原標(biāo)題:2018年廣東法院知識產(chǎn)權(quán)十大案件
廣東省高級人民法院發(fā)布《廣東法院知識產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)狀況白皮書》(簡稱《白皮書》),并公布了2018年度廣東省知識產(chǎn)權(quán)審判十大案件。
案例一
快播公司訴深圳市場監(jiān)管局著作權(quán)行政處罰糾紛案[(2016)粵行終492號]
【案情及裁判】
騰訊公司為涉案24部作品信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)的獨(dú)占許可權(quán)利人。2014年3月18日,騰訊公司以快播公司侵害其涉案作品信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)為由投訴至深圳市場監(jiān)管局,請求予以查處。在手機(jī)上登錄快播客戶端搜索涉案24部影視作品,首選鏈接均為“騰訊視頻”,點(diǎn)擊“騰訊視頻”旁偽造成樂視網(wǎng)、優(yōu)酷、電影網(wǎng)等知名視頻網(wǎng)站的“其他鏈接”下拉選項(xiàng),再點(diǎn)擊進(jìn)入播放具體集數(shù),視頻顯示的播放地址卻是一些不知名的、未依法辦理備案登記的網(wǎng)站。
2014年6月26日,深圳市場監(jiān)管局作出行政處罰決定,責(zé)令快播公司立即停止侵權(quán)行為并對其處以非法經(jīng)營額3倍的罰款26014.8萬元。快播公司申請行政復(fù)議,廣東省版權(quán)局作出維持的行政復(fù)議決定。
快播公司遂向法院起訴,請求判令撤銷上述行政處罰決定。一審判決駁回快播公司訴訟請求。快播公司不服,上訴至廣東高院。二審判決駁回上訴,維持原判。
【典型意義】
本案系全國標(biāo)的額最大的涉互聯(lián)網(wǎng)行政處罰糾紛案件,社會關(guān)注度極高。宣判之后,主流媒體以及學(xué)者均給予了高度評價(jià),《人民法院報(bào)》撰寫的評論員文章稱本案的終審判決“具有極強(qiáng)的警示意義”。本案涉及知識產(chǎn)權(quán)民事、行政以及破產(chǎn)等多部門法的交織,程序及實(shí)體問題繁雜,為著作權(quán)民事侵權(quán)行為是否同時(shí)損害公共利益、如何認(rèn)定互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)存在非法獲利、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)非法經(jīng)營額的計(jì)算等疑難法律問題的處理提供了有借鑒意義的范本。案件的審理起到了懲處侵權(quán)、凈化版權(quán)市場的良好社會效果,對于促進(jìn)依法行政與加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)市場的競爭秩序均有積極的導(dǎo)向作用。
案例二
美商公司與藍(lán)飛公司等商標(biāo)侵權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛案【(2017)粵民終1395號】
【案情及裁判】
美商公司系美國職業(yè)籃球聯(lián)盟(NBA)的運(yùn)營商,授權(quán)蛙撲公司在中國大陸的卡牌類手機(jī)游戲上使用NBA特征識別庫等內(nèi)容。美商公司、蛙撲公司以藍(lán)飛公司、零線公司等在被訴游戲中模仿使用NBA識別特征庫和商標(biāo)、注冊使用相關(guān)域名,構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)與不正當(dāng)競爭為由,向法院提起訴訟,請求判令藍(lán)飛公司、零線公司等停止實(shí)施不正當(dāng)競爭行為并賠償其經(jīng)濟(jì)損失。
法院認(rèn)為,美商公司和蛙撲公司在本案所主張保護(hù)的NBA特征識別庫,實(shí)質(zhì)上是由眾多富有特征的個(gè)體形象、特征要素和標(biāo)識共同集合而成的NBA集體形象的商品化權(quán)益。而且,與一般的商品化權(quán)益不同,本案涉及的不是某一個(gè)體形象,而是集體形象,涉案NBA識別元素集合客觀上已在中國境內(nèi)對NBA集體形成了可識別性和穩(wěn)定的指向性。被訴游戲?qū)⒋罅縉BA識別元素運(yùn)用于整個(gè)游戲中,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了合理使用和正當(dāng)使用所應(yīng)當(dāng)遵守的必要范圍,屬于足以引起市場混淆、誤認(rèn)的全面模仿使用,明顯違反誠實(shí)信用原則和公認(rèn)的商業(yè)道德,構(gòu)成不正當(dāng)競爭。
