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案例|被訴侵權(quán)人提出現(xiàn)有技術(shù)抗辯的依據(jù)應(yīng)具有合法性

行業(yè)
納暮2年前
案例|被訴侵權(quán)人提出現(xiàn)有技術(shù)抗辯的依據(jù)應(yīng)具有合法性

#本文僅代表作者觀點,不代表IPRdaily立場#


“侵害專利權(quán)糾紛案件中,被訴侵權(quán)人據(jù)以主張現(xiàn)有技術(shù)抗辯的現(xiàn)有技術(shù)系其本人或者其授意的第三人違反明示或者默示的保密義務(wù)而公開的技術(shù)方案的,人民法院對其基于該技術(shù)方案的現(xiàn)有技術(shù)抗辯不予支持?!?/strong>


案情簡介


環(huán)*公司是涉案專利的專利權(quán)人,周*公司管理的周莊旅游景區(qū)內(nèi)使用的被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入涉案專利權(quán)利要求1的保護范圍,被訴侵權(quán)產(chǎn)品系鎮(zhèn)*公司向法*公司購買。環(huán)*公司認為周*公司、鎮(zhèn)*公司、法*公司的上述行為侵害了環(huán)*公司的涉案專利權(quán),故訴至法院,請求判令各方停止侵權(quán)并賠償損失。


在專利申請日前,環(huán)*公司與法*公司曾簽訂《采購合同》,約定環(huán)*公司采購的與被訴侵權(quán)產(chǎn)品相關(guān)的專利權(quán)屬于環(huán)*公司,且法*公司對被訴侵權(quán)產(chǎn)品的知識產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)品資料、業(yè)務(wù)模式、軟件功能負有保密義務(wù)?!恫少徍贤泛炗喓蟮膬蓚€月,法*公司將涉案專利技術(shù)方案公開發(fā)布在須知網(wǎng)上。


案件審理中,法*公司以前述在須知網(wǎng)公開的文章和圖片為依據(jù)主張現(xiàn)有技術(shù)抗辯。


裁判要旨


關(guān)于法*公司在須知網(wǎng)公開的文章及圖片是否導(dǎo)致被訴侵權(quán)技術(shù)方案為公眾所知,最高人民法院認為:


2008年修正的專利法第六十二條規(guī)定:“在專利侵權(quán)糾紛中,被訴侵權(quán)人有證據(jù)證明其實施的技術(shù)或者設(shè)計屬于現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計的,不構(gòu)成侵犯專利權(quán)?!钡诙l第五款規(guī)定:“本法所稱現(xiàn)有技術(shù),是指申請日以前在國內(nèi)外為公眾所知的技術(shù)。”由此可見,現(xiàn)有技術(shù)成立的前提是該技術(shù)在涉案專利申請日前處于為公眾所知的狀態(tài)。


現(xiàn)有技術(shù)抗辯制度一方面可以防止社會公眾遭受不當(dāng)授權(quán)的專利權(quán)人提出的侵權(quán)訴訟的侵擾,在無效宣告行政程序之外提供更為便捷的救濟措施;另一方面,其也為善意使用現(xiàn)有技術(shù)的社會公眾提供一種穩(wěn)定的合理預(yù)期,可以對自身行為進行合理預(yù)測和評價。就前者而言,不當(dāng)授權(quán)的專利顯然不應(yīng)獲得法律保護,社會公眾可以自由使用該項技術(shù)。對后者而言,不論被訴侵權(quán)產(chǎn)品是否落入涉案專利的保護范圍,只要行為人使用的是現(xiàn)有技術(shù),即可以合法使用。因此一般情況下,只要是屬于申請日以前在國內(nèi)外為公眾所知的技術(shù)(包括但不限于通過公開出版、公開使用方式公開的技術(shù)),均可以作為被訴侵權(quán)人提出現(xiàn)有技術(shù)抗辯的依據(jù)。


