)籌兼顧各方利益,強化互聯(lián)網(wǎng)文化創(chuàng)意和體育產(chǎn)業(yè)中著作權(quán)的保護;通過制止不正當(dāng)競爭行為,促進市場有序競爭和健康發(fā)展。
發(fā)布會通報了10個典型案件,包括6個民事案件、3個刑事案件和1個行政案件,包括侵犯專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)、不正當(dāng)競爭糾紛,銷售假冒注冊商標(biāo)罪、“深度鏈接”侵犯著作權(quán)罪以及不服行政處罰決定等,全面反映法院通過民事、刑事、行政審判“三合一”來加強知識產(chǎn)權(quán)保護的整體效能。典型案例顯示,對源頭侵權(quán)、重復(fù)侵權(quán)、規(guī)模化侵權(quán)等嚴重侵權(quán)行為,依法從高確定賠償數(shù)額,提高侵權(quán)行為人的違法成本;作出先行判決、行為保全及時制止侵權(quán);運用證據(jù)出示令強化行為人舉證責(zé)任等。對于嚴重侵犯知識產(chǎn)權(quán)犯罪的行為,根據(jù)犯罪情節(jié)依法不適用緩刑等非監(jiān)禁刑,在依法判處自由刑的同時,加大財產(chǎn)刑處罰的力度,剝奪犯罪分子的非法獲利和再犯能力。在強化對知識產(chǎn)權(quán)行政執(zhí)法行為的司法審查監(jiān)督的同時,支持行政機關(guān)依法加大對知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為的行政處罰力度,促進知識產(chǎn)權(quán)司法保護與行政保護“雙軌制”有效運行。
在發(fā)布會上,知識產(chǎn)權(quán)法專家、華東政法大學(xué)教授王遷在線點評:“10個典型案例非常具有代表性,比如在民事司法保護中合理認定侵權(quán)賠償數(shù)額,有效地遏制侵權(quán)行為,在法律框架內(nèi)積極探索加強知識產(chǎn)權(quán)保護的新途徑,在審理各類新類型案件和疑難復(fù)雜案件時對爭議行為的定性精確到位,對法律的解釋與法理的剖析細致深入,對中外知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人提供平等保護?!蓖踹w尤其指出,上海知產(chǎn)法院和上海三中院的許多判決已經(jīng)不僅僅是解決個案糾紛,而是明晰了相關(guān)法律規(guī)則,為當(dāng)事人今后的行為提供指引,也為法院審理同類案件提供指引。
上海知產(chǎn)法院、上海三中院院長陳亞娟表示:“我們希望向公眾傳遞一個重要信息,那就是人民法院依法、嚴格保護知識產(chǎn)權(quán)。通過充分發(fā)揮司法保護主導(dǎo)作用,讓每一個創(chuàng)新主體、權(quán)利主體都能從每一個司法案件中感受到公平正義,感受到創(chuàng)新得到尊重、權(quán)利得到保護,營造更加穩(wěn)定、公平、透明、可預(yù)期的營商環(huán)境和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境,為構(gòu)建國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局作出貢獻。”
01、典型案件
對被行政查處后繼續(xù)擴大侵權(quán)規(guī)模的行為加大判賠力度
——達索系統(tǒng)股份有限公司訴上海知豆電動車技術(shù)有限公司侵害計算機軟件著作權(quán)糾紛案
●案情簡介●
原告:達索系統(tǒng)股份有限公司(以下簡稱達索公司)
被告:上海知豆電動車技術(shù)有限公司(以下簡稱知豆公司)
原告達索公司系計算機軟件CATIA V5 R20的著作權(quán)人,其曾因被告知豆公司使用侵權(quán)軟件于2017年2月向行政機關(guān)投訴,行政執(zhí)法過程中查獲知豆公司使用侵權(quán)軟件8套。期間,知豆公司與達索公司達成和解,并與達索公司的授權(quán)代理商簽訂了正版軟件采購合同。同年8月,行政機關(guān)對知豆公司依法作出減輕行政處罰的決定。之后,知豆公司并未按約支付軟件采購款。同年11月,達索公司向上海知識產(chǎn)權(quán)法院申請訴前證據(jù)保全。保全過程中,法院經(jīng)知豆公司同意,采取隨機抽查的方式對計算機中安裝涉案軟件的情況進行證據(jù)保全,并根據(jù)抽查比例推算計算機中安裝涉案軟件的數(shù)量。經(jīng)清點,知豆公司經(jīng)營場所內(nèi)共有計算機73臺,抽查的15臺計算機中均安裝了涉案軟件。達索公司遂訴至法院,請求判令被告停止侵權(quán),并賠償經(jīng)濟損失及合理費用共計1,800余萬元。
●裁判結(jié)果●
上海知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認為,知豆公司未經(jīng)達索公司許可,在其經(jīng)營場所內(nèi)的計算機中安裝了涉案軟件,侵害了達索公司對涉案軟件享有的復(fù)制權(quán),依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。鑒于達索公司的實際損失及知豆公司的違法所得均難以確定,而現(xiàn)有證據(jù)已經(jīng)可以證明達索公司因侵權(quán)所受到的損失超過了著作權(quán)法規(guī)定的法定賠償數(shù)額的上限50萬元,故法院綜合全案證據(jù)情況,同時考慮雙方提交的銷售合同軟件單價、知豆公司的侵權(quán)期間、安裝侵權(quán)軟件的計算機數(shù)量,以及知豆公司在被行政機關(guān)查獲使用侵權(quán)軟件后仍擴大侵權(quán)規(guī)模的主觀惡意等因素,在法定賠償最高限額之上酌定賠償數(shù)額,判令知豆公司賠償達索公司經(jīng)濟損失及律師費共計900萬元。知豆公司不服一審判決,提起上訴。上海市高級人民法院二審判決駁回上訴,維持原判。