【典型意義】
本案涉及全球知名籃球賽事NBA聯(lián)賽及其識別元素的商品化權(quán)益保護(hù)問題。該案因當(dāng)事人的知名度、所涉法律問題的新穎性備受社會關(guān)注。與一般案件不同,本案涉及的不是某一球員個(gè)體形象或具體商標(biāo),而是NBA聯(lián)盟整體形象權(quán)益。本案深入探討了對此類識別特征元素集合進(jìn)行反不正當(dāng)競爭法保護(hù)的理論基礎(chǔ)和條件,對被訴游戲全面模仿和不正當(dāng)使用相關(guān)識別特征元素的行為進(jìn)行了制止,彰顯在市場競爭中倡導(dǎo)遵循誠實(shí)信用原則、遵守商業(yè)道德的知識產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)態(tài)度,既對如何審慎適用反不正當(dāng)競爭法原則性條款、合理保護(hù)集體形象商品化權(quán)益作出良好示范,也對網(wǎng)絡(luò)游戲經(jīng)營者誠實(shí)經(jīng)營、規(guī)范競爭起到良好引導(dǎo)作用。
案例三
國昌電器商店與晟世公司、合時(shí)公司縱向壟斷協(xié)議糾紛案[(2016)粵民終1771號]
【案情及裁判】
晟世公司、合時(shí)公司分別是格力電器在東莞市的總經(jīng)銷商和供貨商,與國昌電器商店簽訂三方協(xié)議,明確約定“終端銷售過程中最低零售價(jià)不得低于每期的最低零售價(jià)……”。后合時(shí)公司因國昌電器商店以低于最低零售價(jià)格銷售了某型號的家用空調(diào)商品,對其進(jìn)行罰款等。國昌電器商店遂主張晟世公司與其簽訂的協(xié)議構(gòu)成縱向壟斷協(xié)議,訴至法院。
法院認(rèn)為縱向壟斷協(xié)議必須具有排除、限制競爭效果才能被認(rèn)定為壟斷協(xié)議。在對限制最低轉(zhuǎn)售價(jià)格行為性質(zhì)的分析判斷中,應(yīng)當(dāng)從相關(guān)市場競爭是否充分、被告市場地位是否強(qiáng)大、被告實(shí)施限制最低轉(zhuǎn)售價(jià)格的目的及后果等因素予以考量。格力家用空調(diào)商品在相關(guān)市場具有相對優(yōu)勢地位,但由于家用空調(diào)商品相關(guān)市場的競爭比較充分,不能認(rèn)定晟世公司具有實(shí)施限制最低轉(zhuǎn)售價(jià)格以達(dá)到獲取高額壟斷利潤的目的,也沒有產(chǎn)生排除和限制競爭的嚴(yán)重后果。據(jù)此,晟世公司、合時(shí)公司不構(gòu)成縱向壟斷行為。
【典型意義】
限制最低轉(zhuǎn)售價(jià)格條款存在于目前市場許多行業(yè)的經(jīng)銷協(xié)議中,如何認(rèn)定該類條款的性質(zhì),在司法審判及行政執(zhí)法中均是難點(diǎn)問題。本案探索了如何判斷縱向壟斷協(xié)議是否具有排除限制競爭效果的方法和路徑,同時(shí)明確該類協(xié)議的舉證責(zé)任分配規(guī)則,對劃清壟斷行為與經(jīng)營者為樹立品牌價(jià)值、制止低價(jià)競爭而制定的限制最低轉(zhuǎn)售價(jià)格條款之間的界線具有重要意義。
案例四
多米諾公司訴杜高公司等侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案[(2017)粵民終2659號]
【案情及裁判】
多米諾公司系注冊在第九類噴墨打印機(jī)上的商標(biāo)權(quán)人。杜高公司、心可公司回收多米諾公司生產(chǎn)銷售的A200噴碼機(jī)的主板,用于組裝成自己的噴碼機(jī)產(chǎn)品,又回收多米諾公司生產(chǎn)銷售的E50噴碼機(jī),對內(nèi)部的改裝墨路系統(tǒng)進(jìn)行改裝后整機(jī)再銷售。多米諾公司認(rèn)為杜高公司、心可公司侵犯其商標(biāo)權(quán),既構(gòu)成刑事犯罪,也構(gòu)成民事侵權(quán)。