但是,民事主體從事民事活動,應(yīng)當(dāng)遵循誠信原則,同時不得違反法律和公序良俗,這是民法的基本原則。作為一項民事訴訟中的侵權(quán)抗辯事由,現(xiàn)有技術(shù)抗辯的行使也應(yīng)遵循上述民法基本原則,被訴侵權(quán)人在有關(guān)抗辯事由中應(yīng)當(dāng)是善意或者無過錯的一方,任何人不能因自身違法或不當(dāng)行為而獲得利益。如果被訴侵權(quán)人主張現(xiàn)有技術(shù)抗辯的現(xiàn)有技術(shù),系由其本人或者由其授意的第三人違反明示或者默示保密義務(wù)而公開的技術(shù)方案,則該被訴侵權(quán)人不得依據(jù)該項現(xiàn)有技術(shù)主張現(xiàn)有技術(shù)抗辯,否則將使得被訴侵權(quán)人因自身違法公開行為而獲得利益,明顯違反民法基本原則和專利法立法精神。

本案中,根據(jù)環(huán)*公司與法*公司于2017年10月27日簽訂的《采購合同》的約定,環(huán)*公司采購的兒童推車租賃設(shè)備及相關(guān)設(shè)計的專利權(quán)屬于環(huán)*公司,且法*公司對兒童推車租賃設(shè)備的知識產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)品資料、業(yè)務(wù)模式、軟件功能負有保密義務(wù)。據(jù)此,法*公司在須知網(wǎng)公開文章及圖片的行為屬于違反合同保密義務(wù)的披露行為。法*公司未經(jīng)專利權(quán)人環(huán)*公司同意而公開涉案專利技術(shù)方案,違反合同義務(wù),其行為具有違法性和可責(zé)難性,基于前述有關(guān)民法基本原則,其不能依據(jù)該項現(xiàn)有技術(shù)主張現(xiàn)有技術(shù)抗辯。法*公司二審提交的相關(guān)反證不能用于支持其所主張的現(xiàn)有技術(shù)抗辯,本院對此不予支持。


附:判決書全文


廣東法瑞納科技有限公司、上海環(huán)莘電子科技有限公司等侵害實用新型專利權(quán)糾紛民事申請再審審查民事裁定書


中華人民共和國最高人民法院

民 事 裁 定 書

最高法民申107號


再審申請人(一審被告、二審被上訴人):廣東法瑞納科技有限公司。
法定代表人:房建濤,該公司執(zhí)行董事和經(jīng)理。
委托訴訟代理人:黃仁東,廣東君熙律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人:謝翠如,廣東君熙律師事務(wù)所律師。

被申請人(一審原告、二審上訴人):上海環(huán)莘電子科技有限公司。
法定代表人:趙為,該公司總經(jīng)理。

二審被上訴人(一審被告):江蘇水鄉(xiāng)周莊旅游股份有限公司。
法定代表人:朱麗榮,該公司董事長。

二審被上訴人(一審被告):北京鎮(zhèn)邊網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司。
法定代表人:左秀榮,該公司總經(jīng)理。


再審申請人廣東法瑞納科技有限公司(以下簡稱法瑞納公司)因與被申請人上海環(huán)莘電子科技有限公司(以下簡稱環(huán)莘公司)及二審被上訴人江蘇水鄉(xiāng)周莊旅游股份有限公司、北京鎮(zhèn)邊網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司侵害實用新型專利權(quán)糾紛一案,不服本院(2020)最高法知民終1568號民事判決,向本院申請再審。本院依法另行組成合議庭進行了審查,現(xiàn)已審查終結(jié)。


法瑞納公司申請再審稱,(一)本案中須知網(wǎng)的文章和圖片的公開構(gòu)成了現(xiàn)有技術(shù)的公開,可以做為現(xiàn)有技術(shù)對比文獻。二審法院對此未否認,但對法瑞納公司主張“現(xiàn)有技術(shù)抗辯”不予認可,違反了《中華人民共和國專利法》第六十二條的規(guī)定,同時間接剝奪了法瑞納公司享有的兩審終審的辯論權(quán)利。(二)本案事實不清,環(huán)莘公司認為手柄不是法瑞納公司設(shè)計的,不在采購合同的范圍內(nèi),法瑞納公司也認可這一說法。但二審法院對于雙方的自述予以否認,進而在未查清事實的情況下,直接做出巨額賠償?shù)呐袥Q,沒有事實依據(jù)。(三)二審法院違反了回避制度,將在前案審理中形成了的慣性思維,運用到本案裁判,直接支持環(huán)莘公司的訴訟主張,沒有事實依據(jù)。(四)一審法院以專利申請日前的三次交貨行為,認定貨交承運人時即完成了銷售環(huán)節(jié),依此推定構(gòu)成了在先公開,從而認定不構(gòu)成侵權(quán)。但二審法院則以貨交承運公司是否遮擋構(gòu)成物理上的公開為由,認定不構(gòu)成公開,這是對一審判決的曲解。請求依法再審改判,維持一審判決。