●典型意義●
如何堅持全面賠償原則,積極探索加大賠償力度的具體實現(xiàn)途徑,公平合理確定侵權(quán)損害賠償數(shù)額,一直是知識產(chǎn)權(quán)審判中亟待解決的難題。本案在侵權(quán)賠償責(zé)任確定中積極適用裁量性賠償制度,綜合案件事實和全案證據(jù),特別是在被告存在明顯惡意的情況下,法院在法定賠償最高限額之上酌情合理確定賠償數(shù)額。同時,法院通過本案判決倡導(dǎo)社會公眾全面使用正版軟件,尊重軟件開發(fā)者的勞動和付出,推進企業(yè)軟件正版化工作,形成尊重和保護知識產(chǎn)權(quán)、激勵和發(fā)展創(chuàng)新的營商環(huán)境。
●案例索引●
一審:上海知識產(chǎn)權(quán)法院(2018)滬73民初81號
合議庭:錢光文 吳盈喆 黃田花
二審:上海市高級人民法院(2018)滬民終429號
合議庭:唐 震 陶 冶 徐卓斌
02、典型案件
嚴格規(guī)制重復(fù)侵權(quán)行為
——雷莫電子(上海)有限公司與深圳市前海聚英供應(yīng)鏈有限公司侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛案
●案情簡介●
上訴人(原審被告):深圳市前海聚英供應(yīng)鏈有限公司(以下簡稱聚英公司)
被上訴人(原審原告):雷莫電子(上海)有限公司(以下簡稱雷莫上海公司)
瑞士雷莫公司系“LEMO”“雷莫”注冊商標(biāo)權(quán)利人,商標(biāo)核定使用商品包括接線盒、光導(dǎo)纖維電纜用接線器、電器接插件等。雷莫上海公司經(jīng)授權(quán)在中國境內(nèi)獨占使用前述注冊商標(biāo)。2016年8月,雷莫上海公司對聚英公司提起商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭之訴,雙方在法院主持下,自愿達成協(xié)議,法院據(jù)此出具了民事調(diào)解書,主要內(nèi)容為:聚英公司立即停止在一切商務(wù)活動中使用“雷莫”“LEMO”中英文字樣,撤銷互聯(lián)網(wǎng)上一切侵權(quán)圖文并保證不再實施侵犯原告知識產(chǎn)權(quán)的行為和不正當(dāng)競爭行為,賠償雷莫上海公司損失;若聚英公司違反本協(xié)議內(nèi)容,則賠償雷莫上海公司50萬元等。兩年后,雷莫上海公司發(fā)現(xiàn)聚英公司仍在中國制造網(wǎng)、一步電子網(wǎng)等商務(wù)網(wǎng)站及其經(jīng)營的“前海聚英”淘寶店鋪上使用前述標(biāo)識,用以宣傳、銷售其主營的連接器、插頭等產(chǎn)品,故訴至法院,要求判令聚英公司停止侵害涉案注冊商標(biāo)專用權(quán),并依據(jù)前案調(diào)解協(xié)議賠償經(jīng)濟損失50萬元及維權(quán)合理支出。
●裁判結(jié)果●
一審法院認為,聚英公司將他人注冊商標(biāo)用于相同或者類似商品的銷售宣傳,構(gòu)成對涉案注冊商標(biāo)專用權(quán)的侵害。前案調(diào)解協(xié)議系雙方的真實意思表示,約定的賠償額與法律規(guī)定也無沖突,故合法有效,聚英公司的行為是對前案調(diào)解協(xié)議的違反。遂判決聚英公司停止侵權(quán)并賠償雷莫上海公司經(jīng)濟損失50萬元及合理支出21,730元。聚英公司不服一審判決,提起上訴。
上海知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認為,聚英公司的淘寶店鋪實施了新的侵權(quán)行為,其在公司主頁上的侵權(quán)內(nèi)容存續(xù)數(shù)年,遠超履行刪除義務(wù)的合理時間,也必然產(chǎn)生新的侵權(quán)后果,故當(dāng)事人之間存在侵權(quán)的民事責(zé)任法律關(guān)系。侵權(quán)責(zé)任與違約責(zé)任競合的前提是雙方當(dāng)事人之間存在交易合同的基礎(chǔ)法律關(guān)系。本案當(dāng)事人之間的調(diào)解協(xié)議,僅是雙方就已經(jīng)發(fā)生的侵權(quán)行為處理的約定以及再次發(fā)生侵權(quán)行為時侵權(quán)方賠償數(shù)額的約定,并不存在商事或者民事上的交易合同關(guān)系。因此,并非侵權(quán)責(zé)任與違約責(zé)任競合。雙方在調(diào)解中確定的賠償額,既有對既發(fā)侵權(quán)行為處理上的寬宥因素,也有對再發(fā)侵權(quán)行為的嚴格苛責(zé)因素,還有在再發(fā)侵權(quán)行為時對權(quán)利人相關(guān)舉證責(zé)任減輕的因素。雙方約定該數(shù)額時都有充分考慮和預(yù)見,也遠低于法定賠償額上限,故既不違法也無不合理。上訴人明知而再次實施同類侵權(quán)行為理應(yīng)承擔(dān)預(yù)見范圍內(nèi)的后果,其提出的或者按違約比例調(diào)整違約金、或者按侵權(quán)規(guī)模酌定賠償額的上訴主張不成立,遂判決駁回上訴,維持原判。
●典型意義●