涉案刑事訴訟歷經(jīng)上訴、發(fā)回重審、上訴、改判四個(gè)程序后,法院認(rèn)定不屬于“相同商品”而最終改判被告單位無罪,即不構(gòu)成假冒注冊商標(biāo)罪,但本案民事訴訟法院認(rèn)定屬于“類似商品”,杜高公司仍須承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。民事二審認(rèn)為,回收A200主板另行組裝噴碼機(jī)的行為因商標(biāo)權(quán)利用盡而不侵權(quán);改裝多米諾公司A50噴碼機(jī)的行為阻卻商標(biāo)識別功能,構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán),杜高公司承擔(dān)停止侵害和賠償損失等責(zé)任。
【典型意義】
本案系刑民交叉的典型案例,充分體現(xiàn)了在商標(biāo)保護(hù)方面,刑法與民法功能與定位上的差別,以及在知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系中的互補(bǔ)。本案亦為權(quán)利用盡的典型案例,兩種被訴侵權(quán)行為均涉及改裝商品正品,一種行為構(gòu)成侵權(quán),另一種行為因商標(biāo)權(quán)利用盡而不侵權(quán),定性形成強(qiáng)烈反差,恰恰突顯了商標(biāo)功能的發(fā)揮與商品的自由流通之間,存在辯證關(guān)系和利益權(quán)衡。
案例五
微源碼公司與騰訊公司等濫用市場支配地位案【(2017)粵03民初250號】
【案情及裁判】
微源碼公司訴稱騰訊公司運(yùn)營的微信公眾號平臺未經(jīng)許可,封禁微源碼公司在騰訊公司運(yùn)營的微信公眾號,屬于濫用其在移動社交通信行業(yè)占有的市場支配地位,構(gòu)成濫用市場支配地位的壟斷行為。騰訊公司認(rèn)為微源碼公司對本案相關(guān)市場界定錯(cuò)誤,騰訊公司采取封號措施有明確依據(jù),具有充分的正當(dāng)理由,不構(gòu)成濫用市場支配地位的行為。
法院認(rèn)為,雙方爭議行為直接指向的“產(chǎn)品”,是“微信公眾號”,而不是“微信”。微源碼公司在微信公眾平臺注冊并運(yùn)營“微信公眾號”是為了宣傳、推廣其軟件產(chǎn)品,具有自媒體的宣傳推廣功能。本案相關(guān)商品市場應(yīng)為互聯(lián)網(wǎng)平臺在線推廣宣傳服務(wù)市場,能夠滿足產(chǎn)品宣傳、推廣需求的互聯(lián)網(wǎng)渠道等均應(yīng)納入本案相關(guān)商品市場。微源碼公司主張本案相關(guān)商品市場為即時(shí)通信和社交軟件與服務(wù)市場,系未能明晰互聯(lián)網(wǎng)平臺基礎(chǔ)服務(wù)與增值服務(wù)之間相互獨(dú)立的關(guān)系,偏離了微源碼公司對微信公眾號作為宣傳推廣需求的本質(zhì)。因微源碼公司未能證明騰訊公司具有市場支配地位和濫用行為,法院遂判決駁回微源碼公司全部訴訟請求。
【典型意義】
互聯(lián)網(wǎng)平臺在基礎(chǔ)服務(wù)上整合了多種不同類型的增值服務(wù),呈現(xiàn)具有多樣性和復(fù)雜性的特點(diǎn),相互之間的邊界較傳統(tǒng)行業(yè)更為模糊。在濫用市場支配地位案件中,要考察涉案爭議行為是否在相關(guān)市場上產(chǎn)生了競爭損害,首先應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確界定不同服務(wù)之間的商品功能和特性,明晰被訴爭議行為所指向的具體服務(wù),否則會造成相關(guān)市場界定過于寬泛或過于狹窄,影響對行為競爭分析結(jié)果的準(zhǔn)確性。
案例六
谷米公司訴元光公司等不正當(dāng)競爭糾紛案[(2017)粵03民初822號]
【案情及裁判】
自2015年11月至2016年5月,元光公司為了提高其開發(fā)的智能公交APP“車來了”在中國市場的用戶量及信息查詢的準(zhǔn)確度,由時(shí)任該公司法定代表人并任職總裁的邵某授意技術(shù)總監(jiān)陳某,指使公司員工劉某某等人利用網(wǎng)絡(luò)爬蟲技術(shù)大量獲取競爭對手谷米公司同類公交信息查詢軟件“酷米客”APP的實(shí)時(shí)公交信息數(shù)據(jù)后,無償使用于其“車來了”APP軟件,并對外提供給公眾進(jìn)行查詢。谷米公司以元光公司的上述行為違背了公認(rèn)的商業(yè)道德和誠實(shí)信用原則,構(gòu)成不正當(dāng)競爭為由訴至法院。