本院經(jīng)審查認為,對于法瑞納公司主張的現(xiàn)有技術(shù)抗辯能否成立問題,根據(jù)環(huán)莘公司與法瑞納公司于2017年10月27日簽訂的《采購合同》的約定,環(huán)莘公司采購的兒童推車租賃設(shè)備及相關(guān)設(shè)計的專利權(quán)屬于環(huán)莘公司,法瑞納公司對兒童推車租賃設(shè)備的知識產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)品資料、業(yè)務(wù)模式、軟件功能負有保密義務(wù)。而法瑞納公司未經(jīng)環(huán)莘公司同意,在須知網(wǎng)上公開文章及圖片,披露涉案專利技術(shù)方案,違反合同保密義務(wù),違反誠實信用原則,其行為具有違法性,其非法行為不應(yīng)享有法律上的利益,故二審法院對其現(xiàn)有技術(shù)抗辯未予支持并無不當(dāng)。


對于法瑞納公司交付的手柄是否包括在采購合同范圍問題,根據(jù)原審法院查明的事實,法瑞納公司與環(huán)莘公司簽訂《采購合同》,雙方就涉案專利手柄技術(shù)方案進行了詳細論證。雙方亦在工作微信群中先后發(fā)送了兒童推車的效果設(shè)計圖和產(chǎn)品實物圖,圖片清楚揭示了被訴侵權(quán)技術(shù)方案。隨后,法瑞納公司先后三次向環(huán)莘公司交付了兒童推車產(chǎn)品。在案證據(jù)可以證明法瑞納公司已根據(jù)雙方合同約定向環(huán)莘公司交付了被訴侵權(quán)產(chǎn)品。原審法院的相關(guān)認定并不存在事實不清的問題。


對于法瑞納公司將涉案兒童推車租賃設(shè)備交付承運是否導(dǎo)致被訴侵權(quán)技術(shù)方案為公眾所知問題,對此,法瑞納公司沒有證據(jù)證明其交付承運的產(chǎn)品未經(jīng)密封包裝而處于隨時可見的狀態(tài),亦未證明在交付承運時通常采用不包裝或者透明材料包裝的方式。即使法瑞納公司交付承運的產(chǎn)品未經(jīng)密封包裝,也不能就此得出其處于公眾能夠獲知其技術(shù)內(nèi)容的狀態(tài)。因此,法瑞納公司將相關(guān)產(chǎn)品交付承運并未導(dǎo)致被訴侵權(quán)技術(shù)方案為公眾所知,二審判決對此認定并無不當(dāng)。

對于法瑞納公司主張的程序問題,法瑞納公司在二審訴訟中行使了質(zhì)證、辯論等訴訟權(quán)利,二審法院并未剝奪其辯論權(quán);二審合議庭成員并不存在應(yīng)當(dāng)回避的法定事由,法瑞納公司的相關(guān)主張沒有法律依據(jù),不能成立。二審法院經(jīng)審理,依據(jù)相關(guān)事實、證據(jù)及法律依據(jù),并根據(jù)法瑞納公司存在侵權(quán)事實等,在環(huán)莘公司的訴訟請求范圍內(nèi)確定賠償數(shù)額符合法律規(guī)定,并無不當(dāng)。


依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百一十一條第一款、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第三百九十三條第二款之規(guī)定,裁定如下:


駁回廣東法瑞納科技有限公司的再審申請。


審 判 長 張志弘

審 判 員 李 麗

審 判 員 許常海

二〇二二年五月九日

法官助理 張 赫

書 記 員 蘆 菲


(原標(biāo)題:案例|被訴侵權(quán)人提出現(xiàn)有技術(shù)抗辯的依據(jù)應(yīng)具有合法性)


來源:IPRdaily綜合贏在IP、中國裁判文書網(wǎng)

編輯:IPRdaily趙甄          校對:IPRdaily縱橫君


注:原文鏈接案例|被訴侵權(quán)人提出現(xiàn)有技術(shù)抗辯的依據(jù)應(yīng)具有合法性點擊標(biāo)題查看原文)


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