以調(diào)解方式解決民事糾紛有利于當(dāng)事人及時履行義務(wù),緩解對立關(guān)系。由于知識產(chǎn)權(quán)的無形性及侵權(quán)證據(jù)難以獲取等特點,當(dāng)事人若就侵害知識產(chǎn)權(quán)糾紛達成調(diào)解,可能會帶有寬宥既有侵權(quán)而苛責(zé)再發(fā)侵權(quán)的因素。權(quán)利人以當(dāng)下的從寬追責(zé)換取日后的“長治久安”,侵權(quán)人則以再次侵權(quán)的自我罰則換取當(dāng)下的“輕松過關(guān)”。這種方式只要符合合法、自愿原則,有利于糾紛的及時化解,也有利于保護知識產(chǎn)權(quán)良好氛圍的形成,司法機關(guān)應(yīng)依法支持。本案判決不僅制止了重復(fù)侵權(quán)這種經(jīng)營中的不誠信行為,也制止了既要享有調(diào)解有利結(jié)果又想規(guī)避調(diào)解不利后果的不誠信訴訟行為。
●案例索引●
一審:上海市浦東新區(qū)人民法院(2019)滬0115民初14120號
合議庭:倪紅霞 陸光怡 林新建
二審:上海知識產(chǎn)權(quán)法院(2020)滬73民終15號
合議庭:陳亞娟 陳惠珍 陸鳳玉
03、典型案件
未按證據(jù)出示令要求提交證據(jù)應(yīng)承擔(dān)不利后果
——上海點點樂信息科技有限公司與上海犀?;泳W(wǎng)絡(luò)科技有限公司、上海暢夢移動網(wǎng)絡(luò)科技有限公司侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛案
●案情簡介●
上訴人(原審原告):上海點點樂信息科技有限公司(以下簡稱點點樂公司)
上訴人(原審被告):上海犀?;泳W(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡稱犀牛公司)
被上訴人(原審被告):上海暢夢移動網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡稱暢夢公司)
點點樂公司系“戀舞”“戀舞OL”商標(biāo)的注冊商標(biāo)權(quán)人,上述商標(biāo)核定在計算機網(wǎng)絡(luò)上提供在線游戲等,點點樂公司的《戀舞OL》自2013年8月起開始運營。2014年該游戲收入5,300多萬元,2015年1.1億元,截至2018年,該游戲下載量共計4,363萬次。2015年起,點點樂公司在各大網(wǎng)站、視頻平臺投放《戀舞OL》廣告。
被控侵權(quán)游戲《夢幻戀舞》由暢夢公司、犀牛公司運營,該游戲與《戀舞OL》游戲在類型上相同,均為炫舞類游戲。《夢幻戀舞》游戲著作權(quán)登記證書顯示,該游戲首次發(fā)表日期為2016年1月15日?!秹艋脩傥琛吩隍v訊QQ游戲、華為應(yīng)用商店、百度手機助手、蘋果商店等37家平臺上運營。截至一審判決前,《夢幻戀舞》游戲下載次數(shù)300多萬?!稇傥鐿L》《夢幻戀舞》的盈利模式均為銷售道具服裝。此外,針對《戀舞OL》游戲,有不同昵稱的網(wǎng)絡(luò)用戶在不同的游戲下載平臺上發(fā)布了共計16組完全相同的用戶評論,用戶評論內(nèi)容主要為游戲玩家的用戶體驗。點點樂公司據(jù)此主張犀牛公司、暢夢公司的行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)和虛假宣傳,請求法院判決停止侵權(quán),賠償經(jīng)濟損失300萬元。
●裁判結(jié)果●
一審法院認為,犀牛公司、暢夢公司的行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán),但未有證據(jù)顯示相關(guān)用戶評價系由該兩公司組織實施,被控行為不構(gòu)成虛假宣傳。一審判決犀牛公司、暢夢公司立即停止侵犯點點樂公司注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為,并賠償點點樂公司經(jīng)濟損失20萬元及合理開支5萬元。一審判決后,點點樂公司、犀牛公司均不服,提起上訴。
上海知識產(chǎn)權(quán)法院針對點點樂公司關(guān)于一審判賠金額過低的上訴請求,向犀牛公司和暢夢公司發(fā)送了證據(jù)出示令,要求提供有關(guān)道具的銷售數(shù)量和收入,以及其他可以證明該游戲獲利的證據(jù)。暢夢公司拒絕提交有關(guān)被控侵權(quán)游戲獲利的證據(jù),犀牛公司所提交的證據(jù)不能真實反映該游戲的營收。上海知識產(chǎn)權(quán)法院認為,點點樂公司已經(jīng)盡力舉證,而與侵權(quán)行為相關(guān)的證據(jù)由犀牛公司、暢夢公司掌握,法院以證據(jù)出示令的方式責(zé)令犀牛公司、暢夢公司提交有關(guān)被控游戲營收的證據(jù),但犀牛公司、暢夢公司未能提交反映真實營收的證據(jù),存在刻意隱瞞游戲收入的主觀故意。因此,法院綜合考慮涉案商標(biāo)的知名度及其游戲的營收額均較高、被控侵權(quán)游戲的下載次數(shù)量巨大、侵權(quán)的主觀故意程度,以及網(wǎng)絡(luò)游戲利潤率較高等因素,改判暢夢公司、犀牛公司賠償點點樂公司經(jīng)濟損失300萬元。
●典型意義●
本案是上海法院審理知識產(chǎn)權(quán)案件首次在查明損害賠償數(shù)額中運用證據(jù)出示令制度,對證據(jù)出示令制度和舉證妨礙制度進行了積極探索。本案二審判決強化了有利于侵權(quán)事實查明的證據(jù)審查機制,依法減輕權(quán)利人舉證負擔(dān),在加大知識產(chǎn)權(quán)司法保護力度中發(fā)揮了積極作用。
●案例索引●
一審:上海市普陀區(qū)人民法院(2018)滬0107民初8818號
合議庭:張佳璐 向 穎 高遂文
二審:上海知識產(chǎn)權(quán)法院(2019)滬73民終130號
合議庭:錢光文 范靜波 黃旻若
04、典型案件
先行判決及時制止侵權(quán)