法院認(rèn)為,谷米公司和元光公司在提供實(shí)時(shí)公交信息查詢服務(wù)軟件的服務(wù)領(lǐng)域存在競爭關(guān)系。元光公司利用網(wǎng)絡(luò)爬蟲技術(shù)大量獲取并且無償使用谷米公司“酷米客”軟件的實(shí)時(shí)公交信息數(shù)據(jù)的行為,實(shí)為一種“不勞而獲”、“食人而肥”的行為,具有非法占用他人無形財(cái)產(chǎn)權(quán)益,破壞他人市場競爭優(yōu)勢,并為自己謀取競爭優(yōu)勢的主觀故意,違反了誠實(shí)信用原則,擾亂了競爭秩序,構(gòu)成不正當(dāng)競爭行為,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的侵權(quán)責(zé)任,據(jù)此判決元光公司向谷米公司賠償經(jīng)濟(jì)損失及合理維權(quán)費(fèi)用50萬元。
【典型意義】
本案涉及反不正當(dāng)競爭法視域下應(yīng)否及如何對公交實(shí)時(shí)運(yùn)行軟件的后臺服務(wù)器大數(shù)據(jù)提供司法保護(hù)的問題,案件類型新穎。本案明確了存儲于權(quán)利人APP后臺服務(wù)器的公交實(shí)時(shí)類信息數(shù)據(jù),因具有實(shí)用性并能夠?yàn)闄?quán)利人帶來現(xiàn)實(shí)或潛在、當(dāng)下或?qū)淼慕?jīng)濟(jì)利益,已經(jīng)具備無形財(cái)產(chǎn)的屬性,應(yīng)當(dāng)屬于受反不正當(dāng)競爭法保護(hù)的法益。在市場競爭環(huán)境中,用戶粘性強(qiáng)弱是衡量產(chǎn)品或服務(wù)競爭力的重要評價(jià)指標(biāo)。軟件實(shí)時(shí)公交信息數(shù)據(jù)雖系免費(fèi)提供公眾查詢,但獲取數(shù)據(jù)的方式須以不違背該軟件權(quán)利人意志的合法方式獲取。未經(jīng)權(quán)利人許可,利用網(wǎng)絡(luò)爬蟲技術(shù)進(jìn)入權(quán)利人的服務(wù)器后臺的方式非法獲取并無償使用權(quán)利人的實(shí)時(shí)公交信息數(shù)據(jù)的行為,具有非法占用他人無形財(cái)產(chǎn)權(quán)益,并為自己謀取競爭優(yōu)勢的主觀故意,違反了誠實(shí)信用原則,擾亂了競爭秩序,應(yīng)認(rèn)定構(gòu)成反不正當(dāng)競爭法一般條款所規(guī)制的不正當(dāng)競爭行為。
案例七
李功志、巫琴非法制造注冊商標(biāo)標(biāo)識罪案[(2018)粵03刑終655號]
【案情及裁判】
涉案“HUAWEI”、“SΛMSUNG”商標(biāo)核定使用在第9類包括手機(jī)用液晶顯示屏在內(nèi)的商品上。經(jīng)查明,2016年8月起,被告人李功志、巫琴等人未經(jīng)商標(biāo)權(quán)人授權(quán),加工生產(chǎn)假冒“三星”、“華為”注冊商標(biāo)的手機(jī)玻璃面板,將排線貼附到手機(jī)蓋板上。被告人李功志是該工廠的日常管理者,負(fù)責(zé)對工廠的機(jī)器設(shè)備進(jìn)行調(diào)試以及對員工進(jìn)行管理。被告人巫琴協(xié)助李功志管理工廠,每加工完成一個(gè)手機(jī)玻璃面板收取客戶1-1.8元不等的加工費(fèi)。2016年11月21日20時(shí)許,民警抓獲被告人李功志、巫琴,并當(dāng)場查獲假冒“三星”手機(jī)玻璃面板10,100個(gè)、“華為”手機(jī)玻璃面板1,200個(gè)、銷售單據(jù)16張及送貨單2本。按被害單位報(bào)價(jià)計(jì),所繳獲面板共計(jì)價(jià)值人民幣648,000元。廣東省深圳市寶安區(qū)人民法院一審根據(jù)被害單位出具的價(jià)格說明,以非法經(jīng)營數(shù)額作為量刑標(biāo)準(zhǔn)作出認(rèn)定。深圳市中級人民法院二審對此予以糾正。認(rèn)為在無法查明實(shí)際銷售價(jià)格和市場中間價(jià)格的情況下,應(yīng)按照刑法規(guī)定的銷售偽造、擅自制造兩種以上注冊商標(biāo)標(biāo)識數(shù)量予以量刑處罰。二審法院據(jù)此判決李功志犯非法制造注冊商標(biāo)標(biāo)識罪,判處有期徒刑二年,并處罰金人民幣五萬元;判決巫琴犯非法制造注冊商標(biāo)標(biāo)識罪,判處有期徒刑一年,并處罰金人民幣六千元。
【典型意義】
本案涉及非法制造注冊商標(biāo)標(biāo)識罪案件中經(jīng)營數(shù)額認(rèn)定的證據(jù)采信標(biāo)準(zhǔn)。明確了相關(guān)司法解釋中關(guān)于市場中間價(jià)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的適用,對涉知識產(chǎn)權(quán)犯罪中非法經(jīng)營數(shù)額證據(jù)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)具有示范性作用。
案例八
廣州王老吉大健康產(chǎn)業(yè)有限公司與王老吉有限公司確認(rèn)不侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案[(2016)粵民終240號]
【案情及裁判】
王老吉有限公司于1991年在香港注冊,于2004年變更為現(xiàn)公司名稱,在第32類“飲料”商品上享有“吉慶時(shí)分”注冊商標(biāo)專用權(quán),并將該商標(biāo)許可給加多寶公司等關(guān)聯(lián)企業(yè)。大健康公司在其生產(chǎn)、銷售的“王老吉”飲料外包裝上使用了“吉慶時(shí)分”的字樣。王老吉有限公司在全國各地工商部門投訴前述使用行為構(gòu)成侵害其商標(biāo)權(quán),導(dǎo)致大健康公司因此受到多次行政處罰。大健康公司向法院起訴,請求判決確認(rèn)其使用“吉慶時(shí)分”字樣的方式不侵犯前述商標(biāo)權(quán)。
法院認(rèn)為,大健康公司因王老吉有限公司的投訴等行為處于不安狀態(tài),發(fā)出催告函催促其起訴,王老吉有限公司卻一直未就大健康公司前述使用“吉慶時(shí)分”行為向法院起訴,因此本案符合確認(rèn)不侵害商標(biāo)權(quán)之訴的受理?xiàng)l件。涉案商品外包裝上既有字體較小、位置處于邊緣的廣告語“吉慶時(shí)分喝王老吉”,又有字體較大、位置顯眼的“王老吉”注冊商標(biāo),故消費(fèi)者不會認(rèn)為前述“吉慶時(shí)分”字樣是在發(fā)揮識別商品來源的作用,判決確認(rèn)原告前述行為不構(gòu)成侵害商標(biāo)權(quán)。
【典型意義】
本案涉及加多寶集團(tuán)與廣藥集團(tuán)之間關(guān)于后者對“吉慶時(shí)分”字樣的使用是否構(gòu)成侵權(quán)的糾紛,社會關(guān)注度較高。本案正確劃定了商標(biāo)權(quán)人權(quán)利的邊界,防止商標(biāo)權(quán)人濫用權(quán)利影響競爭企業(yè)的正常經(jīng)營,對審理同類案件具有重要的參考意義。此外,本案為確認(rèn)不侵權(quán)之訴的典型案例,對類似案件具有較強(qiáng)的參考作用。
案例九
求知公司與新浪公司侵害計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)糾紛[(2016)粵73民初1387號]
【案情及裁判】
求知公司是“考無憂全國專業(yè)技術(shù)人員計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力考試輔導(dǎo)軟件”的著作權(quán)人,該軟件通過官網(wǎng)www.k51.com.cn發(fā)布,由用戶下載客戶端后購買各模塊注冊碼進(jìn)行使用。該公司在2015年發(fā)現(xiàn)新浪公司經(jīng)營的新浪博客上,某博客用戶在其個(gè)人博客主頁發(fā)布介紹前述考試軟件及破解版軟件的文章,侵害了求知公司的著作權(quán)。求知公司依照博客平臺投訴規(guī)則,兩次向新浪公司發(fā)送投訴郵件,告知博客管理員相關(guān)用戶發(fā)布的文章侵害其知識產(chǎn)權(quán),要求予以刪除,但新浪公司認(rèn)為求知公司未提供紙質(zhì)投訴材料為由未予刪除。求知公司以新浪公司經(jīng)合理告知,知曉其博客網(wǎng)站用戶的侵權(quán)行為,仍然拒絕刪除涉案博客文章的行為嚴(yán)重?fù)p害了求知公司的計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán),向法院提起訴訟。