——瓦萊奧清洗系統(tǒng)公司訴廈門盧卡斯汽車配件有限公司、廈門富可汽車配件有限公司、陳某某侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案
●案情簡介●
原告:瓦萊奧清洗系統(tǒng)公司(以下簡稱瓦萊奧公司)
被告:廈門盧卡斯汽車配件有限公司(以下簡稱盧卡斯公司)
被告:廈門富可汽車配件有限公司(以下簡稱富可公司)
被告:陳某某
瓦萊奧公司系名稱為“機動車輛的刮水器的連接器及相應(yīng)的連接裝置”發(fā)明專利的專利權(quán)人。瓦萊奧公司發(fā)現(xiàn)盧卡斯公司、富可公司、陳某某未經(jīng)許可制造、銷售、許諾銷售的雨刮器產(chǎn)品落入涉案專利權(quán)利要求1-10的保護范圍,構(gòu)成對其專利權(quán)的侵犯,故訴至法院,請求判令盧卡斯公司、富可公司和陳某某立即停止侵權(quán)行為并賠償經(jīng)濟損失及合理費用共計600萬元。一審審理期間,瓦萊奧公司認為被訴侵權(quán)行為仍在持續(xù),嚴重影響其專利產(chǎn)品的銷量,懸而未決的訴訟影響了其市場業(yè)務(wù),遂申請法院先行認定被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入涉案專利權(quán)利要求1-10的保護范圍,并判令盧卡斯公司、富可公司和陳某某立即停止侵權(quán)行為。
●裁判結(jié)果●
上海知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認為,雙方當(dāng)事人對被訴侵權(quán)產(chǎn)品是否落入涉案專利權(quán)利要求1-10的保護范圍爭議較大,而該爭議系本案的核心問題,直接關(guān)系到盧卡斯公司、富可公司和陳某某應(yīng)否承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任及賠償數(shù)額的確定等問題,瓦萊奧公司申請法院就該問題先行作出認定,于法不悖,且有利于進一步審查認定本案大量的賠償證據(jù),節(jié)約司法資源,可予以支持。經(jīng)審理認定,被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入涉案專利權(quán)利要求1-3、6-10的保護范圍,盧卡斯公司、富可公司實施了制造、銷售和許諾銷售專利產(chǎn)品的行為,法院依法先行判決盧卡斯公司、富可公司立即停止上述侵權(quán)行為。一審判決后,盧卡斯公司和富可公司提起上訴。最高人民法院二審判決駁回上訴,維持原判。
●典型意義●
本案系上海法院首次對專利侵權(quán)作出先行判決且當(dāng)事人就先行判決單獨提起上訴的案件。專利侵權(quán)案件中,被訴侵權(quán)產(chǎn)品是否落入涉案專利的保護范圍以及賠償數(shù)額的確定往往是審理的重點。而在權(quán)利人主張高額賠償?shù)陌讣?,往往需花費較多時間確定賠償額,在此期間,若被訴侵權(quán)行為一直持續(xù)將導(dǎo)致權(quán)利人損失不斷擴大。本案引入先行判決審理機制,根據(jù)已查明的事實對被訴侵權(quán)產(chǎn)品是否落入涉案專利保護范圍,即是否構(gòu)成侵權(quán)作出先行判決,并允許當(dāng)事人就此部分判決單獨提起上訴,有利于及時制止侵權(quán)行為,對同類案件的審理具有借鑒意義。
●案例索引●
一審:上海知識產(chǎn)權(quán)法院(2016)滬73民初859號
合議庭:徐 飛 楊馥宇 程曉鳴
二審:最高人民法院(2019)最高法知民終2號
合議庭:羅東川 王 闖 朱 理 徐卓斌 任曉蘭
05、典型案件
禁止利用技術(shù)手段劫持瀏覽器
——上海二三四五網(wǎng)絡(luò)科技有限公司與北京獵豹網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等不正當(dāng)競爭糾紛案
●案情簡介●
上訴人(原審被告):北京獵豹網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡稱獵豹網(wǎng)絡(luò)公司)
上訴人(原審被告):北京獵豹移動科技有限公司(以下簡稱獵豹移動公司)
上訴人(原審被告):北京金山安全軟件有限公司(以下簡稱金山軟件公司)
被上訴人(原審原告):上海二三四五網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡稱二三四五網(wǎng)絡(luò)公司)
二三四五網(wǎng)絡(luò)公司系2345網(wǎng)址導(dǎo)航、2345王牌瀏覽器的經(jīng)營者,其中2345網(wǎng)址導(dǎo)航在中國網(wǎng)址導(dǎo)航市場中排名前列。三上訴人共同經(jīng)營金山毒霸軟件,并通過以下行為將終端用戶設(shè)定的2345網(wǎng)址導(dǎo)航主頁變更為由獵豹移動公司主辦的毒霸網(wǎng)址大全:通過金山毒霸的“垃圾清理”功能變更瀏覽器主頁;通過金山毒霸升級程序的“一鍵清理”彈窗,默認勾選“立即鎖定毒霸網(wǎng)址大全為瀏覽器主頁,保護瀏覽器主頁不被篡改”,無論用戶是否取消該勾選,瀏覽器主頁均被變更;通過金山毒霸的“一鍵云查殺”“版本升級”“瀏覽器保護”等功能變更瀏覽器主頁,并針對不同瀏覽器進行區(qū)別對待;通過金山毒霸的“安裝完成”彈窗,默認勾選“設(shè)置毒霸導(dǎo)航為瀏覽器主頁”,無論用戶是否取消該勾選,瀏覽器主頁均被變更;通過金山毒霸“開啟安全網(wǎng)址導(dǎo)航,防止誤入惡意網(wǎng)站”彈窗,誘導(dǎo)用戶點擊“一鍵開啟”變更瀏覽器主頁;通過金山毒霸的卸載程序篡改用戶計算機注冊表數(shù)據(jù)以變更瀏覽器主頁。二三四五網(wǎng)絡(luò)公司遂向法院起訴,請求判令獵豹網(wǎng)絡(luò)公司、獵豹移動公司和金山軟件公司立即停止實施篡改主頁、劫持流量等不正當(dāng)競爭行為,公開澄清事實、消除影響,共同賠償經(jīng)濟損失1,000萬元和公證費13,060元。
●裁判結(jié)果●
一審法院認為,獵豹網(wǎng)絡(luò)公司、獵豹移動公司和金山軟件公司在發(fā)揮安全軟件正常功能時未采取必要且合理的方式,超出合理限度實施了干預(yù)其他軟件運行的行為,不僅違反了誠實信用原則和公認的商業(yè)道德,還違反了平等競爭的原則,遂判決三公司立即停止實施涉案不正當(dāng)競爭行為,連帶賠償二三四五網(wǎng)絡(luò)公司經(jīng)濟損失及合理費用合計人民幣3,013,060元。三公司不服一審判決,提起上訴。
上海知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認為,在三上訴人通過金山毒霸軟件安裝、運行及卸載過程中實施的變更網(wǎng)絡(luò)用戶瀏覽器主頁的六類行為中,三上訴人作為安全軟件以及與原告經(jīng)營的一般終端軟件具有直接競爭關(guān)系軟件的經(jīng)營者,在發(fā)揮安全軟件正常功能時未采取必要、合理的方式,超出合理限度實施了干預(yù)其他軟件運行的行為,并給其他經(jīng)營者造成損害。三上訴人利用網(wǎng)絡(luò)用戶對其作為安全軟件經(jīng)營者的信任,或未告知用戶,或?qū)嵤┨摷購棿靶袨?,或?qū)嵤┛謬槒棿靶袨樽兏脩魹g覽器主頁,直接侵害了網(wǎng)絡(luò)用戶的知情權(quán)和選擇權(quán),亦使二三四五網(wǎng)絡(luò)公司合法權(quán)益及良好商譽受到了實際損害,使自己獲得非法利益,上述行為業(yè)已違反誠實信用原則和公認的商業(yè)道德而具有不正當(dāng)性及可責(zé)性。同時,三上訴人在通過金山毒霸軟件變更網(wǎng)絡(luò)用戶瀏覽器主頁過程中實施的區(qū)別對待行為違反了平等競爭原則,故依據(jù)法律規(guī)定,三上訴人的上述競爭行為構(gòu)成不正當(dāng)競爭。一審判決認定事實清楚,適用法律正確,遂判決駁回上訴,維持原判。
●典型意義●
隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的市場競爭行為日趨激烈,流量成為經(jīng)營主體在互聯(lián)網(wǎng)空間中的重要爭奪目標(biāo)。本案涉及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下競爭行為正當(dāng)性的判斷,法院認為,安全類軟件在計算機系統(tǒng)中擁有優(yōu)先權(quán)限,但經(jīng)營者對該種特權(quán)的運用應(yīng)當(dāng)審慎,對終端用戶及其他服務(wù)提供者的干預(yù)行為應(yīng)以“實現(xiàn)功能所必需”為前提。以保障計算機系統(tǒng)安全為名,通過虛假彈窗、恐嚇彈窗等方式擅自變更或者誘導(dǎo)用戶變更其瀏覽器主頁,不正當(dāng)?shù)負寠Z流量利益的行為,不僅損害了其他經(jīng)營者的合法權(quán)益,也侵害了終端用戶的知情權(quán)與選擇權(quán),有違誠實信用原則和公認的商業(yè)道德。法院在審理中既注意審查被訴侵權(quán)行為是否符合法律明文列舉的行為類型,也充分注意綜合評估該行為對競爭的積極和消極效果,妥善地處理好了技術(shù)創(chuàng)新與競爭秩序維護之間的關(guān)系。
●案例索引●
一審:上海市浦東新區(qū)人民法院(2016)滬0115民初5555號
合議庭:宮曉艷 楊 捷 孫寶祥
二審:上海知識產(chǎn)權(quán)法院(2018)滬73民終5號
合議庭:丁文聯(lián) 楊馥宇 易 嘉
06、典型案件
視頻刷量行為構(gòu)成虛假宣傳
——北京愛奇藝科技有限公司與杭州飛益信息科技有限公司等不正當(dāng)競爭糾紛案
●案情簡介●
上訴人(原審原告):北京愛奇藝科技有限公司(以下簡稱愛奇藝公司)
上訴人(原審被告):杭州飛益信息科技有限公司(以下簡稱飛益公司)
上訴人(原審被告):呂某
上訴人(原審被告):胡某
飛益公司是一家專門提供視頻刷量服務(wù)的公司,其與呂某、胡某通過分工合作,運用多個域名,不斷更換訪問IP地址等方式,連續(xù)訪問愛奇藝網(wǎng)站視頻,在短時間內(nèi)迅速提高視頻訪問量,達到刷單成績,以牟取利益。愛奇藝公司訴稱,飛益公司的行為已經(jīng)嚴重損害了其合法權(quán)益,破壞了視頻行業(yè)的公平競爭秩序,飛益公司、呂某、胡某構(gòu)成共同侵權(quán),請求法院判令飛益公司和呂某、胡某立即停止不正當(dāng)競爭行為,刊登聲明、消除影響,并連帶賠償愛奇藝公司經(jīng)濟損失500萬元。飛益公司和呂某、胡某辯稱,愛奇藝公司與飛益公司的經(jīng)營范圍、盈利模式均不相同,不具有競爭關(guān)系,并且涉案的刷量行為未在《反不正當(dāng)競爭法》禁止之列,故飛益公司的刷量行為不構(gòu)成不正當(dāng)競爭。
●裁判結(jié)果●
一審法院認為,飛益公司和呂某、胡某通過技術(shù)手段干擾、破壞愛奇藝網(wǎng)站的訪問數(shù)據(jù),違反公認的商業(yè)道德,損害愛奇藝公司以及消費者的合法權(quán)益,構(gòu)成不正當(dāng)競爭,故依據(jù)《反不正當(dāng)競爭法》第二條判令飛益公司、呂某、胡某向愛奇藝公司連帶賠償50萬元,并刊登聲明,消除影響。一審判決后,愛奇藝公司、飛益公司、呂某、胡某均不服,提起上訴。