法院認(rèn)為,求知公司依照新浪公司公開的網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系方式,兩次發(fā)送郵件投訴涉案博客文章侵害其知識產(chǎn)權(quán),要求新浪公司刪除,并提供了其作為權(quán)利人的名稱、公司地址、聯(lián)系方式等主體資料,以及涉案軟件的權(quán)利證書、要求刪除文章的地址鏈接。求知公司的投訴內(nèi)容客觀、具體,投訴行為合法、有效。是否需要進(jìn)一步提供紙質(zhì)材料,不影響已有效抵達(dá)新浪公司的投訴通知的合法有效性,且提供紙質(zhì)材料供審核為網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者新浪公司自行設(shè)定的規(guī)則,加重了求知公司的義務(wù),投訴不當(dāng)?shù)目罐q意見,不予采納。
【典型意義】
本案系因破解學(xué)習(xí)軟件加密措施引發(fā)的計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)侵權(quán)案。經(jīng)權(quán)利人以合理方式告知,網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者應(yīng)知網(wǎng)絡(luò)用戶侵權(quán)行為的存在,而未采取刪除、屏蔽、斷開鏈接的必要措施的,構(gòu)成幫助侵權(quán)。網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者應(yīng)積極保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),不應(yīng)自行設(shè)定阻礙權(quán)利人正常、及時(shí)、有效維權(quán)的投訴規(guī)則。
案例十
吉尼斯公司與奇瑞公司侵害商標(biāo)權(quán)及不正當(dāng)競爭案糾紛案[(2017)粵民終2347號]
【案情及裁判】
吉尼斯公司是“GUINNESS WORLD RECORDS”、“吉尼斯世界紀(jì)錄”、“吉尼斯”注冊商標(biāo)權(quán)利人,商標(biāo)核定使用的類別包括“組織表演”、“組織商業(yè)展覽”等。吉尼斯公司認(rèn)為奇瑞公司等在“奇瑞艾瑞澤7挑戰(zhàn)巔峰中國巡演活動”中,突出使用涉案商標(biāo),虛假宣傳,構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)和不正當(dāng)競爭,向法院起訴。
法院認(rèn)為,被訴“挑戰(zhàn)吉尼斯”、“GUINNESS我是吉尼斯”標(biāo)識的使用不屬于指示性合理使用和描述性合理使用,屬于商標(biāo)性使用。奇瑞公司等在相同服務(wù)類別上使用與涉案商標(biāo)相近似的標(biāo)識,容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆,構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。奇瑞公司等在活動中使用片面宣傳,容易使相關(guān)公眾對“車技好”的客觀事實(shí)產(chǎn)生“汽車品質(zhì)高”的誤解,構(gòu)成不正當(dāng)競爭。奇瑞公司等在收到吉尼斯公司的停止侵權(quán)律師函后,未盡合理注意義務(wù)繼續(xù)大量使用,主觀具有惡意,遂適用懲罰性賠償,判決賠償金額212萬元。
【典型意義】
本案涉及知名汽車公司商業(yè)宣傳行為的合法界限,引發(fā)汽車行業(yè)較高關(guān)注。本案通過深入分析被訴標(biāo)識的使用情況,提出指示性正當(dāng)使用和描述性正當(dāng)使用的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。此外,本案還對懲罰性賠償進(jìn)行了有益探索,豐富了懲罰性賠償?shù)倪m用內(nèi)容。該案體現(xiàn)了廣東法院對中外企業(yè)的平等保護(hù)。
來源:廣東省高級人民法院
編輯:IPRdaily王穎 校對:IPRdaily縱橫君
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