上海知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認為,涉案視頻刷量行為屬于《反不正當(dāng)競爭法》所規(guī)定的“虛假宣傳”不正當(dāng)競爭行為。根據(jù)查明的事實,飛益公司、呂某、胡某系分工合作,共同實施了涉案視頻刷量行為,應(yīng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。一審法院酌情確定50萬元的判賠數(shù)額合理,應(yīng)予維持。據(jù)此,判決駁回上訴,維持原判。
●典型意義●
視頻刷量行為是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的新型競爭手段。本案進一步明確了適用《反不正當(dāng)競爭法》來規(guī)制類型化和非類型化不正當(dāng)競爭行為的規(guī)則。視頻刷量行為不僅損害了視頻播放平臺的合法權(quán)益,還使得相關(guān)公眾對網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的質(zhì)量、交易數(shù)量、關(guān)注度產(chǎn)生虛假認知,從而達到吸引消費者的目的,對此可按照《反不正當(dāng)競爭法》的“虛假宣傳”予以規(guī)制。本案判決不僅有力凈化了視頻播放行業(yè),增強了行業(yè)治理黑產(chǎn)刷量行為的信心,還刺破公司面紗、追究刷量個人的法律責(zé)任,對黑產(chǎn)從業(yè)人員形成了強有力的震懾。
●案例索引●
一審:上海市徐匯區(qū)人民法院(2017)滬0104民初18960號
合議庭:王利民 于 是 孫 謐
二審:上海知識產(chǎn)權(quán)法院(2019)滬73民終4號
合議庭:陳惠珍 何 淵 岳琦畝
07、典型案件
依法懲治“深度鏈接”嚴重侵權(quán)行為
——被告人單某侵犯著作權(quán)案
●案情簡介●
被告人:單某
2017年6月至2019年8月期間,被告人單某以營利為目的,注冊名為“神馬微影院”(網(wǎng)址:www.520fhwdy.cn)視頻網(wǎng)站,向王某(另案處理)等人購買解析工具程序,在未經(jīng)著作權(quán)人許可的情況下,利用該解析工具程序,避開權(quán)利人設(shè)置的廣告及付費會員技術(shù)措施,從優(yōu)酷、愛奇藝、搜狐等網(wǎng)站鏈接影視作品,以及從最大資源網(wǎng)(網(wǎng)址:http://www.zuidazy1.com)等盜版視頻網(wǎng)站鏈接影視作品,嵌入其租借的服務(wù)器數(shù)據(jù)庫,通過上述視頻播放鏈接向用戶提供在線觀看服務(wù)。經(jīng)鑒定,“神馬微影院”后臺視頻管理菜單中共存在視頻18,659部,用戶通過解析工具程序訪問上述正版網(wǎng)站視頻共計9,817,586次?!吧耨R微影院”網(wǎng)站運行期間,被告人單某通過“點推廣告聯(lián)盟”“辛巴聯(lián)盟”招攬,并在網(wǎng)站主頁設(shè)置各類廣告,通過廣告推廣平臺收取廣告費用共計人民幣404,121.28元。2019年9月10日,被告人單某被公安人員抓獲,其到案后如實供述了上述犯罪事實。
● 裁判結(jié)果 ●
上海市第三中級人民法院經(jīng)審理認為,被告人單某以營利為目的,未經(jīng)著作權(quán)人許可,復(fù)制發(fā)行其影視作品,情節(jié)特別嚴重,其行為已構(gòu)成侵犯著作權(quán)罪。被告人單某具有坦白情節(jié),可以從輕處罰,其自愿認罪認罰,并于庭前預(yù)繳了罰金,可以依法從寬處理。據(jù)此判決:一、被告人單某犯侵犯著作權(quán)罪,判處有期徒刑三年,并處罰金人民幣二十萬元;二、違法所得予以追繳,扣押在案的供犯罪所用的本人財物予以沒收。一審判決后,被告人單某不服,提起上訴。
二審期間,單某自愿撤回上訴,上海市高級人民法院遂裁定準(zhǔn)許撤回上訴。
●典型意義●
在深度鏈接型侵犯著作權(quán)刑事案件中,行為人通過破壞正版網(wǎng)站技術(shù)措施的方式,非法獲取正版影視資源,并設(shè)置鏈接通過信息網(wǎng)絡(luò)向公眾傳播,嚴重侵犯了著作權(quán)人的合法權(quán)益。這種網(wǎng)絡(luò)侵權(quán)方式運營成本低,但傳播范圍廣、非法獲利多,在網(wǎng)站上刊登的廣告往往還涉及賭博等違法內(nèi)容,其社會危害性較傳統(tǒng)的侵犯著作權(quán)犯罪更為嚴重。本案通過準(zhǔn)確把握行為實質(zhì),嚴格適用法律,對嚴重損害權(quán)利人利益的網(wǎng)絡(luò)深度鏈接行為予以刑事懲治,對規(guī)范網(wǎng)絡(luò)運營、凈化網(wǎng)絡(luò)環(huán)境具有一定的示范效應(yīng)。
●案例索引●
一審:上海市第三中級人民法院(2020)滬03刑初11號
合議庭:高衛(wèi)萍 程亭亭 徐玉蘭
二審:上海市高級人民法院(2020)滬刑終48號
合議庭:張本勇 張 瑩 陶 冶
08、典型案件
嚴厲打擊規(guī)?;倜白陨虡?biāo)犯罪
——被告人許某等假冒注冊商標(biāo)、被告人王某銷售假冒注冊商標(biāo)的商品案
●案情簡介●
被告人: 許某、張某寶、謝某、王某、鐘某、魯某、張某柱、覃某、寧某、黃某
法國萊雅公司和日本株式會社DR.CI:LABO在我國化妝品等商品上先后分別注冊了“KIEHL’S”“科顏氏”和“LaboLabo”商標(biāo)。2015年至案發(fā)期間,許某為非法牟利,在未取得商標(biāo)權(quán)利人許可的情況下,委托黃某研發(fā)、生產(chǎn)假冒“KIEHL’S”“LaboLabo”化妝品的配方和原料,先后委托魯某或者通過鐘某委托寧某印制假冒的“KIEHL’S”粘貼商標(biāo)標(biāo)識和熱轉(zhuǎn)印商標(biāo)標(biāo)識,委托他人提供化妝品瓶子、瓶蓋、紙盒等包裝材料,并陸續(xù)雇傭張某柱、覃某、張某寶、謝某在生產(chǎn)窩點內(nèi)對假冒“KIEHL’S”“LaboLabo”化妝品進行灌裝、貼標(biāo)、裝盒、打包、收發(fā)貨,許某再將假冒“KIEHL’S”“LaboLabo”品牌的化妝品銷售給王某等人進行零售。被告人許某、黃某、張某柱、張某寶、覃某、謝某等六人生產(chǎn)、銷售假冒注冊商標(biāo)商品金額均為463萬余元,被告人魯某參與假冒注冊商標(biāo)商品金額415余萬元,王某非法銷售假冒注冊商標(biāo)商品金額410余萬元,被告人鐘某、寧某參與假冒注冊商標(biāo)金額45萬元。
●裁判結(jié)果●
上海市第三中級人民法院經(jīng)審理認為,被告人許某等九人未經(jīng)注冊商標(biāo)權(quán)人許可,在同一種商品上使用與注冊商標(biāo)相同的商標(biāo),并對外銷售,情節(jié)特別嚴重,其行為均已構(gòu)成假冒注冊商標(biāo)罪。在共同犯罪中,被告人許某、黃某系主犯,應(yīng)當(dāng)按照所參與組織、指揮的全部犯罪處罰;被告人魯某、張某柱、張某寶、覃某、謝某、鐘某、寧某參與共同犯罪,均系從犯,依法按照其參與的犯罪金額減輕處罰。被告人王某銷售明知是假冒注冊商標(biāo)的商品,銷售金額巨大,其行為構(gòu)成銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪。故法院以假冒注冊商標(biāo)罪判處被告人許某有期徒刑四年六個月,并處罰金二百二十萬元;判處被告人黃某有期徒刑三年,并處罰金三十三萬元;判處被告人魯某有期徒刑一年十個月,并處罰金八萬元;分別判處被告人張某柱、張某寶、覃某、謝某、鐘某有期徒刑一年四個月,并處罰金七萬元至五萬元;判處被告人寧某有期徒刑一年四個月,緩刑二年,并處罰金五萬元;以銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪判處被告人王某有期徒刑四年,并處罰金二百一十萬元;查扣在案的侵權(quán)產(chǎn)品、侵權(quán)商標(biāo),用于犯罪的制假工具、通訊工具等予以沒收,追繳各被告人的違法所得。一審判決后,被告人許某、魯某認為一審量刑過重,提起上訴。
上海市高級人民法院經(jīng)審理認為,原判認定被告人許某、魯某等九人犯假冒注冊商標(biāo)罪,被告人王某犯銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,適用法律正確,量刑適當(dāng),審判程序合法,故裁定駁回上訴,維持原判。
●典型意義●
“KIEHL’S”“科顏氏”商標(biāo)和“LaboLabo”分別是世界知名化妝品公司法國萊雅公司以及日本株式會社DR.CI:LABO在我國注冊的商標(biāo)。被告人許某等人實施了“一條龍”式的假冒注冊商標(biāo)和銷售假冒注冊商標(biāo)商品的犯罪行為,犯罪金額特別巨大,社會影響惡劣。法院根據(jù)共同犯罪理論和相關(guān)法律規(guī)定,準(zhǔn)確認定各名被告人參與共同犯罪的金額,結(jié)合其在共同犯罪中的地位和作用,區(qū)分主、從犯,在法定刑幅度內(nèi)判處人身自由刑、并按照非法經(jīng)營數(shù)額50%以上一倍以下判處罰金刑,定罪準(zhǔn)確,量刑適當(dāng),嚴格、平等保護了國外商標(biāo)權(quán)利人的合法權(quán)益。本案對各名被告人犯罪性質(zhì)、犯罪金額的認定,科學(xué)區(qū)分主從犯以及嚴格適用罰金刑,對于此類案件的審理具有示范和借鑒意義。二審宣判后,法國駐中國大使館外交照會上海市高級人民法院表示感謝,認為該案的判決有助于提高外國企業(yè)對中國營商環(huán)境的信心。被害單位法國萊雅公司設(shè)立在中國的歐萊雅(中國)有限公司專門寫來感謝信,認為通過該案的判決看到了中國司法機關(guān)嚴懲知識產(chǎn)權(quán)犯罪、加強知識產(chǎn)權(quán)保護、維護企業(yè)和消費者利益、優(yōu)化營商環(huán)境的決心。
● 案例索引 ●
一審:上海市第三中級人民法院(2019)滬03刑初55號
合議庭:顧軍偉 高衛(wèi)萍 徐玉蘭
二審:上海市高級人民法院(2019)滬刑終106號
合議庭:張 斌 張 瑩 張本勇
09、典型案件
依法運用自由刑和罰金刑加大懲治力度
——被告人游某等人銷售假冒注冊商標(biāo)的商品案
●案情簡介●
被告人:游某、康某、王某、代某、徐某
被告人游某、康某、王某、代某、徐某等人自2006年8月起,先后利用互聯(lián)網(wǎng)銷售平臺、售假網(wǎng)站,向境外銷售假冒注冊商標(biāo)的商品。游某等人租賃上海市普陀區(qū)古浪路某處、湖北省公安縣斗湖堤長江路某處作為客服中心,招募客服人員,通過在境外網(wǎng)站、論壇發(fā)布廣告向境外客戶推銷假冒“Nike”“Ralph Lauren”“Louis Vuitton”等品牌的商品,待客戶下單收取貨款后,根據(jù)訂單需求安排人員在廣州、莆田等地采購假冒品牌商品,通過物流公司將商品發(fā)往境外。經(jīng)鑒定,2006年8月至2018年5月,被告人游某等人銷售訂單清單中涉及商標(biāo)443個,其中281個在國內(nèi)注冊商標(biāo)的訂單金額為35,062,974.51元;其中,經(jīng)權(quán)利人鑒定系假冒品牌商品的商標(biāo)34個,訂單金額25,660,960.41元。
●裁判結(jié)果●
上海市第三中級人民法院經(jīng)審理認為,被告人游某、康某、王某、代某、徐某未經(jīng)注冊商標(biāo)所有人許可,銷售明知是假冒注冊商標(biāo)的商品,銷售金額達2,566萬余元,數(shù)額巨大,其行為已構(gòu)成銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪。在共同犯罪中,游某、康某、王某系主犯,應(yīng)當(dāng)依照其所參與的全部犯罪處罰;代某、徐某系從犯,依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。五被告人到案后均如實供述自己的罪行,依法可以從輕處罰。五被告人在庭審中均能自愿認罪,并主動預(yù)繳部分罰金,依法可酌情從輕處罰。根據(jù)各被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)及認罪、悔罪表現(xiàn),法院以銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪判處游某有期徒刑五年,并處罰金人民幣四百萬元;判處康某有期徒刑四年九個月,并處罰金人民幣三百五十萬元;判處王某有期徒刑四年九個月,并處罰金人民幣三百五十萬元;判處代某有期徒刑二年九個月,并處罰金人民幣一百萬元;判處徐某有期徒刑一年六個月,緩刑一年六個月,并處罰金人民幣十萬元。判決后,各被告人均未上訴,公訴機關(guān)未抗訴,案件已經(jīng)生效。
●典型意義●
法院綜合全案證據(jù)情況,從犯意提起、所處地位及利潤分配等方面分析,認定游某、康某、王某在本案售假活動中雖分工不同,但均屬管理層,所起作用相當(dāng),均起主要作用,最終對三人以主犯判處五年至四年九個月不等有期徒刑,并處五百萬元至三百五十萬元不等罰金,確保罰當(dāng)其罪,依法加大了對權(quán)利人的保護力度,為類似案件的審理提供了一定的參考,體現(xiàn)了法院不斷加強知識產(chǎn)權(quán)司法保護的態(tài)度和決心。同時,通過本案判決倡導(dǎo)社會公眾抵制假貨,關(guān)注商標(biāo)保護,形成尊重和保護知識產(chǎn)權(quán)的氛圍。
●案例索引●
一審:上海市第三中級人民法院(2019)滬03刑初56號
合議庭:曹芬芳 高衛(wèi)萍 徐玉蘭
10、典型案件
依法監(jiān)督行政機關(guān)嚴格執(zhí)法
——上海傳人保健化妝品廠有限公司訴上海市青浦區(qū)市場監(jiān)督管理局不服行政處罰決定案
●案情簡介●
上訴人(原審原告):上海傳人保健化妝品廠有限公司(以下簡稱傳人公司)
被上訴人(原審被告):上海市青浦區(qū)市場監(jiān)督管理局(以下簡稱青浦市場監(jiān)督局)
青浦市場監(jiān)督局于2014年5月19日接到福建片仔癀化妝品有限公司投訴件,投訴傳人公司生產(chǎn)的“片仔癀”花露水侵犯該公司商標(biāo)使用權(quán),要求查處。青浦市場監(jiān)督局于2014年6月3日立案調(diào)查,同年8月18日青浦市場監(jiān)督局以傳人公司向國家工商行政管理總局商標(biāo)局提起撤銷“片仔癀”注冊商標(biāo)申請為由,對案件中止調(diào)查,同時延長案件的辦理期限。同年12月19日,青浦市場監(jiān)督局以傳人公司的申請未得到國家商標(biāo)局受理為由,恢復(fù)調(diào)查,并再次延長案件的辦理期限。經(jīng)聽證程序后,2016年3月4日青浦市場監(jiān)督局向傳人公司作出《行政處罰決定書》。傳人公司雖繳納了罰款,但是不服行政處罰決定,在法定期限內(nèi)向一審法院提起行政訴訟,請求撤銷青浦市場監(jiān)督局作出的處罰決定書。
●裁判結(jié)果●
一審法院認為,青浦市場監(jiān)督局接到投訴后即對傳人公司進行調(diào)查取證,事實清楚,程序合法,處罰得當(dāng)。針對傳人公司提出青浦市場監(jiān)督局辦理案件超期限,一審法院認為,青浦市場監(jiān)督局延期辦結(jié)經(jīng)過審批,并未違背《工商行政管理機關(guān)行政處罰程序規(guī)定》第五十七條的規(guī)定。因此,一審法院判決,駁回傳人公司的訴訟請求。一審判決后,傳人公司不服,提起上訴。
上海知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認為,青浦市場監(jiān)督局認定傳人公司的行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)并作出行政處罰決定于法有據(jù),并無不當(dāng)。青浦市場監(jiān)督局在中止調(diào)查的同時延長案件辦理期限的行為,雖經(jīng)過審批程序,但其所依據(jù)的理由并無證據(jù)佐證,屬于程序輕微違法行為。鑒于該行政行為未對傳人公司的實體權(quán)利產(chǎn)生實際影響,故法院不撤銷該行政行為。
●典型意義●
法院在審查行政處罰程序是否違法的過程中,不僅要審查行政機關(guān)延期處理案件有無經(jīng)過審批程序,還應(yīng)對延期理由是否客觀存在進行審查,該判決明確了審查行政處罰程序合法性的標(biāo)準(zhǔn)。同時,對于行政處罰程序輕微違法但對相對人權(quán)利沒有實質(zhì)影響的行政行為,法院作出違法確認而不再撤銷,充分體現(xiàn)了法院依法監(jiān)督行政機關(guān)嚴格執(zhí)法的行政審判職能。
●案例索引●
一審:上海市青浦區(qū)人民法院(2016)滬0118行初153號
合議庭:王美芳 朱堅峰 楊寶勤
二審:上海知識產(chǎn)權(quán)法院(2017)滬73行終2號
合議庭:何 淵 范靜波 朱曉婕
來源:上海知產(chǎn)法院
編輯:IPRdaily王穎 校對:IPRdaily縱橫君
注:原文鏈接:上海知產(chǎn)法院、上海三中院通報10大典型案件!(擊標(biāo)題查看原文)
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